Дело № 2-2636/2025
Уникальный идентификатор дела
56RS0№-29
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
20 октября 2025 года г.Оренбург
Оренбургский районный суд Оренбургской области в составе:
председательствующего судьи Чуваткиной И.М.,
при секретаре Шинкаревой С.В.,
с участием представителя ответчика ФИО1, ответчика ФИО2,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску акционерного общества «ТБанк» к ФИО3 в лице законного представителя ФИО5, ФИО2 , акционерному обществу «Т-Страхование» о взыскании задолженности по кредитному договору, судебных расходов,
УСТАНОВИЛ:
АО «ТБанк» обратилось в суд с иском к ответчикам ФИО3 в лице законного представителя ФИО1 ФИО2, АО «Т-Страхование» о взыскании задолженности по кредитной карте, судебных расходов, указав, что 25 декабря 2023 года с ФИО5 в офертно-акцептной форме заключен договор кредитной карты №, по которому ответчику предоставлен кредит с лимитом 1 00000руб. Погашение кредита и процентов за пользование кредитом ответчик должен был производить в соответствии с условиями договора. В указанный срок ФИО5 свои обязательства не исполняет в связи с чем, образовалась задолженность в размере 16 716руб.50коп., из которых: просроченная задолженность по основному долгу в размере 15 145руб.50коп., просроченные проценты в размере 1550руб.36коп., штрафные проценты за неуплаченные в срок суммы задолженности в размере 20руб.64коп. Заемщик ФИО5 умер ДД.ММ.ГГГГ.
Просит суд взыскать с ФИО3, в лице законного представителя ФИО1, ФИО2, АО «Т-Страхование» задолженность по кредитному договору № от 25 декабря 2023 года в размере 16 716руб.50коп., расходы по оплате госпошлины в размере 4 000руб.
Определением суда к участию в деле в качестве соответчиков привлечены ФИО3 в лице законного представителя ФИО1 ФИО2, АО «Т-Страхование», в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований привлечены ООО ПКО «НБК», ПАО «Банк ПСБ», АО МКК УФ.
Представитель истца АО «ТБанк»в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен своевременно и надлежащим образом, просил дело рассмотреть в его отсутствие.
Ответчик ФИО2 в судебном заседании возражала против исковых требований, просила исключить из числа ответчиков, т.к. вступила в права наследования после смерти сына ФИО5, однако в спорной квартире сейчас проживает дочь с матерью.
Ответчик ФИО3 в судебное заседание не явилась, извещена о времени и месте слушания по делу надлежащим образом.
Представитель ответчика ФИО1, действующая в интересах несовершеннолетней ФИО3 в судебном заседании исковые требования признала, пояснила, что в настоящее время проживает в спорной квартире совместно с дочерью ФИО3
Согласно ст.39 ГПК ответчик вправе признать иск. Суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.
Суд принял признание иска представителя ответчика ФИО1 действующей в интересах несовершеннолетней ФИО3, считая, что оно не противоречит закону и не ущемляет чьих либо прав и законных интересов. В соответствии со ст.173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.
Представитель ответчика АО «Т-Страхование» в судебное заедание не явился, извещен о времени и месте слушания по делу надлежащим образом.
Третьи лица ООО ПКО «НБК», ПАО «Банк ПСБ», АО МКК УФ в судебное заседание не явились, о времени и месте слушания по делу извещены надлежащим образом.
Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
В соответствии со ст. 434 ГК Российской Федерации договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 438 настоящего Кодекса. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте (ч. 3 ст. 438 ГК Российской Федерации).
Согласно ст.432 ГК Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
В соответствии со ст. 421 ГК Российской Федерации условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.
В соответствии с ч.1 ст.807 ГК РФ, по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.
В силу ст. 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.
В соответствии с ч.1 ст.810 ГК РФ, заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором займа. Согласно ч.2 ст.811 ГК РФ, если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами.
В соответствии с ч.1 ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
В соответствии со ст.421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.
