Дело № 2-150/2023
УИД № 45RS0026-01-2022-018429-23
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
с. Белозерское 11 мая 2023 г.
Белозерский районный суд Курганской области
в составе председательствующего судьи Воронежской О.А.,
при секретаре Алексеевой Н.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «Совкомбанк» к ФИО1 о взыскании задолженности по кредитному договору в порядке наследования,
УСТАНОВИЛ:
ПАО «Совкомбанк» обратилось в суд с иском к ФИО1 о взыскании задолженности по кредитному договору в порядке наследования. В обоснование иска указано, что 14 октября 2019 г. между ПАО КБ «Восточный экспресс банк» и ФИО2 заключен кредитный договор <***> (19/8849/00000/101518) в офертно-акцептной форме в соответствии с положениями ст. ст. 432, 435 и п. 3 ст. 438 ГК РФ. По условиям кредитного договора банк предоставил заемщику кредит в сумме 79 473 рубля 55 копеек. 14 февраля 2022 г. ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ» реорганизовано в форме присоединения к ПАО «Совкомбанк», в связи с чем все права и обязанности ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ» перешли к ПАО «Совкомбанк» в порядке универсального правопреемства, в том числе и по кредитному договору, заключенному с ФИО2 Согласно Общим условиям договора потребительского кредита банк вправе потребовать от заемщика в одностороннем (внесудебном) порядке досрочного возврата задолженности по кредиту в том числе, в случае несвоевременного любого платежа по договору. Выплаты по кредиту прекратились в связи со смертью ФИО2 30 января 2020 г. Предполагаемым наследником кредитора является его супруга ФИО1 По состоянию на 8 июля 2022 г. задолженность ответчика составляет 119 724 рубля 22 копейки, в том числе: 78 366 рублей 09 копеек – задолженность по основному долгу, 41 358 рублей 13 копеек – задолженность по процентам. Ссылаясь на положения ст. ст. 309, 310, 810, 811, 819, 1142, 1151, 1175 ГК РФ, просят суд взыскать с ФИО1 в пользу ПАО «Совкомбанк» задолженность по кредитному договору <***> (19/8849/00000/101518) от 14 октября 2019 г. в размере 119 724 рубля 22 копейки, а также 3 594 рубля 48 копеек в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины.
Определением Курганского городского суда Курганской области от 3 февраля 2023 г. данное гражданское дело передано для рассмотрения по существу по подсудности в Белозерский районный суд Курганской области.
В судебное заседание представитель истца ПАО «Совкомбанк» не явился, просил о рассмотрении дела в их отсутствие, указав о согласии на рассмотрение дела в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.
Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явилась, извещалась надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщила.
В силу ст. 113 ГПК РФ лица, участвующие в деле, извещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату. Судебное извещение, адресованное лицу, участвующему в деле, направляется по адресу, указанному лицом, участвующим в деле, или его представителем. В случае, если по указанному адресу гражданин фактически не проживает, извещение может быть направлено по месту его работы.
Таким образом, независимо от того, какой из способов извещения участников судопроизводства избирается судом, любое используемое средство связи или доставки должно обеспечивать достоверную фиксацию переданного сообщения и факт его получения адресатом.
Кроме того, гражданским процессуальным законом (ст. ст. 117 - 118 ГПК РФ), установлены случаи, когда лицо считается извещенным о времени и месте судебного разбирательства, судебное извещение считается доставленным при отсутствии фактического вручения повестки (иного извещения).
Согласно ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
Как разъяснено в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. п. 63 - 68), юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам.
Юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения. Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат.
Как следует из материалов дела судебные повестки направлялись ФИО1 по имеющимся в деле адресам однако были возвращены, что согласно ст. 165.1 ГК РФ следует расценивать как надлежащее извещение.
Представитель третьего лица АО «Тинькофф банк» в судебное заедание не явился, извещался надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщил.
