ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12
адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru
адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№09АП-75040/2023
г. Москва Дело № А40-160569/23
28 ноября 2023 года
Резолютивная часть постановления объявлена 21 ноября 2023 года
Постановление изготовлено в полном объеме 28 ноября 2023 года
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи: Тетюка В.И.,
судей: Кузнецовой Е.Е., Семёновой А.Б.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Платоновым Д.М.,
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ИП ФИО1 на решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.09.2023 по делу № А40-160569/23
по иску ООО "ФАБРИКА КВЕСТОВ"
к ИП ФИО1
о взыскании неустойки в размере 3 437 131 руб. 27 коп.
При участии в судебном заседании:
от истца: не явился, извещен
от ответчика: ФИО2 по доверенности от 11.06.2023
УСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью "ФАБРИКА КВЕСТОВ" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ИП ФИО1 о взыскании неустойки за период с 14.05.2020 по 12.12.2022 за исключением периода действия моратория, согласно Постановлению Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" с 01.04.2022 г. по 01.10.2022 с учетом принятых судом уточнений исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 15.09.2023 с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>, Дата присвоения ОГРНИП: 19.02.2016) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ФАБРИКА КВЕСТОВ"(105120, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, НИЖНЯЯ СЫРОМЯТНИЧЕСКАЯ УЛ., Д. 11, СТР. 52, ЭТАЖ 4, ПОМЕЩ. 9, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 17.11.2016, ИНН: <***>) взыскано - неустойка в размере 800 000 (Восемьсот тысяч) руб., расходы по оплате госпошлины в размере 27 361 (Двадцать семь тысяч триста шестьдесят один) руб.
В удовлетворении остальной части исковых требований – отказано.
Не согласившись с вышеуказанным судебным актом, ИП ФИО1 обратился с апелляционной жалобой, в которой считает обжалуемый акт незаконным и необоснованным, принятым при неправильном применении норм материального права, при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела, просит отменить решение суда и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.
В своей жалобе заявитель указывает, что в связи с передачей права требования основанного долга истец утратил право требовать неустойку, дополнительное соглашение от 20.05.2023 является ненадлежащим, полагает сумму неустойки несоразмерной последствия нарушения обязательства.
В судебном заседании апелляционного суда заявитель доводы жалобы поддержал в полном объеме.
Истец в судебное заседание не явился, надлежаще извещен о времени и месте судебного заседания, дело на основании ст. 156 АПК РФ рассмотрено в его отсутствие.
Рассмотрев дело в порядке ст.ст. 266, 268 АПК РФ, заслушав представителя стороны, изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не находит оснований для ее удовлетворения.
Как следует из материалов дела, 20 апреля 2017 года между ИП ФИО1 и ООО «Фабрика Квестов» заключен договор № ИП-2017/2004 в соответствии с которым ООО «Фабрика Квестов» обязалось произвести монтаж элементов квеста, включая комплекс услуг/работ по созданию квеста под названием «Страшилки», с целью его дальнейшей практической реализации Ответчиком.
ООО «Фабрика квестов» согласно п. 2.1. Договора произвело монтаж элементов квеста, включая комплекс услуг/работ по созданию квеста под названием «Страшилки».
Согласно п. 5.1. Договора стороны согласовали стоимость работ в сумме 5 474 890 руб.
В соответствии с Соглашением об уступке права требования (цессии) от 05.08.2019г. и Дополнительному соглашению от 20.05.2023 ООО «Фабрика Квестов» уступило ФИО3 права требования по Договору № ИП-2017/2004 от 20.04.2017г., а именно сумму основного долга – задолженности за выполненные работы и пени, начисленные с 22.04.2017 по 13.05.2020.
ФИО3 в судебном порядке истребовал задолженность по договору за выполненные работы и пени до 13.05.2020г.
Решением Хорошевского районного суда г. Москвы от 09.02.2022 исковые требования удовлетворены частично, взысканы задолженность в размере 5 474 890 руб. 00 коп., неустойка в размере 547 489 руб. 00 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 22 181 руб. 57 коп. В остальной части иска отказано.
Апелляционным определением Московского городского суда от 26.09.2022 решение суда первой инстанции изменено в части размера взысканной задолженности, а именно, суд взыскал задолженность в размере 3 644 890 руб. 00 коп. (снизил на 1 830 000 руб. 00 коп. применив исковую давность). В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
Таким образом, вступившими в законную силу судебными актами установлено, что ИП ФИО1 не оплатил выполненные работы на сумму 3 644 890 руб. 00 коп. (с учетом примененного судом апелляционной инстанции срока исковой давности).