Таким образом, положения ст.807 ч.1, ст.809 ч.1, ст.819 ГК РФ определяют кредитный договор как возмездную сделку, предусматривая возврат денежной суммы и уплаты процентов на нее.
Кредитная карта как электронное средство платежа используется для совершения ее держателем операций за счет денежных средств, предоставленных кредитной организацией в пределах расходного лимита в соответствии с условиями кредитного договора.
Из материалов дела следует, что 25 декабря 2023 года между АО «Тинькофф Банк» и ФИО5 заключен договор комплексного банковского обслуживания №, по которому ФИО5 предоставлен кредитный лимит до 1 000 000руб., на покупки и платы при выполнении условий беспроцентного периода 0% годовых; на покупки, совершенные в течение 30 дней с даты первой расходной операции, при невыполнении условий беспроцентного периода 22,5% годовых; на покупки, совершенные с 31 дня с даты первой расходной операции, при невыполнении условий беспроцентного периода 39,9% годовых; на платы, снятие наличных и прочие операции 59,9% годовых, с тарифным планом 9.30.
В подтверждение выдана кредитная карта для совершения операций по счету. Погашение кредита и процентов за пользование кредитом ФИО5 должен был производить в соответствии с общими условиями выпуска и обслуживания кредитных карт и тарифами банка.
Договор представляет собой совокупность заключенных между клиентом и банком документов, а именно заявки (акцепта) на заключение договора, анкеты-заявления на получение кредита, тарифов банка, общих условий выпуска и обслуживания кредитной карты, которые подписаны ФИО5и не оспорены.
По общим условиям выпуска и обслуживания кредитных карт, договор заключается путем акцепта банком оферты, содержащейся в заявлении –анкете клиента. Акцепт осуществляется путем активации карты. Договор считается заключенным с момента поступления в банк первого реестра платежей. (п.2.4 условий)
Согласно тарифному плану беспроцентный период составляет до 55 дней, базовая процентная ставка 22,5% годовых, плата за обслуживание составляет 590 рублей, комиссия за выдачу наличных денежных средств 2,9%, плюс 290руб. минимальный платеж составляет не более 8% от задолженности, минимум 600 рублей, также данный тариф содержит информацию о штрафах за неуплату минимального платежа и о процентной ставке при неоплате минимального платежа (неустойка при неоплате минимального платежа 20 % годовых), а также о плате за использование кредитных средств сверх лимита задолженности, о плате за включение в программу страховой защиты (0,89% от задолженности), с подробным изложением правил применения тарифов, позволяющим полностью уяснить условия использования кредитной карты.
Кредитная карта передается клиенту неактивированной. Кредитная карта активируется Банком при обращении Клиента в Банк по телефону, если Клиент предоставит правильные Коды доступа и другую информацию, позволяющую Банку идентифицировать Клиента. (п.3.12 условий).
Как следует из выписки по счету на имя ФИО5 карта им активирована, и по карте производились операции списания и зачисления денежных средств на счет карты вплоть до 13 ноября 2024 года.
Согласно п.5.1, 5.2 Общих условий банк устанавливает по договору лимит задолженности. Клиент должен совершать операции в пределах лимита задолженности с учетом стоимости услуг банка в соответствии с Тарифным планом.
В силу п.5.7, 5.8 Общих условий банк ежемесячно формирует и направляет клиенту счет-выписку в которой отражаются все операции, совершенные по кредитной карте, размер задолженности по договору, лимит задолженности, а также сумму и дату минимального платежа.
ФИО5 обязался ежемесячно оплачивать минимальный платеж в размере и сроке, указанных в счет-выписке. (п.5.11 условий)
Срок возврата кредита и уплаты процентов определяется датой формирования заключительного счета, который направляется клиенту и который должен его оплатить в срок указанный в счете, но не менее чем 10 календарных дней с даты направления заключительного-счета. (п.5.11 условий)
Как следует из материалов дела, заключительный счет ответчику был сформирован и выставлен 11 ноября 2024 года.
Согласно ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.