Суд определил рассмотреть дело в отсутствие неявившихся представителей истца и третьего лица в порядке ст. 167 ГПК РФ, а также в отсутствие ответчика в порядке заочного производства в соответствии со ст. 233 ГПК РФ.
Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему выводу.
В соответствии с пп. 1 и 2 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной.
Согласно п. 1 ст. 433 ГК РФ договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта.
В силу п.п. 1 и 3 ст. 434 ГК РФ договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 438 настоящего Кодекса.
В соответствии с п.п. 1 и 3 ст. 438 ГК РФ акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт должен быть полным и безоговорочным. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.
Согласно п. 1 ст. 435 ГК РФ офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. Оферта должна содержать существенные условия договора.
Из материалов дела следует, что 14 октября 2019 г. между ПАО КБ «Восточный экспресс банк» и ФИО2 заключен кредитный договор <***> (19/8849/00000/101518) в офертно-акцептной форме в соответствии с положениями ст. ст. 432, 435 и п. 3 ст. 438 ГК РФ.
При этом согласно условиям договора кредитования, содержащим все существенные условия кредитного договора, ФИО2 располагал необходимой информацией о предоставленной ему услуге и принял на себя права и обязанности, определенные договором.
Согласно п. п. 1, 4 Индивидуальных условий договора потребительского кредита заемщику предоставлен кредит с лимитом 80 000 рублей 00 копеек под 32% годовых за проведение наличных операций и 12,70% годовых за проведение безналичных операций.
Размер обязательного минимального платежа составляет 3 706 рублей, состав которого установлен Общими условиями. Погашение и уплата процентов осуществляется путем внесения обязательного минимального платежа на текущий банковский счет (п. 6 Индивидуальных условий).
Пунктом 12 Индивидуальных условий предусмотрена неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной задолженности за каждый день просрочки в процентах от суммы просроченного обязательного минимального платежа в размере 0,0548%.
В п. 14 Индивидуальных условий договора указано, что заемщик, подписывая договор, подтверждает, что ознакомлен и согласен с Общими условиями кредитования, Правилами выпуска и обслуживания банковских карт, Тарифами банка, которые составляют неотъемлемую часть договора.
ФИО2 подписал договор кредитования, тем самым согласился с предложенными банком условиями, согласился на выдачу кредита в соответствии с условиями кредитования, что подтверждается его подписью.
Согласно п. 4.2 Общих условий кредитования счета клиент уплачивает банку проценты в размере, предусмотренном договором кредитования. Проценты за пользование кредитом начисляются со дня, следующего за днем предоставления кредита, до дня уплаты процентов включительно (п. 4.2.1 Общих условий).
В силу п. 5.1.11 Общих условий кредитования в случае нарушения клиентом сроков возврата сумм основного долга и/или уплаты процентов продолжительностью более чем 60 календарных дней в течение последних 180 календарных дней банк имеет право потребовать досрочного возврата в сроки, установленные в соответствующем требовании, оставшейся суммы кредита вместе с причитающимися процентами.
Согласно п. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.
В соответствии с п. 1 ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование ею, а также предусмотренные кредитным договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита.
В случае предоставления кредита гражданину в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (в том числе кредита, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой), ограничения, случаи и особенности взимания иных платежей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, определяются законом о потребительском кредите (займе).
В соответствии с п. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.
Согласно п. 3 ст. 810 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, заем считается возвращенным в момент передачи его займодавцу, в том числе в момент поступления соответствующей суммы денежных средств в банк, в котором открыт банковский счет займодавца.
Исходя из положений п. 2 ст. 809 ГК РФ размер процентов за пользование займом может быть установлен в договоре с применением ставки в процентах годовых в виде фиксированной величины, с применением ставки в процентах годовых, величина которой может изменяться в зависимости от предусмотренных договором условий, в том числе в зависимости от изменения переменной величины, либо иным путем, позволяющим определить надлежащий размер процентов на момент их уплаты.
В силу п. 2 ст. 811 ГК РФ, если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с процентами за пользование займом, причитающимися на момент его возврата.
ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ» выполнило свои обязательства перед заемщиком по договору, который, в свою очередь, воспользовался денежными средствами из предоставленной суммы кредитования, а, следовательно, обязан исполнять обязательства по достигнутому соглашению. Доказательств, свидетельствующих об обратном, в соответствии со ст. 56 ГПК РФ, суду не представлено.
14 февраля 2022 г. ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ» реорганизовано в форме присоединения к ПАО «Совкомбанк», в связи с чем все права и обязанности ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ» перешли к ПАО «Совкомбанк» в порядке универсального правопреемства, в том числе и по кредитному договору, заключенному с ФИО2
30 января 2020 г. заемщик ФИО2 умер, что подтверждается копией свидетельства о смерти серии <...> от 10 февраля 2020 г., выданного отделом ЗАГС администрации Белозерского района Курганской области.
Согласно п. 1 ст. 418 ГК РФ обязательство прекращается смертью должника, если исполнение не может быть произведено без личного участия должника либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника.
Из данной правовой нормы следует, что смерть должника влечет прекращение обязательства, если только обязанность его исполнения не переходит в порядке правопреемства к наследникам должника или иным лицам, указанным в законе.
Поэтому обязательство, возникающее из кредитного договора, в данном случае смертью должника на основании п. 1 ст. 418 ГК РФ не прекращается, а входит в состав наследства (ст. 1112 ГК РФ) и переходит к его наследникам в порядке универсального правопреемства.
В соответствии со ст. 1111 ГК РФ наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом.
В силу ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами.
На основании п. 1 ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять.
Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось (п. 2 ст. 1152 ГК РФ).
Пунктом 4 статьи 1152 ГК РФ предусмотрено, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.
Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153 ГК РФ).
Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ).
В соответствии со ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (статья 323). Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества (п. 1). Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу (п. 3).
Согласно п. 1 ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.
Из разъяснений, содержащихся в п. 34 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» (далее - Постановление Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о наследовании»), следует, что наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа его принятия считается собственником наследственного имущества, носителем имущественных прав и обязанностей со дня открытия наследства вне зависимости от факта государственной регистрации прав на наследственное имущество и ее момента (если такая регистрация предусмотрена законом).
Из разъяснений, содержащихся в п. 58 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о наследовании» следует, что под долгами наследодателя, по которым отвечают наследники, следует понимать все имевшиеся у наследодателя к моменту открытия наследства обязательства, не прекращающиеся смертью должника (статья 418 ГК РФ), независимо от наступления срока их исполнения, а равно от времени их выявления и осведомленности о них наследников при принятии наследства.
Смерть должника не является обстоятельством, влекущим досрочное исполнение его обязательств наследниками. Например, наследник должника по кредитному договору обязан возвратить кредитору полученную наследодателем денежную сумму и уплатить проценты на нее в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа (п. 59 Постановления Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о наследовании»).
Ответственность по долгам наследодателя несут все принявшие наследство наследники независимо от основания наследования и способа принятия наследства. Принявшие наследство наследники должника становятся солидарными должниками (статья 323 ГК РФ) в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества (п. 60 Постановления Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о наследовании»).
В соответствии с разъяснениями, данными в п. 61 Постановления Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о наследовании» стоимость перешедшего к наследникам имущества, пределами которой ограничена их ответственность по долгам наследодателя, определяется его рыночной стоимостью на время открытия наследства вне зависимости от ее последующего изменения ко времени рассмотрения дела судом.
Поскольку смерть должника не влечет прекращения обязательств по заключенному им договору, наследник, принявший наследство, становится должником и несет обязанности по их исполнению со дня открытия наследства (например, в случае, если наследодателем был заключен кредитный договор, обязанности по возврату денежной суммы, полученной наследодателем, и уплате процентов на нее). Проценты, подлежащие уплате в соответствии со статьей 395 ГК РФ, взимаются за неисполнение денежного обязательства наследодателем по день открытия наследства, а после открытия наследства за неисполнение денежного обязательства наследником, по смыслу пункта 1 статьи 401 ГК РФ, - по истечении времени, необходимого для принятия наследства (приобретения выморочного имущества). Размер задолженности, подлежащей взысканию с наследника, определяется на время вынесения решения суда.