Оплата задолженности за выполненные работы в сумме 3 644 890 руб. 00 коп. осуществлена Ответчиком только 12.12.2022 г.
Согласно п. 8.2. Договора, заключенного между Истцом и Ответчиком, в случае просрочки оплаты Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.
Согласно Дополнительному соглашению к соглашению об уступке права требования (цессии) от 20.05.2023 ООО «Фабрика квестов» и ФИО3 установили, что по договору цессии уступлен основной долг и пени по 13.05.2020 включительно. Пени за нарушение сроков оплаты с 14.05.2020 не переуступлены.
За нарушение сроков по оплате выполненных работ начислены пени за период с 14.05.2020 по 12.12.2022 в размере 3 437 131,27 руб.
Претензионные требования ответчиком оставлены без рассмотрения, в связи с чем, истец обратился с настоящим иском в суд.
В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статья 310 ГК РФ указывает на то, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.
В силу ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик), обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу, и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить ее.
Согласно ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
В соответствии со ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.
Согласно разъяснениям, изложенным в п. 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.
В соответствии с пунктом 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.
В соответствии со ст. 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.
В силу пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и его приемка заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.
Как указано в п. 1 ст. 746 ГК РФ, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.
Основанием для возникновения обязательства ответчика по оплате выполненных работ является сдача ему результата работ (ст. ст. 711, 720, 746, 753 ГК РФ).
Согласно разъяснениям, изложенным в п. 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.
Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе, предусмотренной законом или договором неустойкой.
Стороны, вступая в гражданско-правовые отношения, самостоятельно определяют меры ответственности за неисполнение обязательств.
По смыслу статьи 330 ГК РФ по основаниям возникновения неустойка подразделяется на законную (нормативную) и договорную (добровольную).
В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
Из смысла приведенных выше нормативных положений следует, что договорная неустойка устанавливается по соглашению сторон и, соответственно, ее размер, порядок исчисления, условия применения и т.п. определяются исключительно по их усмотрению. При этом Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает требования к форме соглашения сторон о неустойке (статья 331 ГК РФ): соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства (часть 1 статьи 331 ГК РФ); несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.
Исходя из представленных доказательств, усматривается, что в рамках заключенных Соглашением № 1 от 05.08.2019 об уступке прав требования и Дополнительным соглашением от 20.05.2023 к Соглашению № 1 от 05.08.2019 об уступке прав требования период начисленной неустойки, заявленной истцом не передан.
Из материалов дела усматривается, что факт наличия просрочки подтвержден документальными доказательствами в том числе преюдициальными актами решения Хорошевского районного суда г. Москвы от 09.02.2022 г., Апелляционного определения Московского городского суда от 26.09.2022 г.
Так, указанными актами было установлено, что "20.04.2017 г. между ИП Кудиновым СО. и ООО «Фабрика Квестов» был заключен смешанный договор, согласно которому ООО «Фабрика Квестов» приняла на себя обязательство выполнить монтаж элементов квеста, включая комплекс услуг/работ по созданию квеста под названием «Страшилки» с целью его дальнейшей практической реализации ИП Кудиновым СО.
ООО «Фабрика квестов» обязательство по договору выполнила, что подтверждается отчетом ИП ФИО4., представленным в материалы арбитражного дела, однако оплата выполненных работ, оказанных услуг не осуществлена, задолженность составляла 5474890 руб., на нее начислены пени в размере 6197660 руб.
ООО «Фабрика квестов» уступило права требования по договору с ИП Кудиновым СО. истцу -ФИО3., которым предприняты меры для внесудебного урегулирования спора, однако ответчиком добровольно требования, претензии не исполнены, в связи с чем истец обратился в суд.
Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы по делу А40-282668/18-43-2216 от 12.04.2019 в удовлетворении исковых требований ИП ФИО1. к ООО «Фабрика Квестов» о взыскании неосновательного обогащения, неустойки по договору от 20.04.2017 было отказано, решение вступило в законную силу, в сил ст. 61 ч. 4 ГПК РФ имеет преюдициальное значение для настоящего спора.
