Производство № 2-3445/2025
УИД 28RS0004-01-2025-004561-04
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
3 сентября 2025 года город Благовещенск
Благовещенский городской суд Амурской области в составе:
председательствующего судьи Громовой Т.Е.,
при секретаре Фроловой А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1, действующей в своих интересах и в интересах несовершеннолетних ФИО2, ФИО2 к Администрации г. Благовещенска, ФИО3, ФИО4 об определении долей на объект недвижимого имущества, включения имущества в состав наследства, признания права собственности в порядке наследования по закону,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 действующая в своих интересах и в интересах несовершеннолетних ФИО2, ФИО2 обратилась в суд с настоящим исковым заявлением. Как следует из искового заявления, устных пояснений представителя истца в судебном заседании 03 августа 2011 года был заключен брак между ФИО1 и ФИО5. В период брака у супругов родились ФИО2, *** года рождения и ФИО2, *** года рождения. 05 мая 2017 года (в период брака) на основании договора купли-продажи было приобретено жилое помещение, квартира № ***, кадастровый номер ***, общей стоимостью 4 100 000 рублей. Право совместной собственности на квартиру зарегистрировано 10 мая 2017 года за ФИО5. На приобретение жилья часть денежных средств в размере 2 212 605 рублей 18 копеек была внесена за счет целевого жилищного займа, предоставленного участнику накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих для уплаты первоначального взноса при приобретении с использованием ипотечного кредита жилого помещения и погашения обязательств по ипотечному кредиту согласно договора № 1702/00256324 от 12 апреля 2017 года, заключенного между ФИО5 и ФГКУ «Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих». Также на приобретение квартиры часть денежных средств была внесена с расчетного центра ФИО5, открытого в ПАО «Сбербанк», полученных на основании заключенного кредитного договора от 12 апреля 2017 года <***> на сумму 1 887 394 рублей 82 копеек под 10,90 % годовых на срок 13 лет на приобретении квартиры. Пунктом 11 кредитного договора от 12 апреля 2017 года №57523 определена цена объекта недвижимости (квартиры) - 4100 000 рублей. В отношении квартиры установлена «военная ипотека». 25 мая 2020 года супруг истца заключил кредитный договор <***> в ПАО Банк «ФК Открытие» на сумму 1 397 000 рублей с процентной ставкой 8,5 % годовых, кредит был предоставлен для целевого использования для полного гашения (рефинансирования) задолженности Заемщика по ипотечному кредиту ПАО «Сбербанк» (первоначальный кредитор). В связи с рождение второго ребенка и в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» истцу был выдан государственный сертификат, с которым истец имела право на получение материнского капитала в размере 429 408 рублей, 50 копеек. Решением Пенсионного фонда и социального страхования РФ от 09 августа 2021 года в удовлетворено заявление истца о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 400 000 рублей и направление средств на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту в ПАО Банк «ФК Открытие». Остаток кредита был погашен в полном объеме в 2024 году, обременение в виде ипотеки квартиры в пользу банка снято.
На основании изложенного, с учетом уточненных исковых требований истец просит суд: выделить доли и признать право собственности: за истцом в размере 3900/8200 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № ***; несовершеннолетним ФИО2 в размере 100/4100 доли в праве общей долевой собственности на квартиру; несовершеннолетним ФИО2 в размере 100/4100 доли в праве общей долевой собственности на квартиру; включить в состав наследства, открывшегося после смерти ФИО5, умершего 14 августа 2024 года, 39/82 долю в праве на жилое помещение, расположенное по адресу: ***, кадастровый номер ***; признать право собственности истца и несовершеннолетних детей на 3900/8200 доли умершего ФИО5 в праве на жилое помещение, расположенное по адресу: ***, кадастровый номер *** в порядке наследования.
Определениями Благовещенского городского суда от 05 июня 2025 года от 05 августа 2025 года для участия в деле в качестве соответчиков привлечены ФИО3, ФИО4, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора Управление образования Администрации г. Благовещенска.
Будучи извещенными о времени и месте судебного заседания в него не явились истец, ответчики и третьи лица. Руководствуясь ст. 167 ГПК РФ суд определил рассмотреть дело в отсутствии указанных лиц, при данной явке.
