АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
153022, <...>
http://ivanovo.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
Дело № А17-5254/2023
г. Иваново
17 марта 2025 года
Резолютивная часть решения объявлена 03 марта 2025 года
Полный текст судебного акта изготовлен 17 марта 2025 года
Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Антоновой Ю.Н.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мигушовой Я.А.,
рассмотрев в судебном заседании в помещении арбитражного суда дело
по иску акционерного общества «Аэроплан»
(ОГРН <***>, ИНН <***>)
к индивидуальному предпринимателю ФИО1
(ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>)
о взыскании 200 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав,
установил:
акционерное общество «Аэроплан» (далее - АО «Аэроплан») обратилось в Арбитражный суд Ивановской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Михтоджову Мусоябу Аслонбеговичуь (далее – ИП ФИО1) о взыскании 50 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав.
Исковые требования основаны на статьях 1252, 1301, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и мотивированы нарушением ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки № 502206, 502205, 489246, 536394, 525023, а также произведения изобразительного искусства – рисунки (изображения) образов персонажей «Симка», «Мася», «Нолик», «Файер», «Папус», «Игрек», «Шпуля» из анимационного сериала «Фиксики».
Определением арбитражного суда от 07.06.2023 в соответствии с ч.ч.1,2 ст.227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) суд принял исковое заявление к производству и назначил дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства.
Суд первой инстанции определением от 31.07.2023 осуществил переход к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, предварительное судебное заседание назначено на 18.08.2023.
Определением арбитражного суда от 31.08.2023 дело назначено к судебному разбирательству на 11.10.2023.
На основании статей 158 и 163 АПК РФ рассмотрение дела откладывалось, в судебных заседаниях объявлялись перерывы.
В ходе рассмотрения дела истец в порядке статьи 49 АПК РФ неоднократно уточнял заявленные исковые требования, в итоговом уточнении, поступившем в суд 29.01.2025 истец просил взыскать с ответчика:
-компенсацию в размере 10000руб. 00коп. за нарушение исключительных прав на товарный знак № 502206;
-компенсацию в размере 20000руб. 00коп. за нарушение исключительных прав на товарный знак № 502205;
-компенсацию в размере 20000руб. 00коп. за нарушение исключительных прав на товарный знак № 489246;
-компенсацию в размере 20000руб. 00коп. за нарушение исключительных прав на товарный знак № 525023;
-компенсацию в размере 20000руб. 00коп. за нарушение исключительных прав на товарный знак № 536394;
-компенсацию в размере 10000руб. 00коп. за нарушение на произведение изобразительного искусства-рисунок (изображения) образов персонажей: «Симка»;
-компенсацию в размере 20000руб. 00коп. за нарушение на произведение изобразительного искусства-рисунки (изображения) образов персонажей: «Нолик»;
-компенсацию в размере 20000руб. 00коп. за нарушение на произведение изобразительного искусства-рисунки (изображения) образов персонажей: «Файер»;
-компенсацию в размере 20000руб. 00коп. за нарушение на произведение изобразительного искусства-рисунки (изображения) образов персонажей: «Папус»;
-компенсацию в размере 20000руб. 00коп. за нарушение на произведение изобразительного искусства-рисунки (изображения) образов персонажей: «Игрек»;
-компенсацию в размере 10000руб. 00коп. за нарушение на произведение изобразительного искусства-рисунок (изображения) образов персонажей: «Мася»;
-компенсацию в размере 10000руб. 00коп. за нарушение на произведение изобразительного искусства-рисунок (изображения) образов персонажей: «Шпуля»;
-судебные издержки: 188 руб. возмещения почтовых расходов и 1 399 руб. возмещения расходов на приобретение контрафактного товара.
Определения о принятии заявления к производству, переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового производства и назначении предварительного судебного заседания направлялись сторонам заказной почтой с уведомлениями о вручении по местам государственной регистрации истца и ответчика, указанных в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.