Для исчерпывающего исследования всех имеющих значение обстоятельств по настоящему спору, определением суда от 30.11.2021 по настоящему делу назначена комплексная судебная экспертиза. На разрешение эксперта были поставлены вопросы: какой объем работ (услуг) был выполнен ООО «Фабрика Квестов» по договору № * от 20.04.2017, заключенного между ООО «Фабрика Квестов» и ИП ФИО1. на объекте квест «Страшилки», адрес расположения объекта - Имеют ли выполненные работы (оказанные услуги) по договору №* от 20.04.2017 недостатки, если да, какие именно? Какова рыночная стоимость выполненных работ (оказанных услуг) по договору №* от 20.04.2017? Используются ли результаты работ выполненных ООО «Фабрика Квестов» по договору № * от 20.04.2017, если да, в каком объеме? Доводы истца о невыполнении ФИО1 принятых на себя по договору с ООО «Фабрика Квестов» обязательств, и как следствие, обязанность выплатить задолженность по договору, нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, с учетом изложенных в судебном акте Арбитражного суда выводов, из которых следует, что задолженность по договору погашена не была, доказательств, опровергающих надлежащие выполнение правопредшественником истца принятых на себя по договору обязательств не представлено. Задолженность ответчика определена судом как сумма невыплаченных по договору платежей, то есть 5474890,00 руб. Ввиду неисполнения ответчиком обязательств в предусмотренный соглашением сторон и законом срок, учитывая направление ему претензий с требованием исполнить принятые на себя обязательства, в порядке ст. 330 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка, размер которой определяется судом за период с 22.04.2017 по 13.05.2020. Истцом исчислены неустойки в размере 0,1 % за каждый день просрочки от суммы долга, всего 6197660 руб. Указанный размер суд полагает явно несоразмерным последствиям нарушения ответчиком принятым на себя обязательств , и с учетом заявленного ходатайства о применении ст. 333 ГК РФ, полагает возможным снизить размер взыскиваемой неустойки, определив его как 5474890,00 х 10 % = 547489,00 руб., полагая указанный размер неустойки справедливым и соразмерным последствиям нарушения ответчиком принятых на себя обязательств."
Апелляционным определением Московского городского суда от 26.09.2022 решение суда первой инстанции изменено в части размера взысканной задолженности, а именно, суд взыскал задолженность в размере 3 644 890 руб. 00 коп. (снизил на 1 830 000 руб. 00 коп. применив исковую давность). В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
В силу ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.
Проверив расчет суммы неустойки, судом учтено следующее.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" с 01.04.2022 на территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей (за исключением лиц, указанных в пункте 2 данного постановления).
Из анализа вышеприведенных правовых норм и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации следует, что в период действия моратория (с 01.04.2022 до 01.10.2022) на требования, возникшие до введения моратория, финансовые санкции не начисляются.
Таким образом, в период действия указанного моратория неустойка за период с 01.04.2022 по 01.10.2022 не подлежит начислению.
Начисление неустойки произведено истцом обоснованно, так как факт нарушения оплаты суммы долга подтверждено документальными доказательствами, однако, судом произведен перерасчет суммы неустойки, исключив период действия моратория, размер которой составил 1 436 086 руб.
При этом, истцом заявлено требование о взыскании неустойки непосредственно с учетом действия моратория.
Доводы ответчика, изложенные в отзыве опровергаются представленными доказательствами, а также противоречат нормам гражданского законодательства.
Так, договор № ИП-2017/2004 от 20.04.2017 г. сумма неустойки, подлежащая начислению не ограничена.
При этом, Хорошевским районным судом г. Москвы была снижена неустойка при несоразмерности начисленной неустойки в порядке 333 ГК РФ исходя из 10 % от суммы долга.
Согласно пункту 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.
В соответствии с пунктом 1 статьи 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права, в частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты.
Согласно пункту 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
В силу положений пункта 1 статьи 382 и статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации к существенным условиям договора уступки права требования относятся условия об объеме прав кредитора, переходящих к другому лицу. Положения указанных норм предусматривают, что договор цессии должен содержать сведения об обязательстве, из которого у первоначального кредитора возникло уступаемое право.
Поскольку цессия влечет замену кредитора в обязательстве (полностью или в части), условие договора цессии о предмете уступаемого права должно быть сформулировано таким образом, чтобы исключить неоднозначное толкование объема уступаемых прав.
Глава 24 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве существенных и необходимых условий договора об уступке права требования указывает наличие у цедента права, которое передается цессионарию; указание на обязательство, на основании которого передаваемое право требования принадлежит кредитору; соответствие переходящего объема прав кредитора к другому лицу, существовавшему к моменту его перехода, а также совершение уступки требования в аналогичной письменной форме сделки, требования по исполнению обязательств по которой передаются.
