ШЕСТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Вокзальная, 2, г. Ессентуки, Ставропольский край, 357601, http://www.16aas.arbitr.ru,

e-mail: info@16aas.arbitr.ru, тел. 8 (87934) 6-09-16, факс: 8 (87934) 6-09-14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ессентуки Дело № А77-1474/2023

19 декабря 2023 года

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Егорченко И.Н., рассмотрев апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 Магомед-Камиловича на решение Арбитражного суда Чеченской Республики от 08.09.2023 (резолютивная часть) по делу № А77-1474/2023, принятое по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО2, г. Химки (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО3 Халиду Магомед-Камиловичу, г. Шали (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав, рассмотренному в порядке упрощенного производства,

без вызова сторон,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Юсупов Рафис Ринатович (далее – ИП ФИО2, истец) обратился в Арбитражный суд Чеченской Республики с заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО3 Халиду Магомед-Камиловичу (далее – ИП ФИО4 ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 540573 в размере 25 000 руб., компенсации за нарушение исключительных прав на объект авторских прав «Мягкая игрушка кот Басик» в размере 25 000 руб., судебных издержек в виде стоимости вещественных доказательств в размере 669 руб., почтовых расходов в сумме 126 руб., расходов на фиксацию правонарушения в размере 8 000 руб.

В соответствии с частью 1 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения дела судом первой инстанции принята резолютивная часть решения от 08.09.2023, согласно которой исковые требования удовлетворены частично. С ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 50 000 руб., а также судебные расходы по уплате госпошлины в сумме 2 000 руб., почтовые расходы в сумме 125,50 руб., стоимость вещественных доказательств в сумме 669 руб. В удовлетворении заявления в остальной части отказано.

Мотивированное решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, изготовлено 19.09.2023 на основании части 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Суд первой инстанции пришел к выводу, что истец доказал наличие (обладание) соответствующими исключительными авторскими правами на объекты интеллектуальной собственности, а также факт их нарушения именно ответчиком. Отказывая в части взыскания почтовых расходов в размере 50 коп. и 8 000 руб. расходов на фиксацию правонарушения суд первой инстанции исходил из отсутствия в материалах дела доказательств несения истцом указанных расходов.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчиком подана апелляционная жалоба и дополнение к ней, в которых просит решение суда первой инстанции отменить, указывая, что в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие то обстоятельство, что ИП ФИО4 осуществил продажу спорного товара. Обращает также внимание, что заявленный размер компенсации чрезмерен, не отвечает требованиям справедливости и разумности.

В соответствии с пунктом 47 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.04.2017 № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве» (далее – постановление Пленума № 10) определением суда от 17.10.2023 апелляционная жалоба принята к производству, рассмотрение апелляционной жалобы назначено без проведения судебного заседания, вызова сторон, осуществления протоколирования в письменной форме и использования средств аудиозаписи.

От истца поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда Чеченской Республики от 08.09.2023 (резолютивная часть) по делу № А77-1474/2023 подлежит оставлению без изменения исходя из следующего.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак № 540573, что подтверждается свидетельством на товарный знак, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.04.2015, дата приоритета 07.02.2013, срок действия до 07.02.2023.

Также истец является обладателем исключительных прав на объект авторских прав «Мягкая игрушка кот Басик» на основании договора уступки требований (цессии) №3009-4/21 от 30.09.2021; классифицируются как «игрушка» и относится к 28 классу МКТУ.

В ходе закупки, произведенной 10.10.2021 в торговом помещении по адресу: <...>, м-н «FamilyF market», установлен и задокументирован факт предложения к продаже и реализации от имени ИП ФИО3 Х.М.К., товара обладающего техническими признаками контрафактности — мягкая игрушка.

Факт продажи подтверждается кассовым чеком от 10.10.2021, материалами видеосъемки и фотографиями приобретенной продукции.

Ссылаясь на нарушение своих исключительных прав, истец направил в адрес ответчика претензию о выплате компенсации за незаконное использование товарных знаков.

Указанная претензия была оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящими исковыми требованиями.

Разрешая спор, суд первой инстанции, руководствовался положением статей 1223, 1225, 1226, 1229, 1233, 1250, 1252, 1477, 1479, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482), Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), Методическими рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 и исходил из следующего.