Информация о движении дела (дате, времени и месте судебных заседаний в порядке подготовки дела к рассмотрению по существу, судебных заседаниях первой инстанции, об отложении судебных заседаний, а также об объявляемых в заседаниях перерывах) размещалась на официальном сайте Арбитражного суда Ивановской области в сети Интернет по веб-адресу: www.ivanovo.arbitr.ru.
На основании статей 158 и 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрение дела откладывалось в судебном заседании объявлялись перерывы.
Представители сторон в судебное заседание 03.03.2025 явку представителей не обеспечили, о дате, времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом в соответствии с требованиями статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, на основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителей сторон.
Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства и пришел к следующим выводам.
Как следует из материалов дела, АО «Аэроплан» является обладателем исключительных авторских прав на изображения персонажей «Симка», «Нолик», «Файер», «Папус», «Игрек», «Мася», «Шпуля» из анимационного сериала «Фиксики», в подтверждение чего в материалы дела представлены: авторский договор №А0906 от 01.09.2009, заключенный между ЗАО «Аэроплан» (заказчик) и ФИО2 (исполнитель), с актом приема-передачи результатов работ, дополнительное соглашение от 21.01.2015, приложение № 1 к акту приема передачи от 01.09.2009; договор авторского заказа №А1203 от 26.03.2012, заключенный между ЗАО «Аэроплан» (заказчик) и ФИО2 (исполнитель), с актами приема-передачи результатов работ от 25.04.20212 № 1 и 25.05.2012 № 2.
АО «Аэроплан» является обладателем исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации №502206 «Симка», № 502205 «Нолик», №536394 «Файер», №489246 «Папус», №525023 «Игрек».
04.09.2021 в торговой точке, расположенной по адресу: <...>, ТЦ «Космос», магазин «Галактика Одежда Обувь» ответчиком был реализован контрафактный товар (керамическая копилка); 28.10.2021 в торговой точке, расположенной по адресу: <...>, ТЦ «Космос», магазин «Галактика Одежда Обувь» ответчик реализовал детскую пижаму желтого цвета; 22.11.2021 в торговой точке, расположенной по адресу:Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Максима Горького, д. 10, ТЦ «Космос», магазин «Галактика Одежда Обувь» ответчиком реализована детская юбка, на указанных товарах размещены изображения, сходные до степени смешения с указанными товарными знаками, а также произведениями изобразительного искусства.
В подтверждение факта реализации товара ответчиком в материалы дела истцом представлены: видеозаписи закупки DVD-диски, кассовые чеки от 04.09.2021 (на 650 руб.), от 28.10.2021 (на 400 руб.), от 22.11.2021 (349 руб).
Полагая, что ответчиком нарушены исключительные права истца, истец направил в адрес ответчика претензии, содержащие требование о выплате компенсации.
Неисполнение ответчиком требований претензии послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.
Правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности в Российской Федерации осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, являющимися в соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), иными законами и другими правовыми актами об интеллектуальных правах.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.
Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное.
Товарные знаки являются результатом интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (пункт 1 статьи 1225 ГК РФ).
Согласно положениям статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборота территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 157 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее также – Пленум №10) с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).
Предложение к продаже продукции с товарным знаком, используемым без разрешения его владельца, является нарушением прав на товарный знак (пункт 4 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.07.1997 № 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак»).
В силу пункта 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинства и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе, аудиовизуальные произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства.
Таким образом, произведения изобразительного искусства – рисунки, изображения также отнесены к числу объектов авторских прав. Они обладают признаками оригинальности (уникальности, неповторимости), индивидуальными характеристиками, созданными в результате творческой деятельности конкретного автора (художника), и в отношении них существует возможность их использования как самостоятельных объектов интеллектуальной собственности.
Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи.
При этом в силу подпункта 1 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трехизмерениях одного и более экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях одного и более экземпляра трехмерного произведения.
С учетом изложенного товарный знак и рисунок как произведение изобразительного искусства являются самостоятельными результатами интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственностью), каждый из которых охраняется законом.