Участвующая в судебном заседании от 05 августа 2025 года представитель истца на иске с учетом уточненных исковых требований настаивала, поддержала доводы, изложенные в исковом заявлении.
Из письменного отзыва представителя Администрации г. Благовещенска следует, что поскольку спорное жилое помещение в реестре муниципальной собственности не числится, заявленные интересы администрации г. Благовещенска не затрагивают.
Из письменного отзыва представителя Управления образования Администрации г. Благовещенска следует, что последние полагают, что исковые требования истца подлежат удовлетворению.
Исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.
Из дела следует, что 03 августа 2011 года между ФИО5 и ФИО1 был заключен брак.
Судом установлено, не оспаривалось сторонами по делу, что в период брака у ФИО5 и ФИО1 родились совместные дети ФИО2, *** года рождения, ФИО2 *** года рождения.
Из дела следует, что 12 апреля 2017 года между Федеральным государственным казенным учреждением «Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих» (Займодавец) и участник накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих ФИО5 (Заемщик) заключили договор целевого жилищного займа, предоставляемого участнику исполнительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих для уплаты и первоначального взноса при приобретении с использованием ипотечного кредита жилого помещения и погашения обязательств по ипотечному кредиту предметом которого является предоставление Заимодавцем Заемщику целевого жилищного займа за счет накопления для жилищного обеспечения, учтенных на именном накопительном счете Заемщика.
Согласно п. 3 настоящего договора Целевой жилищный займа предоставляется Заемщику в размере 2 212 605 рублей 18 копеек для уплаты первоначального взноса в целях приобретения жилого помещения (квартиры) по договору купли-продажи в собственность Заемщика с использованием ипотечного кредита по кредитному договору от 12 апреля 2017 года <***>, выданному ПАО «Сбербанк России» находящегося по адресу: *** общей площадью 67,5 кв. м., состоящего из 2-х комнат, договорной стоимостью 4 100 000 рублей
В силу п. 4 данного договора обеспечением исполнения обязательств Заемщика перед Заимодавцем в рамках настоящего договора является ипотека жилого помещения указанного в п. 3.1 настоящего договора, возникающая у Заимодавца и у Кредитора в силу закона с даты государственной регистрации права собственности Заемщика на жилое помещение.
Из дела следует, что 12 апреля 2017 года между ПАО «Сбербанк России» (Кредитор) и ФИО5 (Заемщик) был заключен кредитный договор <***>, согласно которому Кредитор обязуется предоставить Заемщику, а Заемщик обязуется возвратить кредит «Военная ипотека» - «Приобретение готового жилья» - квартиры, находящейся по адресу: *** стоимостью 4 100 000 рублей в сумме 1 887 394 рублей 82 копеек под 10, 90 % годовых сроком по 31 июля 2030 года.
Согласно п. 10 настоящего договора в качестве обеспечения своевременного и полного исполнения обязательства по Договору Заемщик предоставляет Кредитору залог объекта недвижимости – квартиру, находящуюся по адресу: ***
Из дела следует, что 05 мая 2017 года между ФИО6 (Продавец) и ФИО5 (Покупатель) был заключен договор купли-продажи объекта недвижимости с использованием кредитных средств и средств целевого жилищного займа, согласно которому Покупатель покупает в собственность у Продавца недвижимое имущество – квартиру с кадастровым номером ***, расположенную по адресу: *** общей площадью 67, 5 кв. м..
Согласно п. 2.2.1 расчет между Покупателем и продавцом производится путем уплаты Покупателем Продавцу денежных средств в общей сумме равной 4 100 000 рублей за счет средств целевого жилищного займа, предоставляемого УФО в сумме 2 212 605 рублей 18 копеек; средств предоставленного Кредитором кредита по Кредитному договору в сумме 1 887 394 рублей 82 копейки.
Из дела следует, что 25 мая 2020 года между ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Кредитор) и ФИО5 (Заемщик и Залогодатель) был заключен кредитный договор <***> согласно которому Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору кредит и уплатить проценты за пользованием кредитом на условиях Договора в сумме 1 397 000 рублей под 8,5 % годовых.
