Дело № 2-693/2025
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
17 октября 2025 года г. Владикавказ
Промышленный районный суд г.Владикавказа РСО-Алания в составе председательствующего судьи Арбиевой И.Р.,
при секретаре судебного заседания Сугаровой М.Г.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО11 к ФИО4 и Акционерному обществу «Т-Страхование» о возмещении вреда, взыскании суммы страхового возмещения, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда и судебных расходов,
УСТАНОВИЛ:
ФИО3 обратилась в суд с иском к ФИО4 о взыскании компенсацию за причиненный ущерб в размере 52 000 руб., и к АО «Т-Страхование» о взыскании суммы страхового возмещения в размере 167 964 рублей, штрафа в размере 83 982 рублей, неустойки за невыплату страхового возмещения за период с ДД.ММ.ГГГГ по день оплаты страхового возмещения из расчета 1 679 рублей в день, компенсации морального вреда в размере 30 000 рублей, расходов на оплату услуг представителя в размере 30 000 рублей, расходов на оплату судебной экспертизы в размере 80 000 рублей.
В обоснование иска указано, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, пересечение <адрес>, произошло ДТП с участием а/м Мерседес S-600, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО2, принадлежащего на праве собственности ФИО3, и Хендай Портер, государственный регистрационный знак №, под управление ФИО4 В результате ДТП обе автомашины получили механические повреждения. ДТП оформлялось без участия уполномоченных сотрудников ГИБДД, данные о ДТП были зафиксированы и переданы в АИС и зарегистрированы в установленном законом порядке под номером 277730. Виновным в совершении ДТП был признан ФИО4 Гражданская ответственность ФИО4 на момент ДТП была застрахована по полису Обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ в САО «ВСК». Гражданская ответственность ФИО2 на момент ДТП была застрахована по полису Обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ в АО «Т-Страхование». ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 обратилась в АО «Т-Страхование» за получением страховой выплаты. ДД.ММ.ГГГГ была произведена выплата страхового возмещения в размере 232 036 рублей, что подтверждается сведениями справки о банковских операциях и уведомлением № от ДД.ММ.ГГГГ. С суммой страхового возмещения ФИО3 не согласилась и обратилась с настоящим иском в суд.
Истец, ФИО3, надлежащим образом извещенная о времени и месте слушания дела, в судебное заседание не явилась, просила о рассмотрении дела в ее отсутствие.
В судебном заседании представитель истца ФИО6, действующий на основании доверенности, исковые требования ФИО3 поддержал, просил их удовлетворить.
Ответчик ФИО4, надлежащим образом извещенный судом о времени и месте слушания дела, в судебное заседание не явился, об уважительности причин неявки суду не сообщил, о рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении судебного заседания не ходатайствовал.
Представить ответчика АО «Т-Страхование», ФИО7, действующий на основании доверенности, исковые требования не признал, просил отказать в их удовлетворении по доводам, изложенным в возражениях на заявленные требования. Из письменного отзыва следует, что произведя выплату страхового возмещения в размере 232 035,75 рублей, АО «Т-Страхование» выполнило свои обязанности перед истцом в полном объеме. Основания для доплаты страхового возмещения отсутствуют. Заключение судебной экспертизы просил признать ненадлежащим доказательством по доводам, изложенным в Акте экспертного исследования №ДС-2632 (Рецензии) ввиду необоснованности и немотивированности, в случае удовлетворения исковых требований – снизить размер неустойки, штрафа, компенсации морального вреда и судебных расходов в связи с несоразмерностью.
В соответствии с положениями ст. 167 ГПК РФ, суд определил рассмотреть дело в отсутствие не явившихся истца и ответчика.
Суд, исследовав материалы дела, приходит к выводу об удовлетворении заявленных исковых требований в части по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Законом может быть установлена обязанность лица, не являющегося причинителем вреда, выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда.
Согласно абзацу 2 п. 3 ст. 1079 ГК РФ вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях (статья 1064). Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.
В соответствии с п. 1 ст. 931 ГК РФ по договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, может быть застрахован риск ответственности самого страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена.
Согласно п. 4 ст. 931 ГК РФ в случае, когда ответственность за причинение вреда застрахована в силу того, что ее страхование обязательно, а также в других случаях, предусмотренных законом или договором страхования такой ответственности, лицо, в пользу которого считается заключенным договор страхования, вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы.
Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.).
Согласно ст. 927 ГК РФ, страхование осуществляется на основании договоров имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией (страховщиком). Договор личного страхования является публичным договором (статья 426).
В случаях, когда законом на указанных в нем лиц возлагается обязанность страховать в качестве страхователей жизнь, здоровье или имущество других лиц либо свою гражданскую ответственность перед другими лицами за свой счет или за счет заинтересованных лиц (обязательное страхование), страхование осуществляется путем заключения договоров в соответствии с правилами настоящей главы. Для страховщиков заключение договоров страхования на предложенных страхователем условиях не является обязательным.