При неоплате минимального платежа клиент оплачивает банку штраф согласно Тарифному плату в виде неустойки в размере 20% годовых ( п.7)
Заключив кредитный договор, ФИО5 согласился с его условиями и принял на себя обязательства, предусмотренные договором, но при этом принятые на себя обязательства должным образом не исполняет, денежные средства в погашение кредита не вносит, по состоянию на 11 ноября 2024 года имеет непогашенную задолженность в размере 16 716руб.50коп., из которых: просроченная задолженность по основному долгу в размере 15 145руб.50коп., просроченные проценты в размере 1550руб.36коп., штрафные проценты за неуплаченные в срок суммы задолженности в размере 20руб.64коп., что подтверждается выпиской по лицевому счету, справкой о задолженности.
Механизм расчета взыскиваемых истцом сумм основного долга, процентов и штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств по кредитному договору, суд находит правильным, отвечающим условиям указанного кредитного договора. Доказательств того, что на момент рассмотрения спора судом размер задолженности иной, или задолженность погашена, ответчиком не представлено.
При заключении кредитного договора № от 25 декабря 2023 года ФИО5 был подключен к программе личного страхования в отношении жизни и здоровья.
Согласно п.1 ст.927 ГК Российской Федерации страхование осуществляется на основании договоров имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом (страхователем) со страховщиком.
Согласно ст.934ГК Российской Федерации по договору личного страхованияодна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховуюпремию), уплачиваемую другой стороной (страхователем), выплатить единовременно или выплачивать периодически обусловленнуюдоговоромсумму (страховуюсумму) вслучаепричинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого названного в договоре гражданина (застрахованноголица), достижения им определенного возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного договоромсобытия (страховогослучая).
Право на получениестраховойсуммы принадлежит лицу, в пользу которого заключендоговор.
Договорличногострахованиясчитается заключенным в пользу застрахованного лица, если вдоговорене названо в качестве выгодоприобретателя другое лицо. Вслучаесмерти лица, застрахованного по договору, в котором не назван иной выгодоприобретатель, выгодоприобретателямипризнаютсянаследникизастрахованноголица.
Договорличногострахованияв пользу лица, не являющегося застрахованным лицом, в том числе в пользу не являющегося застрахованным лицом страхователя, может быть заключен лишь с письменного согласиязастрахованноголица. При отсутствии такого согласия договор может быть признан недействительным по иску застрахованного лица, а вслучаесмерти этого лица по иску егонаследников.
В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам.
В силу п.2 ст. 942 ГК Российской Федерации при заключении договора личного страхования между страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение: о застрахованном лице; о характере события, на случай наступления которого в жизни застрахованного лица осуществляется страхование (страхового случая); о размере страховой суммы; о сроке действия договора.
Как следует из п. 1,2 ст. 943 ГК Российской Федерации условия, на которых заключается договор страхования, могут быть определены в стандартных правилах страхования соответствующего вида, принятых, одобренных или утвержденных страховщиком либо объединением страховщиков (правилах страхования). Условия, содержащиеся в правилах страхования и не включенные в текст договора страхования (страхового полиса), обязательны для страхователя (выгодоприобретателя), если в договоре (страховом полисе) прямо указывается на применение таких правил и сами правила изложены в одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение страхователю при заключении договора правил страхования должно быть удостоверено записью в договоре.
Основания для освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения установлены статьей 964 ГК Российской Федерации.
Согласно части 3 статьи 3 Федерального закона № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» добровольное страхование осуществляется на основании договора страхования и правил страхования, определяющих общие условия и порядок его осуществления. Правила страхования принимаются и утверждаются страховщиком или объединением страховщиков самостоятельно в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Законом и федеральными законами и содержат положения о субъектах страхования, об объектах страхования, о страховых случаях, о страховых рисках, о порядке определения страховой суммы, страхового тарифа, страховой премии (страховых взносов), о порядке заключения, исполнения и прекращения договоров страхования, о правах и об обязанностях сторон, об определении размера убытков или ущерба, о порядке определения страховой выплаты, о сроке осуществления страховой выплаты, а также исчерпывающий перечень оснований отказа в страховой выплате и иные положения.