В соответствии с пунктом 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 54 "О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки" в силу пункта 1 статьи 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, требование первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода требования.
По своей правовой природе предметом договора цессии является уступка права (требования), возникшего из конкретного обязательства.
В пункте 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Довод ответчика о неправомерности взыскания неустойки ввиду передачи права требования долга к новому лицу правомерно отклонен судом первой инстанции ввиду следующего.
В пункте 43 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» разъяснено, что условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, другими положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статьи 3, 422 Гражданского кодекса Российской Федерации).
При толковании условий договора в силу пункта 1 Гражданского кодекса Российской Федерации статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений (буквальное толкование). Такое значение определяется с учетом их общепринятого употребления любым участником гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно (пункт 5 статьи 10, пункт 3 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации), если иное значение не следует из деловой практики сторон и иных обстоятельств дела.
Условия договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия Гражданского кодекса Российской Федерации договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду.
Значение условия договора устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (абзац первый статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации). Условия договора толкуются и рассматриваются судом в их системной связи и с учетом того, что они являются согласованными частями одного договора (системное толкование).
Толкование условий договора осуществляется с учетом цели договора и существа законодательного регулирования соответствующего вида обязательств.
Пунктом 45 вышеназванного постановления Пленума № 49 разъяснено, что по смыслу абзаца второго статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при неясности условий договора и невозможности установить действительную общую волю сторон иным образом толкование условий договора осуществляется в пользу контрагента стороны, которая подготовила проект договора либо предложила формулировку соответствующего условия.
В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 11 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах» при разрешении споров, возникающих из договоров, в случае неясности условий договора и невозможности установить действительную общую волю сторон с учетом цели договора, в том числе исходя из текста договора, предшествующих заключению договора переговоров, переписки сторон, практики, установившейся во взаимных отношениях сторон, обычаев, а также последующего поведения сторон договора (статья 431), толкование судом условий договора должно осуществляться в пользу контрагента стороны, которая подготовила проект договора либо предложила формулировку соответствующего условия.
Пока не доказано иное, предполагается, что такой стороной было лицо, являющееся профессионалом в соответствующей сфере, требующей специальных познаний (например, банк по договору кредита, лизингодатель по договору лизинга, страховщик по договору страхования и т.п.).
Суд первой инстанции, оценив условия Соглашения об уступке права требования (цессии) от 05.08.2019г. и Дополнительного соглашения от 20.05.2023 ООО «Фабрика Квестов» установил, что неустойка за период с 14.05.2020 по 12.12.2022 истцом не передана, период взыскания ограничен Дополнительным соглашением от 20.05.2023, следовательно, заявленный период неустойки подлежит взысканию непосредственно с ответчика.
Ответчиком в материалы дела представлено Постановление об окончании исполнительного производства от 07.12.2022, согласно которому взысканные долг и неустойка являются погашенными.
С учетом того, что период и сумма неустойки уменьшены судом в порядке ст. 49 АПК РФ, указанное обстоятельство не уменьшает размер неустойки.
Ответчиком заявлено ходатайство о несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, которое расценено судом первой инстанции, как ходатайство, поданное в порядке ст. 333 ГК РФ.
Согласно ст. 333 ГК РФ, в случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.
Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства Гражданского кодекса Российской Федерации предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.
Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 21.12.2000 N 263-О, предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому в части первой статьи 333 ГК РФ речь идет не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерб а, причиненного в результате конкретного правонарушения, что исключает для истца возможность неосновательного обогащения за счет ответчика путем взыскания неустойки в завышенном размере.
В соответствии с пунктом 2 Постановления Пленума ВАС от 22.12.2011г. РФ N 81, при рассмотрении вопроса о необходимости снижения неустойки по заявлению ответчика на основании статьи 333 ГК РФ судам следует исходить из того, что неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежного обязательства позволяет ему неправомерно пользоваться чужими денежными средствами. Поскольку никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, условия такого пользования не могут быть более выгодными для должника, чем условия пользования денежными средствами, получаемыми участниками оборота правомерно (например, по кредитным договорам).
Разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения. Вместе с тем для обоснования иной величины неустойки, соразмерной последствиям нарушения обязательства, каждая из сторон вправе представить доказательства того, что средний размер платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями субъектам предпринимательской деятельности в месте нахождения должника в период нарушения обязательства, выше или ниже двукратной учетной ставки Банка России, существовавшей в тот же период. Снижение судом неустойки ниже определенного таким образом размера допускается в исключительных случаях, при этом присужденная денежная сумма не может быть меньше той, которая была бы начислена на сумму долга исходя из однократной учетной ставки Банка России.
Из вышеприведенных разъяснений следует, что признание несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства является правом суда, принимающего решение. При этом в каждом конкретном случае суд оценивает возможность снижения санкций с учетом конкретных обстоятельств дела и взаимоотношений сторон.
Неустойка, выполняя обеспечительную функцию, вместе с тем является мерой ответственности и направлена на компенсацию возможных потерь кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением другой стороной своего обязательства.
Так, начисленная неустойка должна быть средством восстановления нарушенных прав, но тем не менее, не должная приводить к неосновательному обогащению за счет средств должника.
В соответствии со ст. 64 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим кодексом и другими Федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования или возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио-видеозаписи, иные документы и материалы.
Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
В соответствии со ст. 71 АПК РФ доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.
Арбитражным процессуальным законодательством установлены критерии оценки доказательств в качестве подтверждающих фактов наличия тех или иных обстоятельств.
Доказательства, на основании которых лицо, участвующее в деле, обосновывает свои требования и возражения должны быть допустимыми, относимыми и достаточными.
Признак допустимости доказательств предусмотрен положениями ст. 68 АПК РФ.
В соответствии с указанной статьей обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.
Достаточность доказательств можно определить как наличие необходимого количества сведений, достоверно подтверждающих те или иные обстоятельства спора.
Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков является основанием не признавать требования лица, участвующего в деле, обоснованными (доказанными).
В результате исследования и оценки имеющихся в деле доказательств, арбитражный суд пришел к выводу о необоснованности и документальной неподтвержденности доводов ответчика.
Учитывая вышеизложенное, с учетом наличия в материалах дела доказательств, подтверждающих несоразмерность неустойки, заявленной к взысканию истцом, последствиям ненадлежащего исполнения обязательств, суд первой инстанции пришел к выводу о начислении ответчику неустойки, но с применением в данном случае ст. 333 ГК РФ и снижению размера подлежащей взысканию неустойки соразмерно двукратной ключевой ставке Банка России, существовавшей в тот же период, в размере 800 000 руб.
При снижении размера неустойки на основании ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации расходы на уплату государственной пошлины не снижаются, подлежат возмещению с ответчика в полном объеме, т.к. уменьшение судом размера неустойки на основании ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации явилось результатом реализации дискреционного полномочия суда, что не свидетельствует о необоснованности заявленных кредитором исковых требований, фактически понесенные им судебные расходы на уплату государственной пошлины подлежат взысканию с ответчиков в полном объеме (ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2016 года N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела").
Довод жалобы о наличии оснований для применения ст. 333 ГК РФ в связи с явной несоразмерностью заявленной ко взысканию неустойки последствиям нарушения обязательства не может быть признан апелляционным судом обоснованным.
Согласно п. 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства предполагается.
Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 ГК РФ) неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 Кодекса только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика.
При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.
Между тем, при рассмотрении настоящего дела доказательств явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства ответчиком не представлено.
В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
При расчете неустойки истец исходил из п. 8.2 договора, согласно которому в случае просрочки оплаты Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.
Договор был заключен между сторонами на основании принципа свободы договора (ст. 421 ГК РФ).
Расчет неустойки судом проверен и признан математически и методологически верным.
На основании изложенного, судебная коллегия считает, что судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства по делу, всесторонне и полно исследованы имеющееся в материалах дела доказательства, принято законное и обоснованное решение.
Апелляционная коллегия считает, что данная жалоба не подлежит удовлетворению, т.к. перечисленные в ней доводы в полном объеме уже заявлялись ответчиком в отзыве на исковое заявление при рассмотрении дела в суде первой инстанции, были исследованы, оценены и не нашли своего подтверждения в материалах дела.
В соответствии со ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Ответчиком не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не могут служить основанием для отмены решения Арбитражного суда г. Москвы.
На основании изложенного, апелляционным судом не установлено оснований для отмены решения и удовлетворения жалобы.
Руководствуясь ст.ст. 110, 176, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Решение Арбитражного суда города Москвы от 15.09.2023 по делу №А40-160569/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.
Председательствующий судья В.И. Тетюк
Судьи А.Б. Семёнова
Е.Е. Кузнецова
Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.