Дело№2-707/2025

УИД 56RS0010-01-2025-000720-33

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

9 сентября 2025 год город Гай Оренбургской области

Гайский городской суд Оренбургской области в составе

председательствующего судьи Шошолиной Е.В.,

при секретаре Коньковой А.Ю.,

с участием представителя истца адвоката Чикунова В.Ю., ответчиков ФИО1, ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО3 к ФИО1, ФИО2 о признании имущества совместно нажитым, включении имущества в состав наследственной массы, признании наследника принявшим наследство, признании права собственности,

установил:

ФИО3 обратилась в суд с вышеназванным исковым заявлением, указав, что ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован брак с К.П.В., который ДД.ММ.ГГГГ погиб.

Наследниками первой очереди после смерти К.П.В. являются она, ФИО1, ФИО2

Она не обращалась к нотариусу с заявлением о принятии наследства, в связи с фактическим принятием наследства.

Указывает, что она с супругом проживали в квартире по <адрес>, где находилось личное имущество К.П.В. на сумму 45 000 руб., приобретенное до брака с ней: стиральная машинка - стоимостью 10 000 руб., газовая плита – стоимостью 10 000 руб., холодильник – стоимостью 20 000 руб., телевизор – стоимостью 5 000 руб.

После смерти К.П.В. указанное имущество перешло в ее владение и пользование.

Также на имя К.П.В. имелись банковские счета в <данные изъяты>, <данные изъяты> в общей сумме не менее 300 000 руб.

Полагает, что доли наследников являются равными по <данные изъяты> доли каждому.

Просит суд признать общим имуществом супругов ФИО3 и К.П.В. денежные средства, находящиеся на банковских счетах, открытых на имя К.П.В. №, №, № в <данные изъяты>, № в <данные изъяты>, определив доли супругов равными;

- признать за ней право собственности на 150 000 руб., находящиеся на указанных банковских счетах;

- включить в наследственную массу К.П.В. имущество на сумму 195 000 руб., в том числе стиральную машинку – 10 000 руб., газовую плиту – 10 000 руб., холодильник – 20 000 руб., телевизор – 5 000 руб., денежные средства в размере 150 000 руб., находящиеся на счетах в банках;

- признать ее наследником по закону, фактически принявшей наследство после смерти К.П.В.;

- признать за ФИО3, ФИО1, ФИО2 по 1/3 доли за каждым на наследственное имущество;

- произвести раздел наследственного имущества: передать в собственность ФИО3 стиральную машинку – 10 000 руб., газовую плиту – 10 000 руб., холодильник – 20 000 руб., телевизор – 5 000 руб., денежные средства в размере 20 000 руб., находящиеся на банковских счетах; передать в собственность ФИО1, ФИО2 по 65 000 руб. денежных средств, находящихся на счетах;

- взыскать с ФИО1, ФИО2 в ее пользу расходы по оплате госпошлины – 7 450 руб.

В судебное заседание истец ФИО3 не явилась, о времени и месте слушания дела извещена надлежащим образом.

Представитель истца адвокат Чикунов В.Ю. в судебном заседании исковые требования поддержал.

Ответчики ФИО1, ФИО2 в судебном заседании не возражали против заявленных исковых требований.

Третье лицо нотариус <данные изъяты> в судебное заседание не явилась, о времени и месте слушания дела извещена была надлежащим образом.

Представитель третьего лица ПАО Сбербанк в судебное заседание не явился, о времени и месте слушания дела извещен надлежащим образом.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью (п. 1).

К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства (п. 2).

Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода (п. 3).

Согласно ст. 36 СК РФ имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью (п. 1).

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался (п. 2).

В силу ст. 38 СК РФ раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов, а также в случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе супругов (п. 1).

Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглашению. По желанию супругов их соглашение о разделе общего имущества может быть нотариально удостоверено (п. 2).

В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке.

При разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов определяет, какое имущество подлежит передаче каждому из супругов. В случае, если одному из супругов передается имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена соответствующая денежная или иная компенсация (п. 3).

Суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них (п. 4).

На основании ст. 39 СК РФ при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами (п. 1).

В соответствии с разъяснениями, данными в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 N 15 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака", общей совместной собственностью супругов, подлежащей разделу, является любое нажитое ими в период брака движимое и недвижимое имущество, которое в силу статей 128, 129, пунктов 1 и 2 статьи 213 ГК РФ может быть объектом права собственности граждан, независимо от того, на имя кого из супругов оно было приобретено или кем внесены денежные средства, если брачным договором между ними не установлен иной режим этого имущества.

Согласно разъяснениям, содержащимся в абзаце четвертом пункта 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. N 15 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака", не является общим совместным имущество, приобретенное хотя и во время брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак, полученные в дар или в порядке наследования, а также вещи индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши.