В соответствии с п. 1 ст. 929 ГК РФ по договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
Согласно п.п. 2 и 4 ст. 3 Закона РФ от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в РФ» страхование осуществляется в форме добровольного страхования и обязательного страхования. Условия и порядок осуществления обязательного страхования определяется федеральными законами о конкретных видах страхования.
Статья 1 ФЗ от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее по тексту ФЗ № 40) гласит, что страховым случаем признается наступление гражданской ответственности владельца транспортного средства за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, влекущее за собой в соответствии с договором обязательного страхования обязанность страховщика осуществить страховое возмещение.
Согласно ст. 936 ГК РФ обязательное страхование осуществляется путем заключения договора страхования лицом, на которое возложена обязанность такого страхования (страхователем), со страховщиком.
В соответствии со ст. 6 ФЗ № 40, объектом обязательного страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства на территории Российской Федерации.
Согласно п. 1 ст. 12 ФЗ № 40, потерпевший вправе предъявить страховщику требование о возмещении вреда, причиненного его жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортного средства, в пределах страховой суммы, установленной настоящим Федеральным законом, путем предъявления страховщику заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков и документов, предусмотренных правилами обязательного страхования.
Исходя из указанных положений закона, суд полагает, что потерпевший вправе, при наличии у сторон ДТП полисов ОСАГО, предъявить требования о возмещении вреда, причиненного его имуществу, страховщику, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего.
Из материалов дела усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, пересечение <адрес>, произошло ДТП с участием а/м Мерседес S-600, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО2, принадлежащего на праве собственности ФИО3, и Хендай Портер, государственный регистрационный знак №, под управление ФИО4. В результате ДТП обе автомашины получили механические повреждения.
В результате указанного ДТП автомобилю Мерседес S-600, государственный регистрационный знак №, были причинены механические повреждения.
Согласно свидетельству о регистрации ТС серии № автомобиль Мерседес S-600, государственный регистрационный знак № принадлежит на праве собственности ФИО3
ДТП оформлялось без участия уполномоченных сотрудников ГИБДД.
В силу требований п. 6 ст. 11 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ № 40-ФЗ (далее - Закон об ОСАГО) данные о ДТП были зафиксированы и переданы в АИС в установленном законом порядке, зарегистрированы под номером №.
Виновным в совершении ДТП был признан ФИО4 Гражданская ответственность ФИО4 на момент ДТП была застрахована по полису Обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ХХХ № от ДД.ММ.ГГГГ в САО «ВСК». Гражданская ответственность ФИО2 на момент ДТП была застрахована по полису Обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ в АО «Т-Страхование».
ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 обратилась в АО «Т-Страхование» за получением страховой выплаты. ДД.ММ.ГГГГ была произведена выплата страхового возмещения в размере 232 036 рублей, что подтверждается сведениями справки о банковских операциях и уведомлением № от ДД.ММ.ГГГГ. С суммой страхового возмещения ФИО3 не согласилась и обратилась в ремонтную организацию, которая оценила стоимость восстановительного ремонта автомобиля Мерседес S-600, государственный регистрационный знак № с учетом износа деталей в 452 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 направила в адрес АО «Т-Страхование» претензию о выплате недоплаченного страхового возмещения в сумме 167 964 руб. Уведомлением № от ДД.ММ.ГГГГ в доплате страхового возмещения было отказано. В обоснование указано, что АО «Т-страхование» в полном объеме выполнило свои обязательства по страховому случаю.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 обратилась с письменным заявлением в АНО «Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного». Согласно уведомлению финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО3 было отказано в принятии обращения к рассмотрению. В обоснование указано, что к обращению не приложена копия заявления (претензии), а также документы, подтверждающие направление заявления (претензии) в финансовую организацию.
Суд критически оценивает указанный отказ, поскольку из копии обращения ФИО3, представленной в суд АНО «СОДФУ», усматривается, что обращение оформлено и направлено в порядке, установленном статьями 16 и 17 Федерального закона от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», содержит все необходимые сведения.
Согласно Приказу Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации ФГУП «Почта России» от 07.03.2019 № 98-п, «Об утверждении порядка прима внутренних регистрируемых почтовых отправлений» (далее – Приказ от 07.03.2019 № 98-п), почтовое отправление с описью вложения - регистрируемое почтовое отправление с объявленной ценностью, принимаемое в открытом виде с поименным перечислением вложения и указанием суммы оценки, определенной отправителем.
В соответствии с пунктом 6.1.1.1.1- 6.1.1.3 Приказа от 07.03.2019 № 98-п, при сдаче регистрируемых почтовых отправлений с описью вложения отправитель должен заполнить два экземпляра бланка описи вложения, в которых указывается: наименование, количество предметов и сумма оценки (в полных рублях) каждого предмета; общий итог количества пересылаемых предметов и итоговая сумма оценки цифрами. При пересылке документов в описи вложения указывается их наименование (при необходимости - реквизиты) и количество листов. При приеме регистрируемых почтовых отправлений с описью вложения почтовый работник должен: сличить записи в обоих экземплярах описи вложения; сличить отправляемые предметы с записями в описи вложения; проверить, что суммарная стоимость вложений, указанная в описи вложения, не превышает сумму объявленной ценности регистрируемых почтовых отправлений; указать должность, расписаться и проставить оттиск календарного почтового штемпеля на обоих экземплярах описи вложения.
