Дело № 2-626/2025
(УИД: 27RS0001-01-2024-008374-82)
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
именем Российской Федерации
10 февраля 2025 года г. Хабаровск
Центральный районный суд г. Хабаровска в составе:
председательствующего судьи Голиковой А.В.,
при секретаре судебного заседания Сидоренко Д.К.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 к ФИО2 о возмещении ущерба, причиненного повреждением имущества, взыскании упущенной выгоды, судебных расходов,
установил:
ИП ФИО1 обратился в суд с иском к ФИО2 о возмещении ущерба, причиненного повреждением имущества, взыскании упущенной выгоды, судебных расходов, указав в обоснование заявленных требований, что 22.05.2024 года между истцом и ФИО2 был заключен договор аренды транспортного средства без экипажа №, в соответствии с которым арендодатель передал арендатору во временное пользование и владение автомобиль марки <данные изъяты>, государственный регистрационный номер №, что подтверждается актом приема-передачи ТС от 22.05.2024. 24.05.2024 ТС было возвращено с повреждениями. По заключению независимой Автотехнической экспертизы сделан вывод, что размер расходов на восстановительный ремонт автомобиля составляет 1 137 400 рублей. Кроме того, в связи с ремонтом, транспортное средство невозможно использовать в коммерческих целях, арендодателем понесены убытки в виде упущенной выгоды в размере 231 800 рублей.
Просит взыскать с ФИО2 в пользу ИП ФИО1 ущерб в размере 1 137 400 рублей, упущенную выгоду за время простоя автомобиля в размере 231 800 рублей, расходы на проведение экспертизы в размере 8 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 28 772 рубля.
Истец, надлежащим образом извещенный о времени и месте слушания дела, в судебное заседание не прибыл, причины неявки суду неизвестны.
Ответчик, в адрес которого своевременно направлялось уведомление о времени и месте слушания дела, в судебное заседание не явился, доказательств уважительности причин неявки не представил, ходатайство об отложении разбирательства дела не заявил.
Статьей 155 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ) установлено, что разбирательство гражданского дела происходит в судебном заседании с обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте заседания, если иное не установлено настоящим Кодексом.
Данное требование гражданского процессуального законодательства судом выполнено, поскольку во исполнение требований ч. 1 ст. 113 ГПК РФ, в адрес сторон, в том числе ответчику по адресу его регистрации, судом своевременно были направлены заказные письма. Однако заказное письмо, направленное ответчику, последним не получено, возвращено отправителю из-за истечения срока хранения.
Согласно п.п. 67, 68 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ). Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения. Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат.
Статья 165.1 ГК РФ подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное.
В соответствии со ст. 117 ГПК РФ, адресат, отказавшийся принять судебную повестку или иное судебное извещение, считается извещенным о времени и месте судебного разбирательства.
Поскольку в адрес суда от ответчика сообщений о смене адреса не поступило, а направленное судебное извещение не получено, руководствуясь ст. 117 ГПК РФ, суд пришел к выводу о надлежащем извещении ответчика о времени и месте судебного разбирательства, который, злоупотребляя предоставленным ему правом, уклоняется от получения судебных извещений, чем затягивает рассмотрение дела.
На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 167, 233 ГПК РФ суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся участников процесса по имеющимся доказательствам в порядке заочного производства.
Изучив и оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.
Согласно п.п. 1, 4 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422).
Договором, в соответствии со ст. 420 ГК РФ, признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
На основании п. 1 ст. 422 ГК РФ, договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.
Договор, как это предусмотрено ст. 432 ГК РФ, считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиях договора.
При этом существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
В силу положений п. 2 ст. 433 ГК РФ, если в соответствии с законом для заключения договора необходима также передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества (ст. 224 ГК РФ).
Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 438 ГК РФ (ст. 434 ГК РФ).
В соответствии со ст. 606 ГК РФ, по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.
В аренду, согласно п. 1 ст. 607 ГК РФ, могут быть переданы земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи).
В договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным (п. 3 ст. 607 ГК РФ).
Как предусмотрено в абз. 1 ст. 642 ГК РФ, по договору аренды транспортного средства без экипажа арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации.
Договор аренды транспортного средства без экипажа должен быть заключен в письменной форме независимо от его срока. К такому договору не применяются правила о регистрации договоров аренды, предусмотренные пунктом 2 статьи 609 настоящего Кодекса (ст. 643 ГК РФ).
Судом в ходе разбирательства дела установлено, что 22.05.2024 года между индивидуальным предпринимателем ФИО1 (арендодатель) и ФИО2 (арендатор), заключен Договор аренды транспортного средства без экипажа №, согласно п. 1.1 которого арендодатель передает арендатору во временное владение и пользование автомобиль (ТС), документы, принадлежности, указанные в Приложении № 2, на условиях, указанных в Приложении № 1, а арендатор обязуется оплачивать услуги и по окончании срока аренды возвратить арендодателю ТС.