Согласно п. 1.2. кредит предоставляется для целевого использования, а именно: для полного погашения (рефинансирования) задолженности Заемщика по ипотечному кредиту, предоставленного заемщику ПАО «Сбербанк России» на приобретение квартиры по адресу: *** в рамках ипотечного кредитования участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в соответствии с Кредитным договором №57523 от 12 апреля 2017 года
Из п. 1.3 данного договора следует, что обеспечением исполнения обязательств Заемщика по договору является залог (ипотека) в силу договора недвижимого имущества - квартиры расположенной по адресу: ***, общей площадью 67, 5 кв. м..
Из дела следует, подтверждается ответом Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Амурской области, что по заявлению ФИО1, был выдан государственный сертификат от 01 июля 2014 года серии МК-6 № ***. По заявлению от 02 августа 2021 года, поданному ФИО1, денежные средства в размере 400 000 рублей были использованы на погашение основного долга и уплату процентов по рефинансированному кредиту, заключенному с Филиалом центрального ПАО банка «ФК Открытие» на приобретение жилья, находящегося по адресу: ***. 11 августа 2021 года платежным поручением №178785 денежные средства были перечислены в Филиал центрального ПАО банка «ФК Открытие».
Согласно выписке из Единого государственного реестра правообладателем квартиры № *** указан ФИО5.
Согласно свидетельству о смерти I-ОТ *** от 15 августа 2024 года ФИО5 умер 14 августа 2024 года.
Из дела следует, что на основании заявлений ФИО1 действующей в своих интересах и от имени своих несовершеннолетних детей ФИО2, ФИО2 заведено наследственное дело к имуществу умершего ФИО5, умершего 14 августа 2024 года. Наследниками ФИО5 являются супруга ФИО1, сын ФИО2, сын ФИО2, отец ФИО3, мать ФИО4.
Из материалов дела следует, что по состоянию на 15 марта 2025 года ФИО1, ФИО2 и ФИО2 являются наследниками, обратившимися к нотариусу.
В силу ст. 33, 34 СК РФ и ст. 256 ГК РФ совместная собственность супругов возникает в силу прямого указания закона. Законный режим имущества супругов действует, если брачным договором не установлено иное.
В соответствии с ч. 1 ст. 34 Семейного кодекса РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.
Согласно ч. 2 ст. 34 СК РФ к имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.
Согласно ст. 244 ГК РФ имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей собственности. Имущество может находиться в общей собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность). Общая собственность на имущество является долевой, за исключением случаев, когда законом предусмотрено образование совместной собственности на это имущество.
Согласно си. 245 ГК РФ, если доли участников долевой собственности не могут быть определены на основании закона и не установлены соглашением всех ее участников, доли считаются равными.
Согласно п. 1ст. 256 ГК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если брачным договором между ними не установлен иной режим этого имущества.
В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" государство гарантирует военнослужащим обеспечение их жилыми помещениями в форме предоставления им денежных средств на приобретение или строительство жилых помещений либо предоставления им жилых помещений в порядке и на условиях, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет средств федерального бюджета.
Право военнослужащих на жилище в рамках указанного Закона реализуется в форме предоставления военнослужащим и совместно проживающим с ними членами их семей федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба, субсидии для приобретения или строительства жилого помещения либо жилых помещений, находящихся в федеральной собственности, по выбору указанных граждан в собственность бесплатно или по договору социального найма.
Кроме того, пунктом 15 статьи 15 названного Федерального закона предусмотрена возможность реализации военнослужащими права на приобретение жилых помещений в соответствии с положениями Федерального закона от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" путем участия в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих, которая предполагает выделение денежных средств на приобретение или строительство жилых помещений.
Каких-либо ограничений для членов семьи военнослужащего в режиме и порядке пользования жилым помещением, в том числе, приобретенном за счет участия в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих, вышеназванными законами не предусмотрено.