Из приведенных выше положений следует, что юридически значимым обстоятельством при решении вопроса об отнесении имущества к общей собственности супругов является то, на какие средства (личные или общие) и по каким сделкам (возмездным или безвозмездным) приобреталось имущество одним из супругов во время брака. Имущество, приобретенное одним из супругов в браке по безвозмездным гражданско-правовым сделкам (например, в порядке наследования, дарения, приватизации), не является общим имуществом супругов. Приобретение имущества в период брака, но на средства, принадлежавшие одному из супругов лично, также исключает такое имущество из режима общей совместной собственности.

В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Из материалов дела следует, что К.П.В. и ФИО4 (до брака – ФИО5) А.С. заключили брак ДД.ММ.ГГГГ.

В период брака, на счета К.П.В. открытые в <данные изъяты> поступили денежные средства:

- № в размере 117 428,37 руб. и 138 463,99 руб.;

- № в размере 454,95 руб. и 454,95 руб.,

- № в размере 8 879,14 руб. и 11 559,85 руб.;

на счет, открытый в <данные изъяты> № в размере 17 012,13 руб. (остаток на дату подготовки ответа 14 578,22 руб.).

Соглашения о добровольном разделе имущества, нажитого в период брака, между супругами не заключалось.

В судебном заседании ответчики не оспаривали, что денежные средства, находящиеся на счетах К.П.В. являются совместно нажитым имуществом с ФИО3

Разрешая заявленный спор, суд исходит из необходимости проведения раздела общего имущества супругов, направленного на прекращение общей собственности супругов на имущество, с целью достижения правовой определенности в отношении такого имущества, признания за каждым из супругов определенного имущества, с максимальным учетом их интересов.

При таких обстоятельствах, суд считает возможным признать совместно нажитым имуществом супругов К-ных, денежные средства, находящиеся на счета, открытых на имя К.П.В. в <данные изъяты> № в размере 117 428,37 руб. и 138 463,99 руб.; № в размере 454,95 руб. и 454,95 руб., № в размере 8 879,14 руб. и 11 559,85 руб., в <данные изъяты> № в размере 17 012,13 руб. (остаток на дату подготовки ответа 14 578,22 руб.).

ДД.ММ.ГГГГ К.П.В. умер, что подтверждается свидетельством о смерти <данные изъяты> №.

В соответствии со ст. 1150 ГК РФ принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК РФ, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными данным кодексом.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 33 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", следует, что в состав наследства, открывшегося со смертью наследодателя, состоявшего в браке, включается его имущество (пункт 2 статьи 256 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 36 Семейного кодекса Российской Федерации), а также его доля в имуществе супругов, нажитом ими во время брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства, если брачным договором не установлено иное (пункт 1 статьи 256 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 33, 34 Семейного кодекса Российской Федерации). При этом переживший супруг вправе подать заявление об отсутствии его доли в имуществе, приобретенном во время брака. В этом случае все это имущество входит в состав наследства.

Таким образом, после смерти одного из супругов (бывших супругов) в его наследственную массу входит имущество, составляющее его долю в общем имуществе, а остальная часть общего имущества поступает в единоличную собственность пережившего супруга. Тем самым общая совместная собственность на такое имущество прекращается, а принадлежащая умершему доля в имуществе переходит к его наследникам.

Поскольку денежные средства, находящиеся на счетах, открытых на имя К.П.В. в <данные изъяты> № в размере 117 428,37 руб. и 138 463,99 руб.; № в размере 454,95 руб. и 454,95 руб., № в размере 8 879,14 руб. и 11 559,85 руб., в <данные изъяты> № в размере 17 012,13 руб. (остаток на дату подготовки ответа 14 578,22 руб.), являются совместно нажитым имуществом супругов К-ных, следовательно, за истцом может быть признано право собственности на <данные изъяты> долю указанных денежных средств в размере 145 909,73 руб. (291 819,47/2).

В случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом (абзацу 2 пункта 2 статьи 218 Гражданского кодекса Российской Федерации)

Из разъяснений, изложенных в пункте 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" следует, что если наследодателю принадлежало недвижимое имущество на праве собственности, это право переходит к наследнику независимо от государственной регистрации права на недвижимость.

На основании ч. 1 ст. 1110 Гражданского кодекса Российской Федерации при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. При этом согласно ст. 1111 ГК РФ наследование осуществляется по завещанию и по закону.

В силу п. 1 ст. 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Согласно ст. 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).

В соответствии с п. 2 ст. 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации, признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Согласно пункту 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2012 года N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу.

