Арбитражный суд Челябинской области
ул. Воровского, д. 2, г. Челябинск, 454000,
www.chelarbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Челябинск
07 декабря 2023 года Дело № А76-29569/2023
Арбитражный суд Челябинской области в составе судьи Свечникова А.П., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шевченко Е.О., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе» к акционерному обществу «Челябинский радиозавод «Полет» о взыскании 1 387 889 руб. 46 коп.,
УСТАНОВИЛ :
акционерное общество «Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе» (далее – истец, поставщик) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением, измененным в порядке ст. 49 АПК РФ, к акционерному обществу «Челябинский радиозавод «Полет» (далее – ответчик, покупатель) о взыскании задолженности в размере 1 134 360 руб., неустойки за период с 01.02.2022 по 24.10.2023 в размере 253 529 руб. 46 коп.
В обоснование исковых требований истец сослался на положения ст.ст. 307, 309, 310, 330, 486, 516 ГК РФ и указал на неисполнение ответчиком договорного обязательства по оплате товара, в результате чего, образовалась задолженность и начислена неустойка.
Ответчиком представлен отзыв на исковое заявление с заявлением о признании иска в части основного долга в размере 1 134 360 руб. и неустойки в размере 251 260 руб. 74 коп., также указав на возможность применения ст. 333 ГК РФ и уменьшения размера взыскиваемой неустойки.
Следует отметить, что после отложения судебного разбирательства по ходатайству ответчика для урегулирования спора мирным путем, от истца поступила информация о готовности урегулировать спор мирным путем, однако к дате очередного судебного заседания доказательств урегулирования спора мирным путем сторонами не представлено.
Стороны, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания путем направления в их адрес копии определения о назначении судебного заседания заказным письмом с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте Арбитражного суда Челябинской области, в судебное заседание явку своих представителей не обеспечили.
До принятия решения по существу спора от истца поступило заявление об отказе от исковых требований в части взыскания основного долга в размере 1 134 360 руб., мотивированное его добровольным погашением ответчиком после обращения истца в арбитражный суд.
В соответствии с ч. 2 ст. 49 АПК РФ заявитель вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от требования полностью или частично.
Право заявителя отказаться от заявленных требований вытекает из принципа диспозитивности, предусматривающего свободу распоряжения лицами, участвующими в деле, своими материальными и процессуальными правами в арбитражном процессе.
Согласно п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что заявитель отказался от требования и отказ принят судом.
В силу ч. 2 ст. 62 АПК РФ в доверенности, выданной представляемым лицом, или ином документе должно быть специально оговорено право представителя, в том числе, на полный или частичный отказ от исковых требований.
В данном случае, в письменном уточнении предмета исковых требований от 23.11.2023 истцом заявлено об отказе от требований в части взыскания основного долга в размере 1 134 360 руб., полномочия на отказ от которого содержатся в доверенности от 09.01.2023.
Соответственно, истцом реализовано право до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде, на частичный отказ от иска, что является основание для его принятия арбитражным судом.
Установив, что заявленный отказ от требований не противоречит закону и не нарушает права других лиц, арбитражный суд приходит к выводу о возможности принятия отказа от исковых требований в части взыскания основного долга в размере 1 134 360 руб. и необходимости прекращения производства по делу в данной части.
Кроме того, при рассмотрении дела от ответчика поступило заявление о признании иска в части основного долга в размере 1 134 360 руб. и неустойки в размере 251 260 руб. 74 коп.
Норма ч. 3 ст. 49 АПК РФ предусматривает право ответчика при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск как полностью, так и частично.
Из разъяснений, изложенных Постановлении Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 следует, что исходя из положений АПК РФ другими самостоятельными результатами примирения сторон, помимо мирового соглашения, могут быть также частичный или полный отказ от иска (ч. 2 ст. 49 АПК РФ), его частичное или полное признание (ч. 3 ст. 49 АПК РФ), признание обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, соглашение по обстоятельствам дела (ст. 70 АПК РФ).
В силу ч. 2 ст. 62 АПК РФ в доверенности, выданной представляемым лицом, или ином документе должно быть специально оговорено право представителя, в том числе, на признание иска.
Арбитражный суд не принимает признание ответчиком иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу (ч. 5 ст. 49 АПК РФ).
Согласно ч. 4 ст. 170 АПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом.
Таким образом, в случае признания иска ответчиком и принятия судом этого признания арбитражным судом любой инстанции по правилам ст. 49 АПК РФ иск подлежит удовлетворению без рассмотрения дела по существу и оценки имеющихся в деле доказательств.