В материалы дела истцом предоставлена опись вложения в ценное письмо по форме бланка № 107 с отметкой АО «Почта России» о принятии ДД.ММ.ГГГГ в виде календарного штемпеля отделения почтовой связи места приема, согласно которой ФИО3 наряду с обращением в АНО «СОДФУ» направлялись иные документы, в частности копия претензии от ДД.ММ.ГГГГ, копия описи вложения в почтовое отправление от ДД.ММ.ГГГГ и копия почтовой квитанции от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующая о направлении указанной претензии в финансовую организацию.
Согласно пунктам 10.2.2.1 - 10.2.2.2, 10.2.2.5 Приказа от 07.03.2019 № 98-п регистрируемые почтовые отправления с объявленной ценностью, пересылаемые с описью вложения, выдаются в объекте почтовой связи. Почтовое отправление с описью вложения перед выдачей вскрывается с согласия адресата (уполномоченного представителя). Запрещается выдавать получателю часть вложения отправления. Если при проверке вложения оно окажется в целости и будет соответствовать описи формы бланка № 107, акт на вскрытие не составляется. При обнаружении недостачи, замены, полной или частичной порчи вложения почтовый работник составляет акт № 51-в на вскрытие (в трех экземплярах) в соответствии с Порядком оформления и вручения дефектных почтовых отправлений.
При этом, документов и сведений о составлении почтовым работником акта № 51-в на вскрытие в связи с недостачей, заменой, полной или частичной порчи вложения в почтовое отправление сторонами в материалы дела не предоставлено.
Таким образом, наличие описи вложения с указанием документов, направленных в АНО «СОДФУ», свидетельствует о том, что все перечисленные в описи документы были получены АНО «СОДФУ» в полном объеме.
Акт вскрытия конверта, составленный АНО «СОДФУ», суд оценивает критически, поскольку он не является официальным документом, оформление которого регламентировано нормами федерального законодательства. Следовательно, такое доказательство не может иметь приоритетного значения при установлении значимых для дела обстоятельств.
Согласно ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 4 июня 2018 г. N 123-ФЗ "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" потребитель финансовых услуг вправе заявлять в судебном порядке требования к финансовой организации, только после получения от финансового уполномоченного решения по обращению.
При этом, в силу требований п. 3 ч. 4 ст. 25 указанного Закона, уведомление об отказе в принятии обращения к рассмотрению является подтверждением соблюдения досудебного порядка урегулирования спора потребителем финансовых услуг.
Согласно разъяснениям по вопросам, связанным с применением Федерального закона от 4 июня 2018 г. № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», утвержденным Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 18 марта 2020 года возможность обращения потребителя в суд в случае прекращения рассмотрения обращения потребителя финансовым уполномоченным или его отказа в принятии к рассмотрению обращения потребителя зависит от основания прекращения рассмотрения или отказа в рассмотрении обращения потребителя. Поскольку законом не предусмотрено обжалование решений финансового уполномоченного об отказе в принятии обращения потребителя к рассмотрению либо о прекращении им рассмотрения обращения потребителя, то в случае несогласия потребителя с таким решением финансового уполномоченного потребитель, применительно к пункту 3 части 1 статьи 25 Закона, может предъявить в суд требования к финансовой организации с обоснованием мотивов своего несогласия с решением финансового уполномоченного об отказе в принятии его обращения к рассмотрению либо о прекращении рассмотрения обращения. В случае необоснованности отказа финансового уполномоченного в принятии обращения потребителя или решения финансового уполномоченного о прекращении рассмотрения обращения потребителя досудебный порядок считается соблюденным, и спор между потребителем и финансовой организацией рассматривается судом по существу.
При указанных обстоятельствах, суд полагает отказ в принятии к рассмотрению обращения истца необоснованным, а досудебный порядок урегулирования спора соблюденным.
Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ ходатайство представителя АО «Т-Страхование» об оставлении без рассмотрения искового заявления ФИО3 к Акционерному обществу «Т-Страхование» и ФИО4 о возмещении вреда, взыскании суммы страхового возмещения, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда и судебных расходов, - оставлено без удовлетворения.
Согласно ст. 3 ФЗ-40, одним из основных принципов обязательного страхования граждан является гарантия возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевших в пределах, установленных настоящим ФЗ.
Понимая, что ее права нарушены, истец ФИО3 обратилась в суд с настоящими требованиями.
Согласно ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
В соответствии со ст. 59 ГПК РФ суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела.
В силу ст. 60 ГПК РФ, обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.
В связи с чем, в целях всестороннего и объективного рассмотрения данного дела, судом была назначена судебная автотехническая оценочная экспертиза, проведение которой поручено ООО “Северо-Кавказский Экспертный “Центр” (ООО “СКЭЦ).