Истец является правообладателем товарного знака №540573 и имеет исключительные права на объект авторских прав «Мягкая игрушка кот Басик».

Факт продажи контрафактного товара ответчиком подтвержден товарным чеком, а также видеозаписью процесса выбора и покупки товара.

В апелляционной жалобе ответчик указывает, что видеозапись и чек, представленные истцом в обоснование нарушения исключительных прав истца, не являются достаточными доказательствами делу.

Согласно пункту 55 Постановления № 10 факт неправомерного распространения контрафактных материальных носителей в рамках договора розничной купли-продажи может быть установлен не только путем представления кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара, а также заслушивания свидетельских показаний, но и на основании иных доказательств, например аудио- или видеозаписи.

Для признания аудио- или видеозаписи допустимым доказательством согласия на проведение аудиозаписи или видеосъемки того лица, в отношении которого они производятся, не требуется.

Информация о распространении гражданином контрафактной продукции не является информацией о его частной жизни, в том числе информацией, составляющей личную или семейную тайну.

Истец в материалы дела представил видеозапись процесса заключения сделки купли-продажи.

В силу статьи 493 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором розничной купли-продажи, в том числе условиями формуляров или иных стандартных форм, к которым присоединяется покупатель (статья 428 Гражданского кодекса Российской Федерации), договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара.

Товарный чек, выданный при покупке товара содержит сведения о факте реализации товара, его стоимости и дате продажи, а также сведения о наименовании продавца и о его ИНН, совпадающем с ИНН ответчика, фотографиями приобретенного товара, видеозаписью процесса покупки товара.

О фальсификации видеозаписи, а также кассового чека ответчиком не заявлено, доказательств, опровергающих содержащуюся в них информацию, не представлено.

Ответчик также не воспользовался своим правом предоставить в суд доказательства, опровергающие доводы истца о том, что именно ответчик реализовал спорный товар. Например, путем обращения в правоохранительные органы с заявлением по проверке факта того, что неустановленные лица, от имени ответчика осуществляют введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации спорный товар с незаконным использованием на нем товарного знака и объект авторских прав «Мягкая игрушка кот Басик».

Таким образом, вопреки доводам ответчика, факт нарушения ответчиком права истца на объект авторских прав «Мягкая игрушка кот Басик» и товарный знак путем реализации контрафактного товара подтвержден совокупностью представленных в материалы дела доказательств.

Сравнив приобретенный у ответчика товар и произведения дизайна «Мягкая игрушка кот Басик» суд первой инстанции пришел к выводу, что спорный товар и произведение дизайна истца, сходные до степени смешения, поскольку содержат визуальное и графическое сходство, сходство внешней формы, цвета, одинаковое смысловое значение (игрушки в виде вислоухого кота серого цвета с усами-нитками, черным носом в форме перевернутого треугольника с имитацией шерсти, вислоухость, расположение глаз близко к носу).

Игрушка, приобретенная у ответчика, является воспроизведением/переработкой объектов авторского права - произведение дизайна «Мягкая игрушка кот Басик», а также товарного знака № 540573.

Указанное свидетельствует о сходстве до степени смешения реализованного ответчиком товара с произведением дизайна, исключительное права на которое принадлежат истцу.

Доказательств, свидетельствующих о наличии у ответчика права на реализацию в предпринимательских целях спорных объектов интеллектуальной собственности, в деле не имеется. Осуществляя его продажу без согласия истца, тем самым ответчик нарушил исключительные права последнего.

На основании изложенного, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу, что действия ответчика по реализации спорного товара нарушают исключительные права истца на товарный знак и авторские права, использование ответчиком спорного товарного знаков и произведение дизайна является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Согласно пункту 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере (пункт 61 Постановления № 10).

В пункте 62 Постановления № 10 отмечено, что рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Как усматривается из материалов дела, сумма компенсации за неправомерное использование объектов интеллектуальной собственности истца в общем размере составило 50 000 руб. (по 25 000 руб. за нарушение 2 исключительных прав).

Ходатайство об уменьшении размера компенсации ответчиком в суде первой инстанции не заявлено, не представлено доказательств, которые могли бы свидетельствовать о наличии оснований для снижения размера компенсации.