В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания), обработка наследником земельного участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных статьей 1174 ГК РФ, иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом. При этом такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами. Указанные действия должны быть совершены в течение срока принятия наследства, установленного статьей 1154 ГК РФ.

Как следует из п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 года N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", при отсутствии надлежаще оформленных документов, подтверждающих право собственности наследодателя на имущество, судами до истечения срока принятия наследства (статья 1154 ГК РФ) рассматриваются требования наследников о включении этого имущества в состав наследства, а если в указанный срок решение не было вынесено, - также требования о признании права собственности в порядке наследования.

Поскольку на момент смерти К.П.В. имелось имущество в виде стиральной машинки <данные изъяты> – стоимостью 10 000 руб., газовой плиты <данные изъяты> – стоимостью 10 000 руб., холодильника <данные изъяты> – стоимостью 20 000 руб., телевизора <данные изъяты> – стоимостью 5 000 руб., денежных средств в размере 145 909,73 руб., находящихся на счетах, открытых в Банках, оно подлежит включению в состав наследственной массы, в связи со смертью К.П.В.

Сторонами не оспаривалось, что ФИО3 фактически приняла наследство, оставшееся после смерти К.П.В. поскольку продолжила пользоваться личными вещами умершего супруга, оставшимися в квартире в виде: стиральной машинки <данные изъяты> – 10 000 руб., газовой плиты <данные изъяты> – 10 000 руб., холодильника <данные изъяты> – 20 000 руб., телевизора <данные изъяты> – 5 000 руб.

Наследниками первой очереди после смерти К.П.В. являются: <данные изъяты> ФИО3, <данные изъяты> ФИО1, <данные изъяты> ФИО2

Из наследственного дела №, открытого к наследству умершего К.П.В. следует, что с заявлениями о принятии наследства обратились: ФИО1, ФИО2

В состав наследственной массы вошло имущество в виде денежных средств, находящихся на счетах в Банках, открытых на имя К.П.В.

Свидетельства о праве на наследство не выдавались.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 51 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", наследственное имущество со дня открытия наследства поступает в долевую собственность наследников, принявших наследство, за исключением случаев перехода наследства к единственному наследнику по закону или к наследникам по завещанию, когда наследодателем указано конкретное имущество, предназначаемое каждому из них.

Раздел наследственного имущества, поступившего в долевую собственность наследников, производится: в течение трех лет со дня открытия наследства по правилам статей 1165 - 1170 ГК РФ (часть вторая статьи 1164 ГК РФ), а по прошествии этого срока - по правилам статей 252, 1165, 1167 ГК РФ.

Как установлено пунктом 1 статьи 1165 Гражданского кодекса Российской Федерации, наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними.

Соглашение о разделе наследства, по сути, является договором, направленным на приобретение наследниками права собственности на наследственное имущество на условиях, устанавливаемых самими наследниками, отличных от тех, которые определяются нотариусом при выдаче свидетельства о праве на наследство, с порождением обязательственных правоотношений между наследниками либо без такового, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством.

В силу прямого указания закона (пункт 2 статьи 1164 Гражданского кодекса Российской Федерации) к общей собственности наследников на наследственное имущество применяются положения главы 16 Гражданского кодекса Российской Федерации об общей долевой собственности с учетом правил статьей 1165 - 1170 Кодекса.

На основании пункта 1 статьи 247 Гражданского кодекса Российской Федерации владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом. Участник долевой собственности имеет право на предоставление в его владение и пользование части общего имущества, соразмерной его доле, а при невозможности этого вправе требовать от других участников, владеющих и пользующихся имуществом, приходящимся на его долю, соответствующей компенсации (пункт 2).

В силу пункта 1 статьи 252 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между ее участниками по соглашению между ними.

Участник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли из общего имущества (пункт 2 статьи 252 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По смыслу статьи 252 Гражданского кодекса Российской Федерации целью раздела имущества в натуре является прекращение общей собственности и обеспечение возможности бывшим сособственникам максимально беспрепятственно самостоятельно владеть, пользоваться и распоряжаться выделенным имуществом с учетом его целевого назначения, нуждаемости и заинтересованности в нем. Принудительный раздел имущества судом не исключает, а, напротив, предполагает, что сособственники не достигли соглашения и раздел производится вопреки желанию кого-либо из них, а при определенных условиях возможен не только раздел вопреки воле одного из сособственников, но и выплата ему денежной компенсации вместо его доли в имуществе. Выдел участнику общей собственности принадлежащей ему доли означает передачу в собственность истцу определенного имущества, соответствующего его доле, а также означает утрату им права на эту долю в общем имуществе.

Поскольку доли наследников в наследственном имуществе являются равными, то за ФИО3, ФИО1, ФИО2 подлежит признанию право собственности на наследственное имущество по <данные изъяты> доли за каждым.