Заключением судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненной ООО «Северо Кавказский экспертный центр», установлено, что на автомобиле Мерседес S-600, государственный регистрационный знак №, имеются повреждения, полученные в ДТП, произошедших ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Также повреждения на автомашине Мерседес S-600, государственный регистрационный знак №, указанные в таблице, образовались в результате ДТП от ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, пересечение <адрес>.
Стоимость восстановительного ремонта автомобиля составляет: без учета износа – 6 116 726,53 рублей, с учетом износа – 3 136 400,00 рублей; доаварийная рыночная стоимость автомобиля составляет 457 187,50 рублей, стоимость годных остатков - 59 334,43 рублей.
Представитель ответчика АО «Т-Страхование» не согласился с результатами заключения судебной экспертизы и представил суду Акт экспертного исследования (Рецензия) № ООО ЭКЦ «Эксперт», подготовленного специалистом ФИО8 о том, что выводы эксперта в рецензируемом заключении являются необъективными и недостоверными, исследования не отвечают принципам объективности, полноты, проверяемости и достоверности, заключение содержит противоречия. Также указывает на неверное определение ущерба автомобилю Мерседес S-600, государственный регистрационный знак №, а именно на дату ДД.ММ.ГГГГ при уже установленной ранее ДД.ММ.ГГГГ. полной гибели, объектом оценки являются годные остатки, а не автомобиль как единый объект; заявленные повреждения двери передней правой двери и задней правой, для транспортных средств, чей срок превышает граничный (7 лет), возможно устранить путем выполнения ремонтных работ, без замены; судебным экспертом не учитывался среднегодовой пробег при определении величины рыночной стоимости объекта экспертизы.
В свою очередь представитель истца представил в суд письменный отзыв на рецензию ответчика с доводами в пользу научно-технической обоснованности заключения судебной экспертизы, противоречивости и необоснованности суждений рецензента, обосновывая данными доводами правильность выводов судебного экспертного заключения. А именно указывает, что рецензент игнорирует Федеральный закон №40 об ОСАГО ст. 12, п.п. 18. согласно которому, размер подлежащих возмещению страховщиком убытков при причинении вреда имуществу потерпевшего определяется: а) в случае полной гибели имущества потерпевшего - в размере действительной стоимости имущества на день наступления страхового случая за вычетом стоимости годных остатков. Под полной гибелью понимаются случаи, при которых ремонт поврежденного имущества невозможен либо стоимость ремонта поврежденного имущества равна стоимости имущества на дату наступления страхового случая или превышает указанную стоимость. Также при выборе ремонтных операций учтено влияние технологии на долговечность и остаточный ресурс детали и КТС. Сварка и локальный нагрев (с пластической правкой) вызывают микротрещины, охрупчивание и наклёп, что снижает усталостную прочность; для несущих/напряжённых зон и материалов с особыми свойствами предпочтена модульная замена. При допускаемом ремонте фиксируется возможное снижение ресурса и назначаются контроль и усиленная антикоррозийная защита. Дифференцированный подход обеспечивает восстановление до доаварийного состояния. Для бронированных элементов — только операции, прямо разрешённые изготовителем; сварка/врезки не применяются. Также рецензент, не изучив материалы гражданского дела, делает ошибочные выводы, т.к. в материалах отсутствуют показания одометра.
Суд, с учетом правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной в определении от 27.10.2020 № 18-КГ20-57-К4, проверив доводы истцовой стороны, отклоняет рецензию № ООО ЭКЦ «Эксперт», представленную ответной стороной в качестве доказательства недопустимости заключения судебной экспертизы, по следующим основаниям.
С учетом положений ч. 1 ст. 55 и ч. 1 ст. 71 ГПК РФ представленная ответчиком Согласно общепринятым правилам, рецензией признается заключение специалиста, полученное в результате беспристрастного исследования экспертизы целью которого является объективный анализ исследований, проведенных в рамках экспертизы, на предмет их соответствия требованиям действующего федерального процессуального законодательства, действующим методикам и методическим рекомендациям, выявление экспертных ошибок и грубых нарушений, повлиявших на обоснованность и объективность полученных экспертами выводов. Для достижения указанной цели рецензент должен обладать соответствующими специальными познаниями в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, позволяющими ему сравнить исследуемую экспертизу со стандартными методическими рекомендациями по производству данного вида экспертиз, оценить не только выводы экспертов, но и обоснованность выбранных экспертами методов, средств, методик исследования, его логическую последовательность, качество оформления, описать каким образом выявленные ошибки и недостатки повлияли на окончательный результат экспертизы. Поскольку в судебном процессе рецензия по своей сути является возражением стороны спора на исследуемую экспертизу, рецензент должен изложить ход и результаты рецензирования в форме, доступной для понимания лиц не имеющих специальных познаний в соответствующих областях науки, техники, ремесла. По мнению суда, исследование проведено экспертом ООО ЭКЦ «Эксперт» поверхностно, без учета всех материалов дела и исследовательская часть не содержит научного обоснованных доводов, позволяющих суду проверить правильность и обоснованность выводов экспертов, что прямо противоречит требованиям ст.8 и 16 ФЗ-73 «О государственной экспертной деятельности в Российской Федерации», ст.85 ГПК РФ. Также суд учитывает, Акт экспертного исследования (Рецензия) № ООО ЭКЦ «Эксперт» подготовлено по заказу заинтересованного лица – АО «Т-Страхование», составившее его лицо к участию в деле не привлекалось, его компетентность и незаинтересованность в исходе дела судом не проверялась, об уголовной ответственности не предупреждалось. При таких обстоятельствах выводы рецензента оцениваются судом как субъективное мнение частного лица, ничем не подтвердившего наличие у него компетенции и полномочий на рецензирование судебных автотехнических и оценочных экспертиз, составленное по заказу ответчика, не согласного с выводами судебных экспертов, и направленное на предпочтительную для заказчика оценку доказательств и фактических обстоятельств дела. Каких-либо иных допустимых, достоверных доказательств и обоснованных доводов, ставящих под сомнение правильность, научную и техническую обоснованность судебного экспертного заключения, сторона ответчика суду не представила, о назначении повторной экспертизы либо о вызове судебного эксперта для допроса в судебном заседании перед судом не ходатайствовала.