При этом в абзаце 3 части 3 статьи 10 Федерального закона № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» страховщики не вправе отказать в страховой выплате по основаниям, не предусмотренным федеральным законом или договором страхования.
Правила, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 10 Федерального закона № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», соответственно применяются к договору личного страхования, если страховым случаем является смерть застрахованного лица или причинение вреда его здоровью. При этом устанавливаемый договором срок уведомления страховщика не может быть менее тридцати дней (часть 3 статьи 961 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Как следует из материалов дела, при заключении кредитного договора № от 25 декабря 2023 года, ФИО5 подписано заявление на включение в программу добровольного страхования, в соответствии с которым, он присоединился к программам группового страхования жизни от несчастных случаев и болезней. Подписывая заявление ФИО5 подтвердил свое согласие быть застрахованным по договору добровольного страхования от несчастных случаев и болезней.
Между АО «ТБанк» и АО «Т-Страхование» заключен договор №КД-0913 коллективного страхования от несчастных случаев и болезней заемщиком кредитов от 04 сентября 2013 года, по которому несчастный случай — внезапное, внешнее, непредвиденное воздействие различного рода внешних факторов (включая физические, химические, технические, механические), произошедшее впериод действия Договора страхования, независимо отволи Страхователя и(или) Застрахованного и(или) Выгодоприобретателя, иповлекшее засобой причинение вреда здоровью Застрахованного или его смерть (п. 1.5.2 Правил).
Согласно п. 1.5.2.2 Правил только если это прямо определено вДоговоре страхования, несчастным случаем признаются следующие документально подтвержденные события, случившиеся втечение срока действия Договора страхования: инфекционное заболевание, возникшее вследствие случайного (непреднамеренного) занесения инфекции через рану или инфицирования Застрахованного вмедицинском учреждении врезультате лечения методами, являющимися общепринятыми вмедицинской практике, всоответствии софициальным назначением лечащего врача; заражение Застрахованного гепатитом В, С, ВИЧ-инфекцией или СПИДом, произошедшие врезультате переливания крови поназначению врача вмедицинском учреждении или врезультате осуществления медицинским работником профессиональной медицинской деятельности; заражение инфекционными заболеваниями, тромбоэмболия или воздушная эмболия, произошедшие врезультате выполнения Застрахованным донорских функций посдаче крови или ее компонентов напунктах переливания 3 из 46 1.5.2.3. крови; заболевание Застрахованного клещевым энцефалитом, болезнью Лайма, боррелёзом, клещевым энцефаломиелитом вследствие укуса энцефалитного клеща.
Пориску «Смерть»: а) б) Смерть Застрахованного, наступившая врезультате несчастного случая; Смерть Застрахованного, наступившая врезультате болезни (п. 4.3.1 Правил).
Вслучае, когда вДоговоре страхования сочетание рисков поименовано как «Смерть застрахованного лица иустановление застрахованному лицу инвалидности I, II группы, втом числе врезультате болезни»: 4.5.1.1. 4.5.1.2. события если они находятся впрямой причинно-следственной связи салкогольным, наркотическим, токсическим опьянением (отравлением) Застрахованного лица; события, произошедшие врезультате самоубийства Застрахованного лица или покушения насамоубийство, атакже травм изаболеваний врезультате покушения насамоубийство, заисключением случаев, когда срок действия Программы страхования вотношении данного Застрахованного лица превышает два года начиная сДаты первичного подключения иза исключением случаев (подтвержденных документами компетентных государственных органов), когда Застрахованное лицо было доведено досамоубийства преступными действиями третьих лиц (п. 4.5.1 Правил).
Вслучае смерти Застрахованного, если вДоговоре страхования неназначен Выгодоприобретатель, Выгодоприобретателем является наследник Застрахованного, всоответствии сдействующим законодательством Российской Федерации. Вслучае наличия заявления оСтраховой выплате отнескольких наследников Страховая выплата производится обратившимся наследникам вравных долях( п. 2.6.3 Правил).