При этом, как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 14 мая 2018 года N 863-О, положения пункта 15 статьи 15 Федерального закона "О статусе военнослужащих", рассматриваемые во взаимосвязи с Федеральным законом "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих", который направлен на установление новой формы жилищного обеспечения военнослужащих - за счет средств федерального бюджета посредством формирования накоплений на именных накопительных счетах, предоставления целевого жилищного займа и денежных средств, дополняющих накопления, учтенные на именном накопительном счете, не регулируют вопросы определения состава и раздела общего имущества супругов. Вместе с тем государственные гарантии жилищных прав военнослужащих, оговоренные, в частности, в статье 15 Федерального закона "О статусе военнослужащих", направлены в итоге на обеспечение потребностей в жилище как непосредственно самих военнослужащих, так и членов их семей, что служит укреплению социальной базы исполнения гражданами обязанностей по защите Отечества и реализации тем самым требований статей 40 (часть 1) и 59 Конституции Российской Федерации на основе уважения и защиты государством семьи, материнства, отцовства и детства (статья 7, часть 2; статья 38, часть 1, Конституции Российской Федерации).
Следовательно, приобретение военнослужащим жилья за счет участия в накопительно-ипотечной системе является одной из форм его жилищного обеспечения, реализуемого за счет средств федерального бюджета, и приобретенная сторонами в период брака квартира за счет участия одного из супругов в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих является их совместной собственностью.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, в том числе на улучшение жилищных условий.
В подпункте 1 пункта 1 статьи 10 данного Федерального закона указано, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.
В силу пункта 4 статьи 10 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.
Родители, приобретая жилое помещения за счет средств материнского капитала, действуют как в своих интересах, так и в интересах несовершеннолетних детей, в связи с чем в споре между родителями о разделе имущества в виде жилого помещения, приобретенного с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, родители представляют как свои интересы, так и интересы несовершеннолетних, в отношении которых у них имеется наступившее обязательство.
В соответствии со статьями 38, 39 Семейного кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ) разделу между супругами подлежит только общее имущество, нажитое ими во время брака. К нажитому во время брака имуществу (общему имуществу супругов) относятся в том числе полученные каждым из них денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (пункт 2 статьи 34 СК РФ).
Между тем, имея специальное целевое назначение, средства материнского (семейного) капитала не являются совместно нажитым имуществом супругов и не могут быть разделены между ними.
Исходя из положений указанных норм, дети должны признаваться участниками долевой собственности на объект недвижимости, приобретенный (построенный, реконструированный) с использованием средств материнского капитала.
Раздел жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, без учёта интересов детей, имеющих наряду с родителями право на такое жилое помещение, невозможен.
В пункте 13 Обзора судебной практики по делам, связанным с реализацией права на материнский (семейный) капитал, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22 июня 2016 г., разъяснено, что определение долей в праве собственности на квартиру должно производиться исходя из равенства долей родителей и детей на средства материнского (семейного) капитала, потраченные на приобретение этой квартиры.
Вышеуказанным федеральным законом определен круг субъектов, в чью собственность поступает жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского капитала, и установлен вид собственности - общая долевая, возникающий у родителей и детей на приобретенное жилье.
Таким образом, спорный объект недвижимости подлежит разделу с учетом требований статей 38, 39 СК РФ и части 4 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ.
Учитывая изложенное, определение долей в праве собственности на квартиру должно производиться исходя из равенства долей родителей и детей на средства материнского (семейного) капитала, потраченные на приобретение этой квартиры, а не на средства, за счет которых она была приобретена.
В данном случае необходимо руководствоваться принципом соответствия долей в зависимости от объема собственных средств, вложенных в покупку жилья родителями (в том числе средств, принадлежащих каждому из родителей, не являющихся совместно нажитыми), а также средств материнского капитала. Материнский капитал должен распределяться на родителей и детей в равных долях. Доли детей в общем имуществе определяются пропорционально их доле в материнском капитале.
При таких обстоятельствах при определении долей в праве общей долевой собственности на спорную квартиру № *** суд руководствуется следующим расчетом.
4 100 000 рублей (стоимость квартиры по состоянию на 05 мая 2017 года) - 400 000 рублей (социальная выплата) = 3 700 000 рублей (стоимость совместно нажитого имущества супругов ФИО5, ФИО1).
3 700 000 рублей (стоимость совместно нажитого имущества супругов ФИО5 и ФИО1) : 2 = 1 850 000 рублей (стоимость доли совместно нажитого имущества, приходящейся каждому из супругов).
400 000 рублей (социальная выплата): 4 (количество членов семьи) = 100 000 рублей (стоимость доли, приходящейся на каждого члена семьи в социальной выплате).