При определении размера компенсации, суд учел, что ответчик и ранее нарушал исключительные права на товарный знак. Данный факт подтверждается решениями Арбитражного суда Чеченской Республики по делу №А77-1505/2021, № А77-1743/2021, А77-1207/2021.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что правонарушение совершено ответчиком не впервые и носит грубый характер с учетом значительного количества дел, по которым ответчик уже привлекался к ответственности за нарушение исключительных прав иных лиц.

Более того, ответчик не представил суду доказательств отсутствия на стороне истца убытков или того, что размер убытков не сопоставимы с размером взысканной компенсации.

При таких обстоятельствах, исходя из предмета и основания заявленного иска, представленных в материалы дела доказательств, учитывая характер допущенного нарушения, степень вины ответчика, учитывая вероятные убытки правообладателя, принимая во внимание, принципы разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о взыскании компенсации в размере 50 000 руб.

Ответчиком не представлены в материалы дела доказательства того, что взыскание компенсации в заявленном размере, способно повлечь существенное ухудшение материального положения ответчика, в силу чего доводы жалобы о чрезмерности размера компенсации подлежат отклонению.

Апелляционный суд полагает, что указанный размер компенсации является разумным, справедливым и соразмерным допущенному нарушению.

Кроме того, судебная коллегия считает необходимым обратить внимание, что ответчик осуществляет предпринимательскую деятельность, то есть принимает на себя соответствующие риски.

Апелляционный суд отмечает, что в силу части 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В соответствии с правилом, содержащимся в названном пункте, ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства стороной, осуществляющей предпринимательскую деятельность, наступает и при отсутствии ее вины. Таким образом, лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, несут дополнительный риск, отвечают за неисполнение ими обязательств, связанных с предпринимательской деятельностью, и в том случае, когда нарушение обязательства произошло при обстоятельствах, от них не зависящих.

Доказательства наличия обстоятельств непреодолимой силы, сделавших невозможным соблюдение ответчиком исключительных прав истца, в материалах дела также отсутствуют.

Также истцом заявлены требования о взыскании с ответчика судебных издержек в виде стоимости вещественных доказательств в размере 669 руб., почтовых расходов в сумме 125 руб., расходов по уплате госпошлины в размере 2 000 руб., расходов на фиксацию правонарушения в размере 8 000 руб.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в абзаце втором пункта 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», перечень судебных издержек, предусмотренный процессуальными кодексами, не является исчерпывающим. Так, расходы, понесенные истцом, административным истцом, заявителем в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления, административного искового заявления, заявления в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости. Например, истцу могут быть возмещены расходы, связанные с легализацией иностранных официальных документов, обеспечением нотариусом до возбуждения дела в суде судебных доказательств (в частности, доказательств, подтверждающих размещение определенной информации в сети «Интернет»), расходы на проведение досудебного исследования состояния имущества, на основании которого впоследствии определена цена предъявленного в суд иска, его подсудность.

Суд апелляционной инстанции учитывает, что приобретение контрафактного товара вызвано необходимостью доказывания довода о нарушении исключительного права истца, указанные расходы относимы к предмету спора и подлежат компенсации истцу.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В материалы дела истцом представлены доказательства, подтверждающие несение расходов по приобретению товара в размере 460 руб., расходов за получение выписки из ЕГРИП в размере 200 руб. и судебных расходов по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб., которые подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Отказывая в части взыскания почтовых расходов в размере 50 коп. и расходов на фиксацию правонарушения в размере 8 000 руб., суд первой инстанции установил, отсутствие в материалах дела доказательств несения истцом указанных расходов, в связи с чем правомерно отказал в удовлетворении требований истца в указанной части.

Апелляционный суд не усматривает оснований для переоценки установленных по делу судом первой инстанции обстоятельств.

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

На основании изложенного, апелляционный суд полагает, что суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал обстоятельства, имеющие значение для дела, оценил в совокупности и взаимосвязи представленные сторонами доказательства, правильно применив нормы материального и процессуального права принял законное и обоснованное решение. Оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции апелляционным судом не установлено.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для безусловной отмены судебного акта в соответствии с частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не допущено.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Чеченской Республики от 08.09.2023 (резолютивная часть) по делу № А77-1474/2023 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через суд первой инстанции, только по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья

И.Н. Егорченко