В рассматриваемом случае истец обратился в защиту принадлежащих ему исключительных прав на пять товарных знаков и пять произведений изобразительного искусства.
Факт принадлежности истцу исключительных прав на товарные знаки №495105, 502206, 489246, 536394, 525023, а также произведения изобразительного искусства – рисунки (изображения) образов персонажей «Симка», «Нолик», «Файер», «Папус», «Игрек», «Мася», «Шпуля» из анимационного сериала «Фиксики» установлен судом на основании представленных в дело доказательств, ответчиком не оспорен.
Как разъяснено в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 №122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.
Аналогичный подход закреплен в пункте 75 Пленума №10, согласно которому вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, дляиндивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, с учетом пункта 162 названного Постановления.
Так, в абзаце втором пункта 162 Пленума №10 приведена правовая позиция, согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг.
Как указано в абзаце 3 пункта 162 Пленума №10, вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.
В соответствии с разъяснениями, изложенными в абзацах пятом и шестом пункта 162 Пленума №10, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.
Судом осуществлен самостоятельный анализ сходства сравниваемых изображений (товарных знаков, произведений изобразительного искусства) и установлено их сходство до степени смешения.
Однако, произведение изобразительного искусства – рисунок (изображение) «Мася» на представленных в материалы дела вещественных доказательствах судом не обнаружен.
Ответчику, являющемуся участником гражданского оборота и осуществляющему предпринимательскую деятельность в форме розничной торговли, принадлежит обязанность проверки соответствия приобретаемого и реализуемого им товара требованиям действующего законодательства (в том числе убедиться в наличии знаков охраны интеллектуальных прав, сведений о производителе, импортере товара и проч.). Приобретая товар (партию товара), для его последующей розничной реализации ответчик обязан убедиться в отсутствии нарушения исключительных прав; обратное свидетельствует о неразумности его поведения.
Между тем доказательства правомерного использования товарных знаков и произведений изобразительного искусства, исключительные права на которые принадлежат истцу, ответчиком в материалы дела не представлено. Напротив, истцом отрицается наличие разрешения на использование ответчиком объектов интеллектуальной собственности.
Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.
В силу статьи 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных статьями 1250, 1252 и 1253 Гражданского кодекса Российской Федерации, вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации:
1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;
3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.
Согласно п.4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя исключительного права на товарный знак вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 59 Постановления Пленума №10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.
Таким образом, требование об уплате компенсации может быть удовлетворено при наличии доказательств несанкционированного использования объектов интеллектуальных прав, то есть при доказанности факта правонарушения.
Согласно разъяснениям правовой позиции, изложенным в пункте 61 Пленума № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.
Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела, письменного и мотивированного отзыва на предъявленный иск в дело не представил, что в силу ч.3.1 ст.70 АПК РФ свидетельствует о признании последним предъявленных истцом требований.
Права участников процесса неразрывно связаны с их процессуальными обязанностями, поэтому в случае нереализации участником процесса предоставленных ему законом прав последний несет риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с несовершением определенных действий (ст.9 АПК РФ).
Ответчик отзыва на иск в суд не представил, о снижении размера компенсации на основании положений статьи 1252 ГК РФ не заявил.
Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация в размере 90 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 502206, 502205, 526394, 489246, 525023 и 100 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на рисунки (изображение персонажей) «Симка», «Шпуля», «Игрек», «Нолик», «Файер», «Папус» из анимационного сериала «Фиксики».
В соответствии со статьей 112 АПК РФ вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.
Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.
В соответствии со статьей 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражномсуде.
В соответствии с пунктом 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» (далее – Постановление № 1) лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек.
В пункте 2 Постановления № 1 разъяснено, что понесенные истцом расходы в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления в суд могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости и допустимости.
При подаче искового заявления истцом уплачена государственная пошлина в размере 2000руб. (платежное поручение от 29.05.2023 № 339 на сумму 2000руб.).
