Гражданское дело № 2-278/2023

УИД19RS0010-01-2023-000288-88

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

31 мая 2023 года с. Шира

Ширинский районный суд Республики Хакасия в составе

председательствующего судьи Лейман Н.А.,

при секретаре судебного заседания Быковской Л.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО5 к администрации муниципального образования Ширинский сельсовет Ширинского района о включении в наследственную массу жилого дома и земельного участка, признании права собственности в порядке наследования,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 обратилась в суд с иском к администрации муниципального образования Ширинский сельсовет Ширинского района Республики Хакасия о включении в наследственную массу ФИО2 жилого дома и земельного участка, признании права собственности в порядке наследования на жилой дом, имеющий кадастровый № и земельный участок, имеющий кадастровый №, расположенные по адресу: <адрес>. Исковое заявление мотивировано тем, что решением Ширинского районного суда РХ от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворено заявление ее матери ФИО2 о фактическом принятии наследства после смерти ее сестры ФИО3, состоящего из жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: РХ, <адрес>, принадлежащих последней на праве собственности. После вступления в законную силу указанного решения ФИО2 в силу заболевания право собственности не оформила, к нотариусу не обратилась. ФИО2 умерла ДД.ММ.ГГГГ, до дня смерти она проживала в указанном доме, использовала земельный участок по назначению. ФИО5 не имеет возможности обратиться к нотариусу по вопросу принятия наследуемого имущества.

Истец ФИО5, будучи надлежащим образом уведомленная о судебном заседании, не явилась, ходатайствовала о рассмотрении дела в свое отсутствие, представив письменные пояснения к исковым требованиям, согласно которым после получения судебного решения ее мать ФИО2 не смогла оформить документы на наследственное имущество ее сестры ФИО3 в виду отсутствия необходимой денежной суммы. После смерти матери она (ФИО5) продолжала пользоваться земельным участком, а из дома в свое пользование взяла телевизор и стол, которыми пользуется до настоящего времени, весной перед посадкой овощей, ФИО8 помог ей сделать летний водопровод на участке. Кроме того, обратила внимание, что у ее матери, кроме нее был сын ФИО7, который скончался в декабре 2016 года от нанесенных ему телесных повреждений, похоронен он был в <адрес>, также у ее матери есть дочь – ФИО4, которая проживает в <адрес>, они общаются с сестрой, но в доме по <адрес>, ФИО4 никогда не проживала, земельным участком не пользовалась.

Представитель ответчика – администрации Ширинского сельсовета, уведомленный надлежащим образом о дате, времени, месте рассмотрения дела по существу в судебное заседание не явился, о причинах не явки не сообщил, ходатайств, заявлений об отложении рассмотрения дела по существу, о рассмотрении дела в его отсутствие в суд не направил, своей позиции по существу заявленных требований не высказал.

Третье лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО4, извещенная надлежащим образом о дате, времени, месте рассмотрения дела по существу в судебное заседание не явились, направила в суд заявление, в котором ходатайствовала о рассмотрении дела по существу в ее отсутствие, не возражала против удовлетворения заявленных требований. Дополнительно указала, что в спорном жилом доме не проживала, регистрации не имела, земельным участком не пользовалась.

На основании абз. 2 п. 1 ст. 165.1 ГК РФ, принимая во внимание, что стороны извещались о времени судебного заседания своевременно установленными ст. 113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГПК РФ) способами, в соответствии со ст.ст. 14, 16 Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации» информация о времени и месте рассмотрения дела размещена на сайте Ширинского районного суда, руководствуясь ч. 4 ст. 167 ГПК РФ, суд приходит к выводу о возможности рассмотрения дела при данной явке, поскольку по смыслу ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, относящихся к общепризнанным принципам и нормам международного права и согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, являющихся составной частью правовой системы Российской Федерации, лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе, и, определив свои права, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими правами по усмотрению лица является одним из основополагающих принципов судопроизводства.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

Исходя из положений ст. 213 ГК РФ в собственности граждан может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может принадлежать гражданам или юридическим лицам. Жилые помещения в указанное исключение не входят.