Суд полагает, что исследование судебного эксперта проведено объективно и верно, с подробным и всесторонним анализом причин и обстоятельств рассматриваемого ДТП.
В силу п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 23 от 19.12.2003г. «О судебном решении» заключение эксперта, равно как и другие доказательства по делу, не являются исключительным средством доказывания и должно оцениваться в совокупности со всеми имеющимися в деле доказательствами (ст. 67, ч. 3 ст. 86 ГПК РФ).
Вместе с тем сведения о фактах, содержащихся в категоричном выводе эксперта, являются прямым доказательством, которое, будучи признанным судом относимым, допустимым и достоверным, может быть положено в основу судебного решения.
По мнению суда, экспертное заключение № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное ООО «Северо-Кавказский Экспертный Центр», содержит достоверные и объективные выводы по существу дела, поскольку оно составлено квалифицированным специалистом, предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, мотивировавшим свои выводы ссылками на конкретные обстоятельства и материалы настоящего гражданского дела, содержит документы, подтверждающие квалификацию независимого эксперта. Исследовательская часть заключения содержит подробное описание экспертной работы и мотивировку выводов, суждения эксперта логичны, технически обоснованы и аргументированы. Стоимость восстановительного ремонта автомобиля, определена экспертом с учетом повреждений, отнесенных им к данному ДТП, которые могли образоваться в результате указанных обстоятельств ДТП. При определении размера ущерба, эксперт исходил из рыночной стоимости восстановительного ремонта, ремонтных работ, стоимости материалов, заменяемых деталей. Экспертное заключение содержит ссылки на методики расчета, применяемые стандарты оценочной деятельности. Представленное заключение соответствует принципам относимости и допустимости. В судебной экспертизе верно определен механизм ДТП и стадии ДТП, судебным экспертом ФИО9 проведено сопоставление повреждений ТС по высотам, проведен сравнительный анализ повреждений. При определении рыночной стоимости автомашины, судебный эксперт использовал аналоги автомашины, взятые с сайтов по продаже автомашин в регионе дорожно-транспортного происшествия, в количестве, установленном Единой методикой ЦБ РФ от 4 марта 2021 г. № 755-П, и с приведением прямых ссылок на объявления по продаже автомашин на сайтах в сети Интернет.
Кроме того, судом учитывается, что заключение судебной экспертизы, проведено состоящим в штате организации экспертом-техником ФИО9, прошедшим профессиональную аттестацию в Межведомственной аттестационной комиссии, и сведения о котором внесены в государственный реестр экспертов-техников. При этом, ООО «Северо-Кавказский Экспертный Центр» имеет правомочие ведения деятельности (ОКВЭД) по коду 71.20.2 Судебно-Экспертная деятельность.
Исходя из положений ч. 2 ст. 87 ГПК РФ назначение повторной экспертизы является правом, а не обязанностью суда, которое суд может реализовать в случае, если с учетом всех обстоятельств дела придет к выводу о необходимости осуществления такого процессуального действия для правильного разрешения спора.
Оснований не доверять заключению судебной экспертизы у суда не имеется, поскольку оно является допустимым по делу доказательством, содержит подробное описание проведенного исследования, а также выводы и ответы на поставленные судом вопросы, эксперт предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения, составлено квалифицированным специалистом.
Таким образом, доводы Ответчика полностью опровергаются исследовательской частью и выводами судебного заключения, при проведении которого судебным экспертом изучены и использованы все материалы гражданского дела, в том числе административный материал по факту ДТП, цифровые фотоснимки транспортного средства и им дана надлежащая оценка, оснований сомневаться в объективности выводов экспертного заключения у суда не имеется.
В связи с изложенным суд при принятии решения, считает возможным принять и руководствоваться выводами, содержащимися в заключении судебной автотехнической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненной ООО «Северо-Кавказский экспертный Центр».