1850 000 рублей (стоимость доли совместно нажитого имущества, приходящейся каждому из супругов) + 100 000 рублей (стоимость доли, приходящейся на каждого члена семьи в социальной выплате) = 1 950 000 (стоимость доли квартиры, приходящейся ФИО5).
1 850 000 рублей (стоимость доли совместно нажитого имущества, приходящейся каждому из супругов) + 100 000 рублей (стоимость доли, приходящейся на каждого члена семьи в социальной выплате) = 1950 000 рублей (стоимость доли квартиры, приходящейся ФИО1).
1 950 000 рублей (стоимость доли квартиры, приходящейся ФИО5) : 4 100 000 рублей (стоимость квартиры по договору купли-продажи) = 0,476= 476/1000 (размер доли ФИО5 в праве общей долевой собственности на квартиру).
1 950 000 рублей (стоимость доли квартиры, приходящейся ФИО1) : 4 100 000 рублей (стоимость квартиры по договору купли-продажи) = 0,476= 476/1000 (размер доли ФИО1 в праве общей долевой собственности на квартиру).
100 000 рублей (стоимость доли, приходящейся на каждого члена семьи в материнском (семейном) капитале) : 4 100 000 рублей (стоимость квартиры по договору купли-продажи) = 0,024 = 24/1000 (размер доли квартиры, приходящейся на ФИО2 и ФИО2 за счет средств материнского (семейного) капитала).
В соответствии с п. 2 ст. 218 ГК РФ, в случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.
Согласно ст. 1111 ГК РФ наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом.
Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
Применительно к указанным нормам права предметом наследования является имущество, обладающее признаком принадлежности наследодателю. Включение имущества в состав наследства обусловлено возникновением имущественных прав в отношении него при жизни наследодателя, который должен являться их носителем на день открытия наследства или определенно мог быть таковым, но в силу объективных причин не успел их надлежащим образом оформить.
В силу п. 1 ст. 1141 ГК РФ наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 указанного Кодекса.
Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя (ч. 1 ст. 1142 ГК РФ).
На основании ст. 1113 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина.
В соответствии с ч. 1 ст. 1100 ГК РФ при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть, в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.
В соответствии со ст. 1150 ГК РФ принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК РФ, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными данным кодексом.
Согласно разъяснениям, данным в п. 33 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", в состав наследства, открывшегося со смертью наследодателя, состоявшего в браке, включается его имущество, а также его доля в имуществе супругов, нажитом ими во время брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства, если брачным договором не установлено иное. При этом переживший супруг вправе подать заявление об отсутствии его доли в имуществе, приобретенном во время брака. В этом случае все это имущество входит в состав наследства.
Таким образом, супружеская доля пережившего супруга на имущество, совместно нажитое с наследодателем, может входить в наследственную массу лишь в том случае, когда переживший супруг заявит об отсутствии его доли в имуществе, приобретенном в период брака.
В соответствии с ч. 1 ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять.
Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства (ч. 1 ст. 1154 ГК РФ).
Согласно ч. 1 ст. 1153 ГК РФ принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.
На основании ч. 2 ст. 1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник вступил во владение или управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 года № 9 (ред. от 24.12.2020 года) «О судебной практике по делам о наследовании», под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу.
В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания), обработка наследником земельного участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных статьей 1174 ГК РФ, иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом. При этом такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами. Указанные действия должны быть совершены в течение срока принятия наследства, установленного статьей 1154 ГК РФ.
В целях подтверждения фактического принятия наследства (пункт 2 статьи 1153 ГК РФ) наследником могут быть представлены, в частности, справка о проживании совместно с наследодателем, квитанция об уплате налога, о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, сберегательная книжка на имя наследодателя, паспорт транспортного средства, принадлежавшего наследодателю, договор подряда на проведение ремонтных работ и т.п. документы.
При отсутствии у наследника возможности представить документы, содержащие сведения об обстоятельствах, на которые он ссылается как на обоснование своих требований, судом может быть установлен факт принятия наследства, а при наличии спора соответствующие требования рассматриваются в порядке искового производства.
Согласно ч. 1 ст. 131 ГК РФ право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. Регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами.