В соответствии со ст. 35 Конституции Российской Федерации право частной собственности охраняется законом. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. Право наследования гарантируется.

В силу п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Согласно п. 2 ст. 218 ГК РФ, в случае смерти гражданина, право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

В судебном заседании установлено, что ФИО5 приходится дочерью ФИО2 и ФИО1 (свидетельство о рождении <данные изъяты>).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 умер, о чем ДД.ММ.ГГГГ составлена запись акта о смерти №

ДД.ММ.ГГГГ умерла ФИО2 (№

Согласно представленной информации нотариуса Ширинского нотариального округа ФИО6, нотариуса Ширинского нотариального округа ФИО11, наследственные дела к имуществу ФИО2, умершей ДД.ММ.ГГГГ, не заводились.

Исходя из выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ: правообладателем объекта недвижимости – жилого дома, кадастровый №, площадью 41,3 квадратных метра, по адресу: <адрес>, правообладателем объекта недвижимости - земельного участка, кадастровый №, площадью 1200+-12 квадратных метра, по адресу: <адрес>, является ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

В соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ регистрационный № выдача свидетельства о праве на наследство по закону на имущество ФИО3, умершей ДД.ММ.ГГГГ отложено до предоставления заявителем ФИО2 документов, подтверждающих факт принятия наследства.

Решением Ширинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, удовлетворены требования ФИО2 об установлении факта принятия наследства в виде здания (жилого дома, имеющего кадастровый №) и земельного участка (имеющего кадастровый №), расположенных по адресу: <адрес>, открывшегося после смерти ФИО3, родившейся ДД.ММ.ГГГГ, умершей ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с записью акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ, матерью ФИО4, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, является ФИО2.

Согласно записи акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ, матерью ФИО7, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, является ФИО2.

Согласно приговору Ширинского районного суда Республики Хакасия от 07 июня 2017 года, вступившему в законную силу 25 июля 2017 года, в отношении ФИО9, осужденного по ч.4 ст. 111 УК РФ, последний в период с 21 часа 30 минут ДД.ММ.ГГГГ до 01 часа ДД.ММ.ГГГГ действуя умышленно, причинил тяжкий вред здоровью ФИО2, опасный для его жизни, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего.

Согласно представленному протоколу опроса свидетеля ФИО8, последний подтвердил, что ФИО5 после смерти ее тети ФИО3 и ее матери ФИО2, проживающих в жилом доме, расположенном на земельном участке по адресу: <адрес>, продолжила пользоваться земельным участком, из дома она забирала телевизор и стол, кроме того, весной он помогал ФИО5 делать летний водопровод. Также ему известно, что у ФИО2 был сын ФИО7, который после нанесения ему телесных повреждений скончался, и есть дочь - ФИО4, но ее он никогда в доме по вышеназванному адресу не видел. Со слов ФИО5 ему известно, что у ФИО4 свой дом, где она проживает с семьей.

Согласно ст. 1110 ГК РФ при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.

В силу ст. 1111 ГК РФ наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности (ст. 1112 ГК РФ).

В силу ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Согласно ч. 1 ст. 1141 ГК РФ наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной ст.ст. 1142 - 1145 и 1148 настоящего Кодекса.

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя (ст. 1142 ГК РФ).

Для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось (ст. 1152 ГК РФ).

Недвижимое имущество согласно п. 4 ст. 1152 ГК РФ должно перейти в собственность его наследников, принявших наследство.

В соответствии со ст. 1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 36 постановления от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных п. 2 ст. 1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу. В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в принадлежащее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания), обработка наследником земельного участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных ст. 1174 ГК РФ, иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом.