В данном случае, в письменном заявлении от 05.12.2023 ответчиком заявлено о признании иска в части основного долга в размере 1 134 360 руб. и неустойки в размере 251 260 руб. 74 коп., полномочия на признание которого содержатся в доверенности от 09.01.2023.
Соответственно, о признании иска в рассматриваемом случае заявлено лицом, имеющим право на признание исковых требований.
Арбитражным судом не установлено наличие процессуальных препятствий, предусмотренных ч. 5 ст. 49 АПК РФ для признания иска, поскольку заявление ответчика не нарушает права и законные интересы сторон и третьих лиц, а также нормы действующего законодательства.
На основании изложенного, заявленное признание иска подлежит принятию судом в части неустойки в размере 251 260 руб. 74 коп, а исковые требования в части взыскания с ответчика неустойки в размере 251 260 руб. 74 коп. подлежат удовлетворению.
Между тем, в силу ч. 5 ст. 49 АПК РФ арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу.
Поскольку истцом заявлен и судом принят отказ от иска в части взыскания основного долга в размере 1 134 360 руб., а потому такого искового требования в рассматриваемом деле не имеется, что исключает наличие оснований для принятия признания ответчиком иска в части основного долга в размере 1 134 360 руб.
В соответствии с абз. 2 подп. 3 п. 1 ст. 333.40 НК РФ при признании ответчиком иска до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу подлежит 70% суммы уплаченной им государственной пошлины.
Принимая во внимание признание ответчиком исковых требований в части неустойки в размере 251 260 руб. 74 коп. и принятие его арбитражным судом, истцу подлежит возвращению 70% госпошлины на сумму 3 309 руб. 85 коп. (26118 / 1387889,46 * 251260,74 * 70%), а на ответчика подлежит отнесению 30% госпошлины на сумму 1 418 руб. 50 коп. (26118 / 1387889,46 * 251260,74 * 30%).
Исследовав представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи, арбитражный суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела и не оспаривается сторонами, между истцом и ответчиком подписан договор № СБ-49 от 10.06.2021 (далее – договор), по условиям которого Поставщик обязуется изготовить и передать в собственность Покупателягенераторы импульсов Г5-56 (далее - продукция), а Покупатель обязуется оплатить и принять эту продукцию (п. 1.1 договора).
Наименование, количество, цена и сроки изготовления продукцииопределяются в спецификации № 1 (Приложение № 1) (п. 1.2 договора).
Оплата продукции осуществляется на основании счетов Поставщика в следующем порядке:
- 50% стоимости продукции Покупатель обязан перечислить на расчетный счет Поставщика в течение 5 банковских дней с даты подписания договора обеими Сторонами,
- Оставшаяся часть (50%) стоимости продукции перечисляется на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней с момента уведомления Поставщиком Покупателя о готовности продукции к отгрузке (п. 2.2, 2.2.1, 2.2.2 договора).
В случае нарушения срока оплаты продукции, установленногоподпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего договора, Поставщик вправе потребоватьуплаты Покупателем пени в размере одной трёхсотой действующей на дату уплатыпени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства (п. 5.1 договора).
Если в претензионном порядке споры не были урегулированы, каждая из сторон вправе обратиться за защитой своих прав и законных интересов в арбитражный суд по месту нахождения ответчика (п. 7.9 договора).
Спецификацией № 1 к договору сторонами согласовано наименование, количество, стоимость товара.
Во исполнение условий договора истцом по товарным накладным № 228Ю от 15.12.2021, № 229Ю от 17.12.2021, № 235Ю от 23.12.2021 произведена поставка ответчику товара.
В установленный договором срок оплата за полученный товар ответчиком не произведена, задолженность перед истцом с учетом частичной оплаты составляла 1 134 360 руб.
На основании ненадлежащего исполнения обязательства по оплате поставленного товара, ответчику начислена неустойка за период с 01.02.2022 по 24.10.2023 в размере 253 529 руб. 46 коп.
С целью соблюдения претензионного порядка урегулирования спора перед обращением в арбитражный суд истцом ответчику, посредством почтовой связи, направлена претензия с предложением о добровольном перечислении задолженности, которая оставлена адресатом без удовлетворения.
Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательства по договору послужило основанием для обращения истца с исковым заявлением в арбитражный суд.
В силу п. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.
В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Из п. 3 ст. 455 ГК РФ следует, что для договора поставки, являющегося разновидностью договора купли-продажи, существенными являются условия о наименовании и количестве поставляемого товара.
Действительность и заключенность договора № СБ-49 от 10.06.2021 сторонами не оспаривается.
В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнение его обязанности (п. 1 ст. 307 ГК РФ).
Согласно ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
В силу п. 1 ст. 458 ГК РФ если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара.