Прием ТС и возврат ТС сторонами подтверждается подписанием Акта приема-передачи ТС (Приложение № 2): при приемке ТС, совместно с арендодателем, арендатор обязуется заявить с указанием в Акте приема-передачи ТС (Приложение № 2) замечания в отношении принимаемого ТС; в срок окончания периода аренды арендатор обязан вернуть ТС в чистом виде, а также с запасом топлива не меньше, чем в начале срока аренды, либо оплатить услуги мойки и дозаправки по действующим тарифам п. 7 Приложения № 1 (п. 2.2.4. Договора аренды транспортного средства без экипажа № от 22.05.2024).
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2024 года. Если одна из сторон не заявит о намерении расторгнуть договор путем письменного уведомления другой стороне за месяц до окончания срока, договор пролонгируется на следующий год на тех же условиях (п. 5.1. Договора № от 22.05.2024).
На основании Акта приема-передачи ТС, 22.05.2024 года в 19 часов 40 минут индивидуальный предприниматель ФИО1 (арендодатель) передал ФИО2 (арендатору) транспортное средство марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак № VIN №, кузов № отсутствует, 2022 года выпуска, в следующей комплектности: полис ОСАГО, гос. рег. знак – 2 шт., ключ зажигания, брелок (пульт ДУ) сигнализации, колесные диски – 4 шт., шины – 4 шт., запасное колесо, магнитола, баллонный ключ, домкрат, без каких-либо претензий к его техническому состоянию.
Таким образом, арендодатель в полном объеме исполнил принятые на себя по Договору аренды транспортного средства без экипажа № от 22.05.2024 обязательства, предоставив ФИО2 транспортное средство, являющееся предметом заключенного между сторонами договора в технически исправном состоянии и в чистом виде.
Арендатор, в свою очередь, согласно п.п. 2.2.3.Договора аренды транспортного средства без экипажа № от 22.05.2024, обязуется: использовать ТС по целевому назначению, соблюдать правила дорожного движения, за свой счет оплачивать парковку, стоянку, все штрафы и иные взыскания, наложенные в процессе эксплуатации ТС. В случае причинения ущерба ТС арендодателя, арендатор принимает на себя обязательство по возмещению ущерба.
При прекращении договора аренды, в силу положений ст. 622 ГК РФ, арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.
Как следует из Акта приема-передачи ТС, являющегося Приложением № 2 к Договору аренды транспортного средства без экипажа № от 22.05.2024, и не оспаривается ответчиком, автомобиль марки <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, VIN №, кузов № отсутствует, 2022 года выпуска, возвращен арендодателю 24.05.2024 года в 12 часов 20 минут со следующими повреждениями: фонарь задний в крыле разбит, колесный диск сломан, переднее правое крыло сломано, передняя правая фара разбита, оправа ПТФ сломана, декоративная накладка сломана, бампер передний сломан, подкрылок сломан, бочок омывателя сломан, капот погнут, стойка амортизатора сломана.
Указанные обстоятельства ФИО2 оспорены не были и подтверждаются его подписью в Акте приема-передачи ТС. Доказательств того, что указанные повреждения имелись на автомобиле ранее, либо были причинены транспортному средству не по вине арендатора, ответчиком, в нарушение требований ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, не представлено. При таких обстоятельствах судом установлено и ответчиком надлежащими доказательствами не опровергнуто, что причинение ущерба транспортному средству <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, VIN №, кузов № отсутствует, 2022 года выпуска, произошло по вине ответчика ФИО2, у которого данный автомобиль находился в пользовании с 19 часов 40 минут 22.05.2024 года до 12 часов 20 минут 24.05.2024 года.
В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.
Следовательно, исходя из положений статьи 1064 ГК РФ, для наступления ответственности за причинение вреда необходимо установление следующих условий: наступление вреда, противоправность действий (бездействия) причинителя вреда, наличие причинной связи между наступлением вреда и противоправными действиями (бездействием) причинителя вреда и вина причинителя вреда.
Согласно п.п. 1, 2 ст. 15 ГК РФ, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
При этом под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
По смыслу названной нормы при причинении вреда имуществу размер подлежащих возмещению убытков определяется в размере расходов, необходимых для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до момента повреждения.
В связи с чем лицо, требующее возмещения причиненных ему убытков, должно доказать факт нарушения обязательств, наличие причинно-следственной связи между допущенным нарушением и возникшими у него убытками, а также размер таких убытков.
Пункт 1 ст. 307 ГК РФ определяет, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
Как предусмотрено п. 2 названной статьи, обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.
В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (п. 1 ст. 310 ГК РФ).
Из условий Договора аренды транспортного средства без экипажа № от 22.05.2024 следует, что в случае причинения ущерба, арендатор возмещает арендодателю понесенный ущерб в размере, определенном соглашением сторон, или в размере причиненного ущерба, согласно экспертному заключению лицензированной экспертной организации, если ущерб не возмещается полностью за счет страховых выплат (п. 2.2.10).
Кроме того, исходя из п. 2.2.5. Договора № от 22.05.2024, в случае причинения ущерба арендатор обязуется возместить в полном объеме убытки в виде упущенной выгоды в связи с вынужденным простоем ТС или его конструктивной гибелью из расчета в соответствии с пунктом 3.4 Приложения № 1 к настоящему Договору. Упущенная выгода исчисляется с момента возврата ТС арендодателю в поврежденном состоянии до момента окончания полного ремонта ТС, а в случае гибели ТС – до момента полного возмещения стоимости ТС.