При отсутствии у наследника возможности представить документы, содержащие сведения об обстоятельствах, на которые он ссылается как на обоснование своих требований, судом может быть установлен факт принятия наследства, а при наличии спора соответствующие требования рассматриваются в порядке искового производства (абз. 4 п. 36 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»).

Из разъяснений, изложенных в п. 34 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа его принятия считается собственником наследственного имущества, носителем имущественных прав и обязанностей со дня открытия наследства вне зависимости от факта государственной регистрации прав на наследственное имущество и ее момента.

Таким образом, закон связывает момент возникновения у наследника права собственности на наследственное имущество с моментом открытия наследства в случае, если наследство было принято в порядке и способами, установленными законом.

Согласно ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Эти сведения могут быть получены из объяснений участников процесса, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио - и видеозаписей, заключений экспертов.

Из показаний свидетеля ФИО10, полученных представителем истца - адвокатом Юровой Ю.В., в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", согласно которой адвокат вправе опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает юридическую помощь, установлено, что ФИО5 осуществляет уход за земельным участком после смерти матери, возделывает огород, осуществляет улучшения и заботу о доме, также забрала личные вещи ФИО2

Согласно пояснениям ФИО5, последняя после смерти матери занимается сохранностью жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, забрала из дома ее вещи, предметы быта и бытовую технику, правопритязаний со стороны третьих лиц, не имеется.

Факт того, что истица совершила действия по фактическому принятию наследства, оставшегося после смерти ФИО2, в виде спорных квартиры и земельного участка, на которые решением суда установлен факт принятия наследства за ФИО2, кроме вышеизложенных фактов подтверждается тем, что ФИО5 обратилась в суд с заявлением о защите своих наследственных прав.

На основании вышеизложенного суд приходит к выводу о том, что ФИО5 фактически приняла наследство после смерти ФИО2, вступила во владение наследственным имуществом, каких-либо доказательств, опровергающих факт принятия ФИО5 наследства после смерти ФИО2, суду не представлено.

Согласно ч. 2 ст. 218 ГК РФ в случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями ч. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст.12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности и равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основания своих требований и возражений.

В соответствии с п. 1 ст. 1151 ГК РФ в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ), имущество умершего считается выморочным.

В силу п. 1 ст. 1157 ГК РФ при наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается.

Согласно п.п. 1 и 4 ст. 1152 ГК РФ для приобретения выморочного имущества (ст. 1151 ГК РФ) принятие наследства не требуется. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

В п. 50 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» дано разъяснение о том, что выморочное имущество, при наследовании которого отказ от наследства не допускается, со дня открытия наследства переходит в порядке наследования по закону в собственность соответственно Российской Федерации (любое выморочное имущество, в том числе невостребованная земельная доля, за исключением расположенных на территории Российской Федерации жилых помещений), муниципального образования, города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга (выморочное имущество в виде расположенного на соответствующей территории жилого помещения) в силу фактов, указанных в п. 1 ст. 1151 ГК РФ, без акта принятия наследства, а также вне зависимости от оформления наследственных прав и их государственной регистрации.

Свидетельство о праве на наследство в отношении выморочного имущества выдается Российской Федерации, городу федерального значения Москве или Санкт-Петербургу или муниципальному образованию в лице соответствующих органов (Российской Федерации в настоящее время - в лице органов Росимущества) в том же порядке, что и иным наследникам, без вынесения специального судебного решения о признании имущества выморочным.

Поскольку судом установлено и подтверждено материалами дела, что ФИО5 фактически приняла наследство, то имущество, оставшееся после смерти ФИО2, не является выморочным.

В соответствии со ст. 12 ГК РФ одним из способов возникновения гражданских прав является признание права.