Согласно актовой записи акта о смерти от ДД.ММ.ГГГГ причиной смерти ФИО5 стала кровотечение внутрибрюшное, сопутствующее гепатит вирусный типа С хронический, болезни инфекционная, вызванная ВИЧ.
В силу п. 10.1 Правил установлено, что обстоятельствами, влекущими увеличение степени риска поДоговору страхования, повсем застрахованным рискам, признаются ставшие известными Страхователю изменения вобстоятельствах, сообщенных при заключении Договора страхования, оговоренных вДоговоре страхования ив переданных Страхователю Правилах страхования, которые могут повлиять навероятность наступления страхового случая и, влюбом случае (кроме «Договоров страхования, вкоторых сочетание рисков поименовано как «Смерть застрахованного лица иустановление застрахованному лицу инвалидности I, II группы, втом числе врезультате болезни»)в том числе инфицирование Застрахованного ВИЧ или заболевание Застрахованного СПИДом ( 10.1.3 Правил).
Таким образом, смерть застрахованного лица ФИО5 не является страховым случаем ввиду установленных обстоятельств по делу. В связи с чем, основания для привлечения к ответственности по делу страховой компании АО «Т-Страхование» отсутствуют.
Банк (истец по делу) не является выгодоприобретателем по Договору страхования, заключенному с заемщиком, в связи с чем, исковые требования к АО «Т-Страхование» не подлежат удовлетворению.
Судом установлено, что заемщик ФИО5 умер ДД.ММ.ГГГГ (актовая запись о смерти № от ДД.ММ.ГГГГ).
Согласно ч.1 ст.418 ГК РФобязательство прекращается смертью должника, если исполнение не может быть произведено без личного участия должника, либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника.
В силу ст.1141 ГК Российской Федерации наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 настоящего Кодекса.
В соответствии с ч.1 ст.1142 ГК Российской Федерации наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.
С учетом изложенного, а также исходя из разъяснений Пленума Верховного суда РФ от 29 мая 2012 года №9 «О судебной практике по делам о наследовании» наследство может быть приобретено лишь теми лицами, которые вне зависимости от фактических обстоятельств и в силу волеизъявления наследодателя или в соответствии с законом допущены к наследованию.
Согласно ст.ст.1112,1113 ГК Российской Федерации в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина.
В соответствии с ч.1 ст.1175 ГК Российской Федерации наследники, принявшие наследство, отвечаютподолгамнаследодателя солидарно (статья 323). Каждый из наследников отвечаетподолгамнаследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.
В силу ст.1152 ГК Российской Федерации для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.
Согласно ст.1153 ГК Российской Федерации принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счетдолгинаследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.
Согласно разъяснениям, изложенным в п. 36 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29 мая 2012 года №9 «О судебной практике по делам о наследовании» Под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных пунктом 2 статьи1153 ГК РФдействий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу.
В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания), обработка наследником земельного участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных статьей1174 ГК РФ, иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом. При этом такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами. Указанные действия должны быть совершены в течение срока принятия наследства, установленного статьей1154 ГК РФ.
Как разъяснено в п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 (ред. от 24.12.2020) "О судебной практике по делам о наследовании" в состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в частности: вещи, включая деньги и ценные бумаги (статья 128 ГК РФ); имущественные права (в том числе права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм); имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества (пункт 1 статьи 1175 ГК РФ).
Из наследственного дела, открытого после смерти ФИО5 следует, что наследниками первой очереди к его имуществу являются мать ФИО2, и дочь ФИО3, в лице законного представителя ФИО1, которые в силу ст.1142ГК Российской Федерации, в установленный законом срок обратились к нотариусу за оформлением своих наследственных прав после смерти ФИО5
На момент смерти ФИО5 с ДД.ММ.ГГГГ не состоял в зарегистрированном браке с ФИО1, что следует из актовой записи о браке.
При таких обстоятельствах судом достоверно установлено, что ответчики ФИО1, действующая в интересах несовершеннолетней дочери ФИО3, ФИО2 своевременно вступили в наследство после смерти ФИО5 путем подачи нотариусу заявления о принятии наследства. Доказательств обратного, ответчиками суду не представлено.