Таким образом, у владельцев транспортного средства, осуществляющих право владения на основании договора, имеется обязанность перед собственником транспортного средства по возврату этого транспортного средства в том же состоянии, в котором он его получил с учетом нормального износа. В случае возврата транспортного средства поврежденным, собственник вправе предъявить владельцу требование о возмещении вреда, причиненного ненадлежащим исполнением договорного обязательства по возврату транспортного средства в надлежащем состоянии (ст. 309, 393 ГК РФ).
Для определения стоимости затрат на восстановление поврежденного транспортного средства индивидуальный предприниматель ФИО1 обратилась в ООО «Консалтинговый Центр «Эксперт Восток».
Согласно экспертному заключению ООО «<данные изъяты> № от 23.06.2024, не оспоренному ответчиком, размер расходов на восстановительный ремонт в связи с повреждением транспортного средства <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, составляет 1 137 400 рублей.
Исходя из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении № 6-П от 10.03.2017, в силу закрепленного в статье 15 ГК РФ принципа полного возмещения причиненных убытков лицо, право которого нарушено, может требовать возмещения расходов, которые оно произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, компенсации утраты или повреждения его имущества (реальный ущерб), а также возмещения неполученных доходов, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Приведенное гражданско-правовое регулирование основано на предписаниях Конституции Российской Федерации, в частности ее статей 35 (часть 1) и 52, и направлено на защиту прав и законных интересов граждан, право собственности которых оказалось нарушенным иными лицами при осуществлении деятельности, связанной с использованием источника повышенной опасности.
Применительно к случаю причинения вреда транспортному средству это означает, что в результате возмещения убытков в полном размере потерпевший должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы его право собственности не было нарушено, то есть ему должны быть возмещены расходы на полное восстановление эксплуатационных и товарных характеристик поврежденного транспортного средства
В силу действующего гражданского законодательства при исчислении размера расходов, необходимых для приведения транспортного средства в состояние, в котором оно находилось до повреждения, и подлежащих возмещению лицом, причинившим вред, должны приниматься во внимание реальные, то есть необходимые, экономически обоснованные, отвечающие требованиям завода-изготовителя, учитывающие условия эксплуатации транспортного средства и достоверно подтвержденные расходы, в том числе расходы на новые комплектующие изделия (детали, узлы и агрегаты).
Судом принимается в качестве допустимого и относимого доказательства указанное экспертное заключение, поскольку оно содержит обоснование сделанных выводов, подробные расчеты, ответчиком не оспорено, несмотря на то, что в силу ч. 1 ст. 56 ГПК РФ обязанность по представлению доказательств в обоснование возражений возложена именно на ответчика, в связи с чем, оснований сомневаться в его достоверности у суда не имеется.
При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о законности и обоснованности заявленных истцом требований, и необходимости взыскать в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, VIN №, кузов № отсутствует, 2022 года выпуска, с ФИО2 в счет возмещения причиненного ущерба 1 137 400 рублей, упущенную выгоду в размере 231 800 рублей за период простоя транспортного средства с 25.05.2024 по 03.07.2024 года, исходя из размера арендной платы 6 100 рублей за 1 день, определенной в Приложении № 1 к Договору аренды транспортного средства без экипажа № от 22.05.2024.
Согласно ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.
В соответствии со ст. 88 ГПК РФ, судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.
Из разъяснений, содержащихся в п. 2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», следует, что перечень судебных издержек, предусмотренный указанными кодексами, не является исчерпывающим. Так, расходы, понесенные истцом, административным истцом, заявителем (далее также - истцы) в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления, административного искового заявления, заявления (далее также - иски) в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости. Например, истцу могут быть возмещены расходы, связанные с легализацией иностранных официальных документов, обеспечением нотариусом до возбуждения дела в суде судебных доказательств (в частности, доказательств, подтверждающих размещение определенной информации в сети «Интернет»), расходы на проведение досудебного исследования состояния имущества, на основании которого впоследствии определена цена предъявленного в суд иска, его подсудность.
В судебном заседании установлено, что для восстановления нарушенного права истец понес расходы по оплате услуг ООО «<данные изъяты>» по составлению экспертного заключения № от 23.05.2024 в размере 8 000 рублей, а также уплатил государственную пошлину в размере 28 772 рубля.
Учитывая вышеизложенное, в пользу ИП ФИО1 с ФИО2 подлежат взысканию расходы по оплате услуг специалиста в размере 8 000 рублей, а также по уплате государственной пошлины в размере 28 772 рубля.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199, 233-237 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
решил:
исковые требования удовлетворить.
Взыскать в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>) с ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт серии № №) денежные средства в возмещение ущерба, причиненного повреждением имущества в сумме 1 137 400 рублей, упущенную выгоду в размере 231 800 рублей, расходы на оплату услуг специалиста в размере 8 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 28 772 рубля.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда через Центральный районный суд г. Хабаровска.
Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, – в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Мотивированное решение суда составлено 24 февраля 2025.
Судья А.В. Голикова