На основании п. 1 ст. 131 ГК РФ право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничение этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ (ред. от 03 июля 2016 года) «О государственной регистрации недвижимости» права на недвижимое имущество, установленные решением суда, подлежат государственной регистрации в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Согласно п. 4 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» гражданин Российской Федерации вправе приобрести бесплатно в собственность земельный участок, который находится в его фактическом пользовании, если на таком земельном участке расположен жилой дом, право собственности на который возникло у гражданина до дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации либо после дня введения его в действие, при условии, что право собственности на жилой дом перешло к гражданину в порядке наследования и право собственности наследодателя на жилой дом возникло до дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации.

В силу абзаца третьего п. 9.1 ст. 3 данного Федерального закона № 137-ФЗ граждане, к которым перешли в порядке наследования или по иным основаниям права собственности на здания, строения и (или) сооружения, расположенные на земельных участках, указанных в настоящем пункте и находящихся в государственной или муниципальной собственности, вправе зарегистрировать права собственности на такие земельные участки, за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом такие земельные участки не могут предоставляться в частную собственность.

Аналогичные разъяснения содержатся в пп. 74 и 82 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», где указано, что в состав наследства входят и наследуются на общих основаниях принадлежавшие наследодателю на праве собственности земельный участок или право пожизненного наследуемого владения земельным участком. Суд вправе признать за наследниками право собственности в порядке наследования на земельный участок, предоставленный до введения в действие Земельного кодекса РФ для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на праве постоянного (бессрочного) пользования, при условии, что наследодатель обратился в установленном порядке в целях реализации предусмотренного п. 9.1 (абзацы первый и третий) ст. 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» права зарегистрировать право собственности на такой земельный участок (за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом такой земельный участок не может предоставляться в частную собственность).

Земельный кодекс Российской Федерации введен в действие с 10 ноября 2001 года.

Судом принимается во внимание то, что право наследодателя на вышеназванное спорное имущество, никем не оспаривалось.

Поскольку в судебном заседании установлен факт принадлежности спорных квартиры и земельного участка умершей ФИО2 в связи с установленным фактом принятия наследства, а доказательства, достоверно свидетельствующие о том, что спорный земельный участок не может быть предоставлен в собственность физического лица, суду не представлены, принимая во внимание, что ФИО5 совершены действия по фактическому принятию наследства в виде данных объектов недвижимости, суд приходит к выводу о том, что истица в шестимесячный срок после открытия наследства вступила во владение и пользование наследством, оставшимся после смерти ФИО2, в виде квартиры и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>.

То обстоятельство, что наследодатель истицы не успел при жизни оформить право собственности на спорные квартиру и земельный участок не может являться основанием для отказа истице в удовлетворении исковых требований.

При таких обстоятельствах, оценив представленные доказательства в совокупности, в порядке, предусмотренном ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к выводу, что исковые требования ФИО5 о включении имущества в состав наследственной массы, о признании права собственности в порядке наследования обоснованы и подлежат удовлетворению.

Учитывая, что от ответчика возражений на исковое заявление не поступило, из заявления, поступившего в Ширинский районный суд за подписью ФИО4, следует, что никаких материальных и других претензий по отношению к жилому помещению и земельному участку, расположенных по адресу: <адрес>, она не имеет, иных наследников судом не установлено, суд приходит к выводу о том, что жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, подлежат включению в состав наследственной массы ФИО2, умершей ДД.ММ.ГГГГ, за истцом ФИО5 может быть признано право собственности в порядке наследования на указанное имущество.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования ФИО5, <данные изъяты>), удовлетворить.

Признать в порядке наследования за ФИО5, <данные изъяты>), право собственности на жилой дом с кадастровым номером № площадью 41,3 метра квадратных, расположенный по адресу: <адрес>.

Признать в порядке наследования за ФИО5, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> (<данные изъяты>), право собственности на земельный участок с кадастровым номером № площадью 1200+-12 квадратных метра, по адресу: <адрес>.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Республики Хакасия через Ширинский районный суд Республики Хакасия в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме (с учетом выходных дней) с 07 июня 2023 года.

Председательствующий Н.А. Лейман