Разрешая требования истца, учитывая, что исходя из существа спора правовой результат может быть достигнут только разрешением вопроса о разделе наследственного имущества, суд производит раздел наследственного имущества посредством передачи сторонам конкретного имущества, с прекращением права общей долевой собственности на него.

Стороны не возражали против варианта раздела наследственного имущества, предложенного истцом, в связи с чем, в собственность ФИО3 передается имущество в виде: стиральной машинки <данные изъяты> – стоимостью 10 000 руб., газовой плиты <данные изъяты> – стоимостью 10 000 руб., холодильника <данные изъяты> – стоимостью 20 000 руб., телевизора <данные изъяты> – стоимостью 5 000 руб., а также денежных средств, расположенных на счетах, открытых на имя К.П.В. в размере 15 909,73 руб., исходя из фактической суммы в размере 145 909,73 руб., с учетом того, что истец просила выделить в пользу ответчиков денежные средства в размере 130 000 руб.

При этом, в собственность ФИО1 и ФИО2 подлежит передачи имущество в виде денежных средств, находящихся на счетах в Банках, открытых на имя К.П.В. в размере 130 000 руб., то есть по 65 000 руб. каждому.

По правилам ст.98 ГПК РФ, с ответчиков в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате госпошлины в размере 7 204,58 руб., пропорционально размеру удовлетворенных судом требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194 – 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования ФИО3 к ФИО1, ФИО2 о признании имущества совместно нажитым, включении имущества в состав наследственной массы, признании наследника принявшим наследство, признании права собственности – удовлетворить частично.

Признать общим имуществом супругов К.П.В. и ФИО3 денежные средства в сумме 291 819,47 руб., находящиеся на счетах, открытых на имя К.П.В. в <данные изъяты> № в размере 117 428,37 руб. и 138 463,99 руб.; № в размере 454,95 руб. и 454,95 руб., № в размере 8 879,14 руб. и 11 559,85 руб., в <данные изъяты> № в размере 17 012,13 руб. (остаток на дату подготовки ответа 14 578,22 руб.)

Признать за ФИО3, как за пережившим супругом, право собственности на денежные средства в размере 145 909,73 руб., находящиеся на счетах, открытых на имя К.П.В. в <данные изъяты> №, №, №, в <данные изъяты> №.

Включить в состав наследственной массы, после смерти К.П.В., умершего ДД.ММ.ГГГГ, имущество в виде стиральной машинки <данные изъяты> – стоимостью 10 000 руб., газовой плиты <данные изъяты> – стоимостью 10 000 руб., холодильника <данные изъяты> – стоимостью 20 000 руб., телевизора <данные изъяты> – стоимостью 5 000 руб., денежных средств в размере 145 909,73 руб., находящиеся на счетах, открытых на имя К.П.В. в <данные изъяты> №, №, №, в <данные изъяты> №.

Признать ФИО3 принявшей наследство после смерти К.П.В., умершего ДД.ММ.ГГГГ.

Признать за ФИО3, ФИО1, ФИО2 право собственности по праву наследования по закону на наследственное имущество, оставшееся после смерти К.П.В., умершего ДД.ММ.ГГГГ, по 1/3 доли за каждым.

Произвести раздел наследственного имущества, оставшегося после смерти К.П.В., умершего ДД.ММ.ГГГГ, между его наследниками, передав в собственность ФИО3 стиральную машинку <данные изъяты> - стоимостью 10 000 руб., газовую плиту <данные изъяты> – стоимостью 10 000 руб., холодильник <данные изъяты> – стоимостью 20 000 руб., телевизор <данные изъяты> – стоимостью 5 000 руб., денежные средства, расположенные на счетах в <данные изъяты> №, №, №, в <данные изъяты> №, открытых на имя К.П.В. в общем размере 15 909,73 руб.; передав в собственность ФИО1 денежные средства, расположенные на счетах в <данные изъяты> №, №, №, в <данные изъяты> №, открытых на имя К.П.В. в общем размере 65 000 руб.; передав в собственность ФИО2 денежные средства, расположенные на счетах в <данные изъяты> №, №, №, в <данные изъяты> №, открытых на имя П.В. в общем размере 65 000 руб.

Взыскать с ФИО1, ФИО2 в пользу ФИО3 расходы по оплате государственной пошлины - 7 204,58 руб.

Решение может быть обжаловано в Оренбургский областной суд через Гайский городской суд Оренбургской области в течение месяца после его изготовления в окончательной форме.

Судья: Е.В. Шошолина

Мотивированный текст решения изготовлен: 23 сентября 2025 г.

Судья: Е.В. Шошолина