По этим основаниям, с учетом требований ст.ст. 56,59 и 60 ГПК РФ, суд приходит к выводу о том, что дорожно-транспортное происшествие от ДД.ММ.ГГГГ подтверждено материалами дела, то есть имело место быть при описанных обстоятельствах. Следовательно, страховой случай наступил, и ФИО3 имела право на обращение в страховую компанию с заявлением о страховой выплате по ОСАГО, а также на получение страховой выплаты.
В соответствии с пунктами 18 и 19 ст. 12 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об ОСАГО», размер подлежащих возмещению страховщиком убытков при причинении вреда имуществу потерпевшего определяется в случае повреждения имущества потерпевшего - в размере расходов, необходимых для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до момента наступления страхового случая. К указанным в подпункте "б" пункта 18 настоящей статьи расходам относятся также расходы на материалы и запасные части, необходимые для восстановительного ремонта, расходы на оплату работ, связанных с таким ремонтом. Размер расходов на запасные части (за исключением случаев возмещения причиненного вреда в порядке, предусмотренном пунктами 15.1 - 15.3 настоящей статьи) определяется с учетом износа комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов), подлежащих замене при восстановительном ремонте. При этом на указанные комплектующие изделия (детали, узлы и агрегаты) не может начисляться износ свыше 50 процентов их стоимости. Размер расходов на материалы и запасные части, необходимые для восстановительного ремонта транспортного средства, расходов на оплату связанных с таким ремонтом работ и стоимость годных остатков определяются в порядке, установленном Банком России.
Согласно разъяснениям, изложенным в п. 41 Постановления Пленума ВС РФ от 08.11.2022 г. № 31, по договору обязательного страхования размер страхового возмещения, подлежащего выплате потерпевшему в связи с повреждением транспортного средства, по страховым случаям, наступившим начиная с 21 сентября 2021 года, определяется в соответствии с Единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, утвержденной Положением Центрального банка Российской Федерации от 4 марта 2021 года N 755-П (далее - Методика, Методика N 755-П). По ранее возникшим страховым случаям размер страхового возмещения определяется в соответствии с Единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, утвержденной Положением Центрального банка Российской Федерации от 19 сентября 2014 года N 432-П (далее - Методика, Методика N 432-П).
Согласно пункту 6.1. Единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, утвержденной Положением Банка России от 19 сентября 2014 г. № 432-П, при принятии решения об экономической целесообразности восстановительного ремонта, о гибели и величине стоимости транспортного средства до дорожно-транспортного происшествия необходимо принимать величину стоимости транспортного средства на момент дорожно-транспортного происшествия равной средней стоимости аналога на указанную дату по данным имеющихся информационно-справочных материалов, содержащих сведения о средней стоимости транспортного средства, прямая адресная ссылка на которые должна присутствовать в экспертном заключении. Сравнению подлежат стоимость восстановительного ремонта, рассчитанная без учета износа комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), подлежащих замене, и средняя стоимость аналога транспортного средства. Проведение восстановительного ремонта признается нецелесообразным, если предполагаемые затраты на него равны или превышают стоимость транспортного средства до дорожно-транспортного происшествия (стоимость аналога).
В соответствии с подпунктом «а» пункта 18 статьи 12 Закона об ОСАГО размер подлежащих возмещению страховщиком убытков при причинении вреда имуществу потерпевшего определяется в случае полной гибели имущества потерпевшего - в размере действительной стоимости имущества на день наступления страхового случая за вычетом стоимости годных остатков. Под полной гибелью понимаются случаи, при которых ремонт поврежденного имущества невозможен либо стоимость ремонта поврежденного имущества равна стоимости имущества на дату наступления страхового случая или превышает указанную стоимость.
Согласно оценочной части экспертного заключения наступила полная гибель транспортного средства, в связи с чем размер ущерба, причиненного транспортному средству Мерседес S-600, государственный регистрационный знак <***>, принадлежащему истцу, оценивается в размере разницы между рыночной стоимостью автомобиля в доаварийном состоянии и стоимостью годных остатков, что составляет 457 187,50 руб. – 59 334,43 руб. = 397 853,07 рублей.
С учетом ранее выплаченной ответчиком суммы страхового возмещения в размере 232 035,75 рублей, размер недоплаченного страхового возмещения составляет 165 817,32 рублей.
В данном деле страховой случай наступил ДД.ММ.ГГГГ, в период действия полиса ОСАГО на транспортное средство истца, в связи с чем, ответчик АО “Т-Страхование” обязан был осуществить доплату страховой выплаты по полису ОСАГО в размере 165 817,32 рублей, чего им сделано не было. Таким образом, с ответчика АО “Т-Страхование” в пользу истца подлежит взысканию размер недоплаченной в добровольном порядке страховой суммы в размере 165 817,32 рублей.
В соответствии с п. 1 ст. 1079 ГК РФ, граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
Вред автомобилю истца был причинен по вине ответчика ФИО4, управлявшего автомобилем Хендай Портер, государственный регистрационный знак №.