Наследственную массу составляет следующее имущество в виде 1/4 доли квартиры с кадастровым номером 56:21:2001001:822, расположенной по адресу: <адрес>.
Между тем, из материалов дела следует, что за наследодателем ФИО5, умершим ДД.ММ.ГГГГ имелась недополученная сумма пенсионных накоплений в размере 52915руб.13коп., которые были выплачены его правопреемникам ФИО2 и ФИО3 в размере 26457руб.56коп. каждому.
Согласно справки администрации МО Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 11 июня 2025 года, с наследодателем ФИО5, умершим ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. были зарегистрированы ФИО4, ФИО6 и ФИО7
В соответствии с разъяснениями, изложенными в п.63 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 9 от 29 мая 2012 года при рассмотрении дел о взыскании долгов наследодателя судом могут быть разрешены вопросы признания наследников принявшими наследство, определения состава наследственного имущества и его стоимости, в пределах которой к наследникам перешли долги наследодателя, взыскания суммы задолженности с наследников в пределах стоимости перешедшего к каждому из них наследственного имущества и т.д.
Наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа его принятия считается собственником наследственного имущества, носителем имущественных прав и обязанностей со дня открытия наследства вне зависимости от факта государственной регистрации прав на наследственное имущество и ее момента (если такая регистрация предусмотрена законом).
Из анализа собранных по делу доказательств, следует, что ответчики ФИО2 и ФИО3 вступили в наследство после смерти ФИО8 по закону.
В судебном заседании объем перешедшего наследственного имущества сторонами не оспаривался. Иного имущества в судебном заседании не установлено.
Согласно п. 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 года N 9 "О судебной практике по делам о наследовании», стоимость перешедшего к наследникам имущества, пределами которой ограничена их ответственностьподолгамнаследодателя, определяется его рыночной стоимостью на время открытия наследства вне зависимости от ее последующего изменения ко времени рассмотрения дела судом.
Как разъяснено в абзаце 2 пункта 61 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", поскольку смерть должника не влечет прекращения обязательств по заключенному им договору, наследник, принявший наследство, становится должником и несет обязанности по их исполнению со дня открытия наследства.
В состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, а также имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества (пункт 1 статьи 1175 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Таким образом, поскольку ФИО1, действующая в интересах несовершеннолетней дочери ФИО3, ФИО2 являются наследниками умершего заемщика ФИО5, к ответчикам в порядке универсального правопреемства перешли все права и обязанности наследодателя, в том числе долги наследодателя, в пределах стоимости наследственного имущества.
Следовательно, стоимость перешедшего к наследникам имущества, заключается в квартире по адресу: <адрес>, стоимость перешедшего к ответчикам имущества составила 121 010руб.32коп. (484041,29/4), а также пенсионные накопления в размере 52915руб.13коп., а всего на сумму 173925руб.45коп.
Стоимость оставшегося после смерти наследодателя наследства, ответчиками не оспорена, опровержений стоимости не представлено.
Принявшие наследство наследники должника становятся солидарными должниками (статья 323 ГК Российской Федерации) в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества.
Как разъяснено в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации в п.60 Постановления N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" ответственность по долгам наследодателя несут все принявшие наследство наследники независимо от основания наследования и способа принятия наследства. Принявшие наследство наследники должника становятся солидарными должниками (статья 323 ГК РФ) в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. Наследники, совершившие действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости всего причитающегося им наследственного имущества. При отсутствии или недостаточности наследственного имущества требования кредиторов по обязательствам наследодателя не подлежат удовлетворению за счет имущества наследников и обязательства по долгам наследодателя прекращаются невозможностью исполнения полностью или в недостающей части наследственного имущества (пункт 1 статьи 416 ГК РФ).
При рассмотрении данной категории дел, суд исходя из положений законодательства об ответственности наследников по долгам наследодателя, обязан определить круг наследников, состав наследственного имущества, его стоимость, размер долгов наследодателя.