Также истцом предъявлены к взысканию судебные издержки, состоящие из почтовых расходов на отправку в адрес ответчика претензии в размере 62 руб., искового заявления в размере 63 руб., ходатайства об уточнении исковых требований в размере 63 (шестьдесят три) руб., отправку вещественных доказательств в суд в размере 379 руб. 53 коп., а также расходов на приобретение спорного товара в размере 1 399 руб.
Несение истцом расходов на приобретение контрафактного товара (вещественные доказательства) подтверждено представленными в материалы дела кассовыми чеками от 04.09.2021 (на 650 руб.), от 28.10.2021 (на 400 руб.), от 22.11.2021 (349 руб) на общую сумму 1 399 руб. Почтовые расходы истца на сумму 188 руб. также документально обоснованы.
Доказательства несения истцом расходов на отправку вещественных доказательств в сумме 379 руб.53 коп. документально не подтверждены, взысканию не подлежат.
В случаях, когда законом либо договором предусмотрен претензионный или иной обязательный досудебный порядок урегулирования спора, расходы, вызванные соблюдением такого порядка (например, издержки на направление претензии контрагенту, на подготовку отчета об оценке недвижимости при оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объекта недвижимости юридическим лицом, на обжалование в вышестоящий налоговый орган актов налоговых органов ненормативного характера, действий или бездействия их должностных лиц), втом числе расходы по оплате юридических услуг, признаются судебными издержками и подлежат возмещению исходя из того, что у истца отсутствовала возможность реализовать право на обращение в суд без несения таких издержек (статьи 94, 135 ГПК РФ, статьи 106, 129 КАС РФ, статьи 106, 148 АПК РФ) (п.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 №1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела»).
В соответствии с п.5.1 ст.1252 ГК РФ в случае, если правообладатель и нарушитель исключительного права являются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде, до предъявления иска о возмещении убытков или выплате компенсации обязательно предъявление правообладателем претензии.
В соответствии со ст.110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.
Таким образом, истцу за счет ответчика подлежит возмещению 2000руб. в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины, 1 399 руб. расходов по приобретению товара и 188 руб. почтовых расходов.
Учитывая, что государственная пошлина уплачена истцом без учета увеличения размера исковых требований, недоплаченная сумма госпошлины в размере 5000руб. подлежит взысканию с ответчика в федеральный бюджет (п.16 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 №46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах»).
В силу части 2 статьи 168 АПК РФ при принятии решения суд определяет дальнейшую судьбу вещественных доказательств.
Согласно части 1 статьи 80 АПК РФ вещественные доказательства, находящиеся в арбитражном суде, после их осмотра и исследования судом возвращаются лицам, от которых они были получены, если они не подлежат передаче другим лицам.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации оговаривает специальные правила распоряжения вещественными доказательствами, которые согласно федеральному закону не могут находиться во владении отдельных лиц (часть 3 статьи 80 АПК РФ).
К таким доказательствам может относиться, например, имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте; к таким же доказательствам в силу статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации относится контрафактная продукция.
Так, согласно пункту 4 статьи 1252 ГК РФ случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены этим кодексом.
Таким образом, процессуальные основания для осуществления возврата истцу приобщенной к материалам дела контрафактной продукции отсутствуют, товар должен быть уничтожен.
Руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Исковые требования акционерного общества «Аэроплан» удовлетворить частично.
Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) в пользу акционерного общества «Аэроплан» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 90 0000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 502206, 502205, 526394, 489246, 525023 и 100 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на рисунки (изображение персонажей) «Симка», «Шпуля», «Игрек», «Нолик», «Файер», «Папус», 2 000 руб. в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины, 188 руб. возмещения почтовых расходов, 1 399 руб. возмещения расходов на приобретение контрафактного товара.
Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета 5 000 рублей государственной пошлины.
Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
На вступившее в законную силу решение суда может быть подана кассационная жалоба в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения (статья 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Судья Ю.Н. Антонова