Согласно ч.ч. 3-5 ст. 1 Федерального закона от 13.07.2015 года № 218-ФЗ (ред. от 30.04.2021 года) «О государственной регистрации недвижимости» государственная регистрация прав на недвижимое имущество - юридический акт признания и подтверждения возникновения, изменения, перехода, прекращения права определенного лица на недвижимое имущество или ограничения такого права и обременения недвижимого имущества (государственная регистрация прав). Государственная регистрация прав осуществляется посредством внесения в Единый государственный реестр недвижимости записи о праве на недвижимое имущество, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Государственная регистрация перехода права на объект недвижимости, ограничения права на объект недвижимости, обременения объекта недвижимости или сделки с объектом недвижимости проводится при условии наличия государственной регистрации права на данный объект в Едином государственном реестре недвижимости, если иное не установлено федеральным законом. Государственная регистрация права в Едином государственном реестре недвижимости является единственным доказательством существования зарегистрированного права. Зарегистрированное в Едином государственном реестре недвижимости право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке.
Права на объекты недвижимости, возникшие до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости. Государственная регистрация таких прав в Едином государственном реестре недвижимости проводится по желанию их обладателей (ч. 1 ст. 69 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости»).
При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что 476/1000 доли в квартире № *** с кадастровым номером *** подлежит включению в состав наследства после смерти ФИО5, умершего 14 августа 2024 года как принадлежавший ему на праве собственности, требование искового заявления истца о включении имущества в состав наследства подлежит удовлетворению.
В соответствии с ч. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.
В силу абз. 2 ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путем признания права.
Согласно абз. 2 ч. 2 ст. 218 ГК РФ «Основания приобретения права собственности» в случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.
Как следует из ч. 4 ст. 1152 ГК РФ, принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.
В соответствии с п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 года № 9 (ред. от 24.12.2020 года) «О судебной практике по делам о наследовании» наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа его принятия считается собственником наследственного имущества, носителем имущественных прав и обязанностей со дня открытия наследства вне зависимости от факта государственной регистрации прав на наследственное имущество и ее момента (если такая регистрация предусмотрена законом).
Поскольку наследниками, принявшим наследство по закону после смерти ФИО5, умершего 14 августа 2024 года является его супруга ФИО1, дети ФИО2, ФИО2, другие наследники не претендуют на права собственности на спорную квартиру, за ФИО1, ФИО2, ФИО2 подлежит признанию право собственности на 476/1000 доли (по 1/3 доли за каждым из наследников от доли принадлежащей ФИО5) в квартире № *** с кадастровым номером ***, требования искового заявления ФИО1, действующей в своих интересах и в интересах несовершеннолетних детей ФИО2, ФИО2 о признании права собственности на имущество в порядке наследования по закону также подлежат удовлетворению.
Руководствуясь ст.194-199 ГПК РФ, суд,
РЕШИЛ:
Исковые требования ФИО1, действующей в своих интересах и в интересах несовершеннолетних ФИО2, ФИО2 к Администрации г. Благовещенска, ФИО3, ФИО4 об определении долей на объект недвижимого имущества, включения имущества в состав наследства, признания права собственности в порядке наследования по закону, - удовлетворить в части.
Признать право общей долевой собственности на квартиру с кадастровым номером ***, расположенную по адресу: ***
за ФИО5 476/1000 доли;
за ФИО1 476/1000 доли;
за ФИО2 24/ 1000 доли;
за ФИО2 24/ 1000 доли;
Включить в состав наследства после смерти ФИО5 умершего 14 августа 2024 года, на праве собственности 476/1000 доли в квартире № ***, расположенной по адресу: *** кадастровым номером ***.
Признать право собственности ФИО1, ФИО2, ФИО2 на 476/1000 доли (по1/3 доли за каждым из наследников от доли принадлежащей ФИО5) в квартире № ***, расположенной по адресу: *** с кадастровым номером *** в порядке наследования по закону после смерти ФИО5 умершего 14 августа 2024 года.
В удовлетворении остальной части иска отказать.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Амурский областной суд через Благовещенский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.
Председательствующий судья Громова Т.Е.
Решение в окончательной форме составлено 17 сентября 2025 года.