Иных доказательств стоимости наследственного имущества лицам, участвующими в деле, суду не представлено.
В силу ст.31,32 ГК Российской Федерации опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан. Опека и попечительство над несовершеннолетними устанавливаются также в целях их воспитания. Соответствующие этому права и обязанности опекунов и попечителей определяются семейным законодательством. Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки. Опекуны и попечители выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без специального полномочия.
Согласно ст.52 ГПК Российской Федерации права, свободы и законные интересы недееспособных или не обладающих полной дееспособностью граждан защищают в суде их родители, усыновители, опекуны, попечители или иные лица, которым это право предоставлено федеральным законом.
В соответствии с ч.3 ст.28 ГК Российской Федерации имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с законом также отвечают за вред, причиненный малолетними.
Учитывая, что ФИО1 является матерью несовершеннолетней ФИО3,ДД.ММ.ГГГГ года рождения, задолженность подлежит взысканию с ФИО1, в лице законного представителя ФИО3
Поскольку, ответчик ФИО1, в лице законного представителя ФИО3 признала исковые требования, при этом ФИО2 хоть и приняла наследство после смерти сына ФИО9, умершего 11 ноября 2024 года, однако, в спорной квартире не проживает, на дату смерти не была зарегистрирована с ним, что подтверждается справкой администрации МО Приуральский сельсовет <адрес>, в связи с чем суд приходит к выводу об отказе исковых требований к ответчику ФИО2
Таким образом, ФИО1, в лице законного представителя ФИО3 приняла наследство после смерти ФИО5, т.е. им в порядке универсального правопреемства перешли не только права, но и обязанности наследодателя, между тем условия кредитного договора не выполняются, в установленные сроки погашение кредита и выплата процентов по нему не производятся, суд считает, что с ФИО1, в лице законного представителя ФИО3, как с наследника заемщика, подлежит взысканию задолженность по кредитному договору в пределах стоимости перешедшего к ним имущества, т.е. в размере 16 716руб.50коп.
Согласно ч.1 ст.88 ГПК Российской Федерациисудебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.
В силу требований ч.1 ст.ГПК Российской Федерациистороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.
При подаче искового заявления банком была уплачена государственная пошлина в общей сумме 4 000руб., что подтверждается платежным поручением № от 23 мая 2025 года, в связи с удовлетворением исковых требований, сумма госпошлины подлежит взысканию с ответчика ФИО1, действующей в интересах несовершеннолетней дочери ФИО3 в полном объеме.
При таких обстоятельствах иск подлежит частичному удовлетворению.
Руководствуясь ст.194-199 ГПК Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
исковые требования акционерного общества «ТБанк» к ФИО3 в лице законного представителя ФИО5, ФИО2 , акционерному обществу «Т-Страхование» о взыскании задолженности по кредитному договору, судебных расходов, удовлетворить частично.
Взыскать с ФИО3 , ДД.ММ.ГГГГ года рождения (СНИЛС № в лице законного представителя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (СНИЛС №) в пользу акционерного общества «ТБанк»(ИНН <***>) сумму задолженности по кредитному договору № от 25 декабря 2023 года в пределах стоимости наследственного имущества, после смерти ФИО5, умершего ДД.ММ.ГГГГ, в размере 16 716руб.50коп., из которых: просроченная задолженность по основному долгу в размере 15 145руб.50коп., просроченные проценты в размере 1550руб.36коп., штрафные проценты за неуплаченные в срок суммы задолженности в размере 20руб.64коп., а также расходы по уплате госпошлины в размере 4000руб.
В удовлетворении остальной части исковых требований требования акционерного общества «ТБанк» к ФИО2 , акционерному обществу «Т-Страхование» о взыскании задолженности по кредитному договору, судебных расходов, удовлетворить частично, отказать.
Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Оренбургский областной суд через Оренбургский районный суд Оренбургской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Судья подпись Чуваткина И.М.
Решение в окончательной форме принято 01 ноября 2025 года.
Копия верна
Судья Чуваткина И.М.