Вместе с тем, суд считает правомерным отказать в удовлетворении исковых требований ФИО3 к ФИО4, поскольку размер страхового возмещения, взыскиваемый с ответчика АО “Т-Страхование” не превышает установленный ст. 7 ФЗ-40 размер страховой суммы 400 000 рублей и в полном объеме покрывает размер ущерба, причиненного автомобилю истца.
Согласно пункту 21 статьи 12 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (в редакции, действовавшей в период возникновения правоотношений сторон) в течение 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня принятия к рассмотрению заявления потерпевшего о страховой выплате или прямом возмещении убытков и приложенных к нему документов, предусмотренных правилами обязательного страхования, страховщик обязан произвести страховую выплату потерпевшему или выдать ему направление на ремонт транспортного средства с указанием срока ремонта либо направить потерпевшему мотивированный отказ в страховой выплате.
При несоблюдении срока осуществления страховой выплаты или возмещения причиненного вреда в натуре страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему неустойку (пеню) в размере одного процента от определенного в соответствии с настоящим Федеральным законом размера страховой выплаты по виду причиненного вреда каждому потерпевшему (абзац второй пункта 21 статьи 12 вышеуказанного ФЗ).
Размер неустойки за несоблюдение срока осуществления страховой выплаты или возмещения причиненного вреда в натуральной форме, определяется в размере одного процента за каждый день просрочки от суммы страхового возмещения, подлежащего выплате потерпевшему по конкретному страховому случаю, за вычетом сумм, выплаченных страховой компанией в добровольном порядке в сроки, установленные статьей 12 Закона об ОСАГО (абзац второй пункта 21 статьи 12 Закона об ОСАГО).
Как разъяснено в пункте 76 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 08.11.2022 г. № 31 "О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", неустойка исчисляется со дня, следующего за днем, установленным для принятия решения о выплате страхового возмещения, т.е. с 21-го дня после получения страховщиком заявления потерпевшего о страховой выплате и документов, предусмотренных Правилами, и до дня фактического исполнения страховщиком обязательства по договору включительно.
Таким образом, в тех случаях, когда страхователь заявляет требование о взыскании неустойки, предусмотренной пунктом 21 статьи 12 Федерального закона от 25 апреля 2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", такое требование подлежит удовлетворению, а неустойка - исчислению в зависимости от определенного в соответствии с указанным законом размера страховой выплаты.
Истцом заявлено о взыскании неустойки с ДД.ММ.ГГГГ по день оплаты страхового возмещения. Суд полагает, что с учетом действующего законодательства данное требование подлежит конкретизации на дату вынесения решения суда, то есть размер фиксированной части неустойки на дату вынесения решения должен быть определен.
Судом установлено, что размер неустойки, рассчитанный с 21-го дня со дня получения ответчиком заявления (за исключением праздничных дней), то есть с 06.06.2023 года по день вынесения решения суда 17.10.2025 года за 865 дней просрочки в размере 1% от суммы невыплаченного страхового возмещения в размере 1 658,17 рублей за каждый день просрочки и составляет 1 434 317,05 руб. (1 658,17 рублей * 865 дней).
В адрес суда ответчиком АО “Т-Страхование” были представлены письменные возражения на заявленные исковые требования, где указано, что сумма требуемой неустойки должна оцениваться с учетом действительного (а не возможного) размера ущерба и соотношения сумм неустойки и основного долга. В данном случае заявленная сумма неустойки несоразмерна последствиям нарушенного обязательства. Неустойка является одним из способов обеспечения надлежащего исполнения сторонами обязательств и представляет собой денежную сумму, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (п. 1 ст. 330 ГК РФ). Оценивая доводы ответчика о применении положений ст. 333 ГК РФ, суд приходит к выводу о необходимости снижения размера неустойки подлежащей взысканию, определив ее в размере 150 000 рублей. Данный размер неустойки, по мнению суда, отвечает правовой природе как компенсационной выплаты, является соразмерным последствиям нарушения ответчиком обязательств по договору, с учетом обстоятельств дела, длительности периода просрочки, соответствует степени нарушения прав истца, а также полностью отвечает балансу прав и интересов сторон.
Как разъяснено в п. 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма может быть ограниченна (например, пункт 6 статьи 16.1 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства. Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами. При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки. Следовательно, с ответчика АО «Т-Страхование» в пользу истца подлежит взысканию неустойка со дня, следующего после дня вынесения решения суда, то есть с 18.10.2025 г. по день фактического исполнения решения в размере 1% от суммы страхового возмещения то есть в размере 1 658,17 рублей за каждый день просрочки, в общем размере не более 250 000 рублей, с учетом положений п. 6. ст. 16.1 ФЗ «Об ОСАГО», предусматривающего, что общий размер неустойки не может превышать 400 000 рублей.