При вышеизложенных положениях закона и их толковании, смерть должника не влечет прекращение обязательства по заключенному им кредитному договору, и, учитывая переход наследственного имущества к наследнику в порядке универсального правопреемства в неизменном виде, наследник, принявший наследство, становится должником по такому обязательству и несет обязанность по его исполнению со дня открытия наследства.
Обязательства по возврату кредита перестали исполняться ФИО2 в связи с его смертью, однако действие договора со смертью заемщика не прекратилось, в связи с чем, начисление процентов на заемные денежные средства продолжалось и после смерти должника.
Согласно предоставленному истцом расчету общая сумма задолженности по кредиту по состоянию на 8 июля 2022 г. составляет 119 724 рубля 22 копейки, в том числе: 78 366 рублей 09 копеек – задолженность по основному долгу, 41 358 рублей 13 копеек – задолженность по процентам.
Расчет долга, приведенный истцом, соответствует условиям договора, ответчиком не оспорен, в связи с чем судом принимается во внимание.
Из материалов наследственного дела № 23/2020 следует, что единственным наследником после смерти ФИО2 является его супруга ФИО1, брак с которой зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ г., что подтверждается свидетельством о праве на наследство по закону от 16 сентября 2020 г., из которого следует, что наследство состоит из денежного вклада, хранящегося в ПАО Сбербанк Уральский банк подразделение № 8599/0075 на счете № 42301.810.7.3202.0243052 (ранее счет 1/151183), с причитающимися процентами и компенсациями, размер которого составил 6 000 рублей, что следует из ответа ПАО Сбербанк от 11 мая 2023 г.
Согласно материалам наследственного дела после смерти ФИО2 по состоянию на 30 января 2020 г. на имя ФИО2 зарегистрированы: автомобиль ВАЗ 21011, 1980 года выпуска, государственный регистрационный знак (далее – г.р.з.) №, стоимостью 10 000 рублей; прицеп КМЗ 8119, 1988 года выпуска, г.р.з. №, стоимостью 19 000 рублей, а также прицеп КМЗ 8136, 1991 года выпуска, г.р.з. №, свидетельства о праве на наследство на которые наследнику не выдавались.
Из ответа ПАО «Совкомбанк» на запрос суда следует, что в рамках кредитного договора, заключенного с ФИО2, не была подключена программа страхования, кредитный договор не был застрахован.
Согласно выпискам из ЕГРН ФИО2 по состоянию на 30 января 2020 г. принадлежали следующие объекты недвижимости:
- жилое здание с кадастровым номером № площадью 36,1 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровой стоимостью 205 179 рублей 77 копеек, дата государственной регистрации 11 октября 2012 г.;
- земельный участок с кадастровым номером № площадью 2500 кв.м. с видом разрешенного использования для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровой стоимостью 51 775 рублей 00 копеек, дата государственной регистрации 11 октября 2012 г.
По информации УФНС России по Курганской области от 25 апреля 2023 г. за ФИО2 числятся: жилой дом с кадастровым номером № площадью 36,1 кв.м. и земельный участок с кадастровым номером № площадью 2500 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>, а также автомобиль ВАЗ 21011, г.р.з. №
Иного имущества судом не установлено.
Из ответа Департамента агропромышленного комплекса Курганской области от 29 марта 2023 г. следует, что самоходных машин и прицепов к ним за ФИО2 по состоянию на 30 января 2020 г. не числится, регистрационные действия не производились.
Стоимость наследственного недвижимого имущества, а также транспортных средств определена судом на основании кадастровой стоимости объектов недвижимости, а также стоимости транспортных средств, отраженной в карточках регистрации, содержащихся в наследственном деле и лицами, участвующими в деле, не оспорена.