Из разъяснений, содержащихся в п. 5 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.10.2000 № 57 следует, что при оценке судами обстоятельств, свидетельствующих об одобрении представляемым – юридическим лицом соответствующей сделки, необходимо принимать во внимание, что независимо от формы одобрения оно должно исходить от органа или лица, уполномоченных в силу закона, учредительных документов или договора заключать такие сделки или совершать действия, которые могут рассматриваться как одобрение. Действия работников представляемого по исполнению обязательства исходя из конкретных обстоятельств дела могут свидетельствовать об одобрении, при условии, что эти действия входили в круг их служебных (трудовых) обязанностей или основывались на доверенности, или полномочие работников на совершение таких действий явствовало из обстановки, в которой они действовали (п. 1 ст. 182 ГК РФ).
Факт поставки истцом и принятия товара ответчиком на сумму 1 134 360 руб. подтвержден имеющимися в материалах дела доказательствами и ответчиком не оспаривается.
Нормой п. 1 ст. 486 ГК РФ предусмотрено, что покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено ГК РФ, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.
Из разъяснений, изложенных в п. 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.10.1997 № 18 следует, что покупатель обязан оплатить полученные товары в срок, предусмотренный договором поставки либо установленный законом и иными правовыми актами, а при его отсутствии непосредственно до или после получения товаров (п. 1 ст. 486 ГК РФ).
В силу п. 2 ст. 516 ГК РФ, если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя.
В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ об исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.
Обязательство по оплате полученного товара не исполнено, следовательно, у ответчика имелась задолженность перед истцом в размере 1 134 360 руб.
В соответствии со ст. 12 ГК РФ взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного права.
В силу п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.
Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
Из разъяснений, изложенных в п. 60 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически начисляемого платежа - пени (п. 1 ст. 330 ГК РФ).
На основании нормы ст. 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.
В случае нарушения срока оплаты продукции, установленногоподпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего договора, Поставщик вправе потребоватьуплаты Покупателем пени в размере одной трёхсотой действующей на дату уплатыпени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства (п. 5.1 договора).
Факт нарушения ответчиком обязательства в части оплаты полученного от истца товара арбитражным судом установлен.
Истец произвел расчет неустойки за период с 01.02.2022 по 24.10.2023 в размере 253 529 руб. 46 коп. (исключив из расчета период действия моратория по Постановлению Правительства Российской Федерации № 497 от 28.03.2022).
Представленный истцом расчет неустойки по результатам проверки, с учетом контррасчета ответчика, судом признан правильным.
Довод ответчика о том, что начисление неустойки следовало окончить 20.10.2023, то есть в момент составления ответчиком письма от 20.10.2023 об уточнении назначения платежа в платежных поручениях от 13.10.2023 и от 17.10.2023, повлекшего погашение ответчиком основного долга, не принимается.
Так, в соответствии с п. 1 ст. 864 ГК РФ содержание платежного поручения и представленных вместе с ним расчетных документов и их форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами.
В силу п. 7 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ в первичном учетном документе допускаются исправления, если иное не установлено федеральными законами или нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета. Исправление в первичном учетном документе должно содержать дату исправления, а также подписи лиц, составивших документ, в котором произведено исправление, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
Согласно п. 16 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, не допускается внесение каких-либо изменений и исправлений в кассовые и бухгалтерские документы.
В частности, не допускается одностороннее изменение назначение платежа плательщиком после осуществления денежных расчетов.
Соответственно, действующим законодательством не предусмотрено одностороннее изменение плательщиком без уведомления банка и контрагента назначения произведенного платежа.
При этом, законодательство не лишает плательщика права изменить назначение платежа в целях устранения допущенной ошибки иными средствами, с обязательным соблюдением разумного срока и уведомления об этом контрагента.
В данном случае, действительно, ответчиком составлены письма от 19.10.2023 и от 20.10.2023 об уточнении назначения платежа в платежных поручениях от 13.10.2023 и от 17.10.2023.
Поскольку доказательств уведомления истца об уточнении назначения платежа материалы дела не содержат, в то время как самим ответчиком, равно как и истцом, представлено письмо от 24.10.2023 о принятии истцом произведенного ответчиком уточнения назначения платежа в названных платежных поручениях, датой погашения задолженности выступает 24.10.2023.
Ответчиком заявлено ходатайство о применении ст. 333 ГК РФ и снижении размера взыскиваемой неустойки.
В силу п. 1 ст. 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.
Из разъяснений, изложенных п. 71 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 следует, что если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (п. 1 ст. 2, п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 333 ГК РФ).
Из п. 77 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 следует, что снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды.
Из п. 73 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 следует, что бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (ч. 1 ст. 65 АПК РФ).
Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки, суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения договорных обязательств и другие (п. 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997 № 17).
Соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства предполагается, в том числе исходя из принципа свободы договора и согласования его сторонами условия о размере неустойки (ст. 421 ГК РФ).
Соразмерность суммы неустойки предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.
Снижение неустойки судом возможно только в случае явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства. Явная несоразмерность неустойки должна быть очевидной.
В данном случае, условие о договорной неустойке (в размере 1/300 ставки) определено по свободному усмотрению сторон.
При подписании договора и принятии на себя взаимных обязательств у сторон не возникало споров по поводу чрезмерности согласованного размера неустойки.
Доказательств обратного, в том числе наличия преддоговорных споров в этой части, в материалах дела не имеется.
Ответчик, являясь субъектом предпринимательской деятельности, в соответствии со ст. 2 ГК РФ осуществляют предпринимательскую деятельность на свой риск, а, следовательно, должен и мог предположить и оценить возможность отрицательных последствий такой деятельности, в том числе связанных с неисполнением принятых по договору обязательств.
Определив соответствующий размер договорной неустойки, ответчик тем самым принял на себя риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с возможностью применения истцом мер договорной ответственности.
В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
Неустойка, как один из способов обеспечения исполнения обязательства, представляет собой меру, влекущую наступление негативных последствий для лица, в отношении которого она применяется, применение такой меры носит компенсационно-превентивный характер.
Кроме того, при рассмотрении вопроса о необходимости снижения неустойки по заявлению ответчика на основании ст. 333 ГК РФ судам следует исходить из того, что неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежного обязательства позволяет ему неправомерно пользоваться чужими денежными средствами.
Таким образом, понятие несоразмерности носит оценочный характер, а учитывая, что степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела.
Исходя из природы неустойки как меры ответственности, а не средства для обогащения кредитора за счет должника, согласованный в договоре размер неустойки не является чрезмерно высоким, в связи с чем, данное обстоятельство не является достаточным основанием для снижения размера неустойки.
Кроме того, согласованный сторонами размер неустойки (1/300 ставки) не превышает ставку неустойки 0,1%, которая является обычно применяемой ставкой в договорных отношениях согласно обычаям делового оборота (Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной от 10.04.2012 № ВАС-3875/12).
Более того, является неподтвержденным то обстоятельство, что установленный размер неустойки ведет к неосновательному обогащению истца, а не компенсирует ему расходы или уменьшает его неблагоприятные последствия, возникшие вследствие неисполнения ответчиком своего денежного обязательства, на что правомерно обращено внимание истцом.
Доказательств явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства не представлено, явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства не установлена, оснований для применения арбитражным судом ст. 333 ГК РФ в рассматриваемом споре не имеется.
По правилам ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
В соответствии с ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.
Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 АПК РФ).
Оценив в порядке, предусмотренном ст. 71 АПК РФ имеющиеся в материалах дела доказательства на предмет их относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности по отдельности и взаимной связи в их совокупности, арбитражный суд с учетом установленных фактических обстоятельств приходит к выводу, что требование истца о взыскании с ответчика неустойки в размере 253 529 руб. 46 коп. заявлено обоснованно и подлежит удовлетворению.
Согласно ст. 112 АПК РФ вопросы распределения судебных расходов, к которым в соответствии со ст. 101 АПК РФ относится государственная пошлина, разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.
Учитывая неполную уплату государственной пошлины (761 руб.), принятие судебного акта в пользу истца, добровольное удовлетворение требований ответчиком (24.10.2023) после обращения истца в арбитражный суд (20.09.2023), с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 21 389 руб. 65 коп. (26118 – 4728,35), а всего 22 808 руб. 15 коп. (21389,65 + 1418,50), при этом разница между уплаченной и подлежащей уплате государственной пошлины в размере 761 руб. подлежит взысканию с ответчика непосредственно в доход Федерального бюджета Российской Федерации.
Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ :
Принять отказ акционерного общества «Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе» от требования к акционерному обществу «Челябинский радиозавод «Полет» о взыскании основного долга в размере 1 134 360 руб.
Производство по делу в указанной части прекратить.
Исковые требования удовлетворить.
Взыскать с акционерного общества «Челябинский радиозавод «Полет» в пользу акционерного общества «Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе» неустойку в размере 253 529 руб. 46 коп., а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 22 808 руб. 15 коп.
Возвратить акционерному обществу «Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе» из Федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в сумме 3 309 руб. 85 коп.
Взыскать с акционерного общества «Челябинский радиозавод «Полет» в доход Федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в сумме 761 руб.
Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.
Судья А.П. Свечников