Согласно п. 3 ст. 16.1 ФЗ № 40 при удовлетворении судом требований потерпевшего - физического лица об осуществлении страховой выплаты суд взыскивает со страховщика за неисполнение в добровольном порядке требований потерпевшего штраф в размере пятидесяти процентов от разницы между совокупным размером страховой выплаты, определенной судом, и размером страховой выплаты, осуществленной страховщиком в добровольном порядке. При этом, суммы неустойки, финансовой санкции, денежной компенсации морального вреда, а также иные суммы, не входящие в состав страховой выплаты, при исчислении размера штрафа не учитываются. Размер штрафа в указанном случае составляет 165 817,32 / 2 = 82 908,66 рублей. Данный размер штрафа, по мнению суда, отвечает правовой природе как компенсационной выплаты, является соразмерным последствиям нарушения ответчиком обязательств по договору, с учетом обстоятельств дела, соответствует степени нарушения прав истца, а также полностью отвечает балансу прав и интересов сторон.
В силу ст. 15 Закона Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причинённый потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортёром) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Из разъяснений, содержащихся в п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» следует, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.
Принимая во внимание, что материалами дела подтверждается факт нарушения прав Истца, как потребителя, в части права на оказание услуги в виде надлежащей страховой защиты в сфере обязательного имущественного страхования, с Ответчика подлежит взысканию компенсация морального вреда.
Вместе с тем, суд считает, что заявленный истцом размер компенсации морального вреда 30 000 рублей подлежит снижению, в связи с чем, с ответчика в пользу истца к взысканию подлежит сумма компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей.
В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные судебные расходы.
В соответствии с п.4 Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 г. N1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», в случаях, когда законом либо договором предусмотрен претензионный или иной обязательный досудебный порядок урегулирования спора, расходы вызванные соблюдением такого порядка, в том числе расходы по оплате юридических услуг, признаются судебными издержками и подлежат возмещению исходя из того, что у истца отсутствовала возможность реализовать право на обращение в суд без несения таких издержек.
Так, факт оплаты истцом стоимости судебной экспертизы в размере 60 000 руб. подтверждается квитанцией, имеющейся в материалах дела. Указанная сумма подлежит взысканию в пользу истца.
В силу статьи 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по её письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах. Разумность размеров как категория оценочная определяется индивидуально с учетом особенностей конкретного дела. Следовательно, при оценке разумности заявленных расходов необходимо обратить внимание на сложность, характер рассматриваемого спора и категорию дела, на объём доказательной базы по данному делу, количество судебных заседаний, продолжительность подготовки к рассмотрению дела. В судебном заседании интересы истца представлял ФИО6 на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно расписке о получении денежных средств ФИО3 уплачено ФИО6 30 000 рублей. Суд, учитывая уровень сложности и характер рассматриваемого спора, полагает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца сумму расходов на оплату услуг представителя в сниженном размере 15 000 рублей.
Согласно ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.
Суд считает, что государственная пошлина, от уплаты которой освобожден истец согласно ст. 103 ГПК РФ подлежит взысканию с ответчика АО «Т-Страхование». Размер государственной пошлины с учетом требований п. 1 ст. 333.19 НК РФ составляет 12 468 рублей.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 194 - 198 ГПК Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования ФИО3 к ФИО4 и Акционерному обществу «Т-Страхование» о возмещении вреда, взыскании суммы страхового возмещения, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда и судебных расходов, - удовлетворить частично.
Взыскать с Акционерного общества «Т-Страхование» (ИНН: №; ОГРН:№) в пользу ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина РФ серии №, выданный ОУФМС России по РСО-Алания в Затеречном МО <...>) страховое возмещение в размере 165 817 (сто шестьдесят пять тысяч восемьсот семнадцать) рублей 32 копейки, неустойку за просрочку выплаты страховой суммы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, неустойку за просрочку выплаты страховой суммы за период с ДД.ММ.ГГГГ по день полной оплаты сумы страхового возмещения, из расчета 1 658 (одна тысяча шестьсот пятьдесят восемь) рублей в день, но не более 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потерпевшего в размере 82 908 (восемьдесят две тысячи девятьсот восемь) рублей 66 копеек, расходы по оплате судебной экспертизы в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
В остальной части, а именно взыскании страхового возмещения в размере 2 146,68 рублей, штрафа в размере 1073,34 рублей, компенсации морального вреда в размере 20 000 рублей, расходов по оплате судебной экспертизы в размере 20 000 рублей, расходов на оплату услуг представителя в размере 15 000, исковые требования ФИО3 к АО «Т-Страхование» оставить без удовлетворения.
Исковые требования ФИО3 к ФИО4 о взыскании компенсации за причиненный ущерб в размере 52 000 рублей оставить без удовлетворения.
Взыскать с Акционерного общества «Т-Страхование» (ИНН: №; ОГРН:№) в муниципальный бюджет г. Владикавказа РСО-Алания сумму государственной пошлины в размере 12 468 (двенадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей.
Мотивированное решение суда изготовлено ДД.ММ.ГГГГ
Решение суда может быть обжаловано сторонами в течение месяца в Верховный Суд РСО-Алания.
Судья: И.Р. Арбиева