В соответствии со ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.
Вместе с тем, согласно п. п. 3, 4 ст. 256 ГК РФ по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество, находящееся в его собственности, а также на его долю в общем имуществе супругов, которая причиталась бы ему при разделе этого имущества.
Правила определения долей супругов в общем имуществе при его разделе и порядок такого раздела устанавливаются семейным законодательством.
Пунктом 1 статьи 38 СК РФ предусмотрено, что раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов, а также в случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе супругов.
В соответствии с п. 1 ст. 45 СК РФ по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество этого супруга. При недостаточности этого имущества кредитор вправе требовать выдела доли супруга-должника, которая причиталась бы супругу-должнику при разделе общего имущества супругов, для обращения на нее взыскания.
Из разъяснений, содержащихся в п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о наследовании» следует, что в состав наследства, открывшегося со смертью наследодателя, состоявшего в браке, включается его имущество (пункт 2 статьи 256 ГК РФ, статья 36 СК РФ), а также его доля в имуществе супругов, нажитом ими во время брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства, если брачным договором не установлено иное (пункт 1 статьи 256 ГК РФ, статьи 33, 34 СК РФ). При этом переживший супруг вправе подать заявление об отсутствии его доли в имуществе, приобретенном во время брака. В этом случае все это имущество входит в состав наследства.
Поскольку на дату смерти наследодателя ФИО2 на него были зарегистрированы транспортные средства, а также недвижимое имущество, сведения о котором в материалах наследственного дела отсутствуют, в силу ст. 34 СК РФ данные транспортные средства и недвижимое имущество являются совместно нажитым имуществом супругов ФИО3, соответственно, 1/2 доля указанного имущества относится к наследственному имуществу ФИО2
С учетом имеющейся в материалах дела оценки наследственного имущества и причитающейся наследнику по закону доли, стоимость перешедшего к наследнику ФИО1 наследственного имущества составляет 142 977 рублей 38 копеек (стоимость автомобиля ВАЗ 21011 - 10 000 рублей + стоимость прицепа КМЗ 8119 - 19 000 рублей + стоимость жилого дома 205 179 рублей 77 копеек + стоимость земельного участка 51 775 рублей : 2), т.е. превышает размер долга наследодателя, который составляет 119 724 рубля 22 копейки.
Сведений о погашении наследником иных долгов за наследодателя за счет вышеуказанного наследственного имущества материалы дела не содержат.
В этой связи суд приходит к выводу о взыскании задолженности по кредиту с наследника, принявшего наследство умершего ФИО2, его супруги ФИО1, размер которой не превышает стоимости перешедшего наследственного имущества.
Доказательств, свидетельствующих о том, что размер стоимости наследственного имущества недостаточен для погашения кредиторской задолженности, суду не представлено.
В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.
При подаче искового заявления истцом уплачена госпошлина в сумме 3 594 рубля 48 копеек по платежному поручению № 619 от 19 июля 2022 г., которая в соответствии со ст. 98 ГПК РФ подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-198, 233-237 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ :
Исковые требования ПАО «Совкомбанк» к ФИО1 о взыскании задолженности по кредитному договору в порядке наследования удовлетворить.
Взыскать с ФИО1, <данные изъяты>, в пользу ПАО «Совкомбанк», ИНН <***>, ОГРН <***>, в пределах стоимости наследственного имущества задолженность по кредитному договору <***> (19/8849/00000/101518) от 14 октября 2019 г., заключенному с ФИО2, 4 <данные изъяты> в размере 119 724 рубля 22 копейки, в том числе: 78 366 рублей 09 копеек – задолженность по основному долгу, 41 358 рублей 13 копеек – задолженность по процентам, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 594 рубля 48 копеек, всего взыскать 123 318 рублей 70 копеек.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Судья О.А. Воронежская
(Мотивированное заочное решение суда составлено 18 мая 2023 г.)