УИД: 77RS0011-02-2022-001568-14

№ 2-1314/2022

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

05 августа 2022 года г. Москва

Коптевский районный суд г.Москвы в составе председательствующего судьи Петровой В.И. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Домановым В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1314/2022 по иску ФИО1, ФИО2 к Департаменту городского имущества г. Москвы об определении долей в праве общей совместной собственности, установлении факта принятия наследства, признании права собственности на наследственное имущество,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 и ФИО2 обратились в суд с иском к Департаменту городского имущества г. Москвы (далее ДГИ г. Москвы) с вышеуказанными исковыми требованиями, ссылаясь на то, что являются дочерями ФИО3, скончавшейся 03.06.2021 г., и внучкой ФИО4, скончавшейся 18.05.2021 г. В установленные законом сроки они обратились к нотариусу г. Москвы с заявлениями о принятии наследства, ими были получены свидетельства о праве собственности на наследство по закону, оставшегося после смерти ФИО5 Между тем, в состав наследства, оставшегося после смерти указанных лиц, вошла также квартира, расположенная по адресу: адрес, которая находилась в совместной собственности ФИО6, скончавшегося 07.07.1995 г., приходящегося истцам дедушкой, ФИО4, ФИО5 После смерти ФИО6 наследственное дело не открывалось, однако ФИО4 и ФИО5 совершили действия, свидетельствующие о фактическом принятии ими наследства, поскольку вступили во владение принадлежавшим ему имуществом и совершали действия по управлению им. В связи с изложенным истцы просят суд определить доли 3-х сособственников квартиры по адресу: адрес, признав их равными, установить факт принятия ФИО4 и ФИО5 наследства, оставшегося после смерти ФИО6, признать за ними (ФИО1 и ФИО2) право собственности на квартиру (по ½ доле за каждой) по адресу: адрес, поскольку она вошла в состав наследства, оставшегося после смерти ФИО4 и ФИО5

Истцы ФИО1 и ФИО2, их представитель, действующая на основании доверенности, ФИО7 в судебное заседание явились, заявленные требования поддержали в полном объеме.

Представитель ответчика ДГИ г. Москвы действующая на основании доверенности, ФИО8 в судебное заседание явилась, указала на то, что истцами не представлено достаточная совокупность доказательств, подтверждающих заявленные им исковые требования.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности по правилам ст.67 ГПК РФ, суд приходит к следующему.

Судом при рассмотрении дела установлено, что 22.12.1992 г. был заключен Договор передачи № 092654-000972, в соответствии с которым ФИО6, ФИО4 и ФИО9 в совместную (без определения долей) собственность была передана квартира, расположенная по адресу: адрес.

В соответствии с п. 1, 2 и 5 ст.244 ГК РФ имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей собственности. Имущество может находиться в общей собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность). По соглашению участников совместной собственности, а при недостижении согласия по решению суда на общее имущество может быть установлена долевая собственность этих лиц.

Согласно п.1 ст.245 ГК РФ, если доли участников долевой собственности не могут быть определены на основании закона и не установлены соглашением всех ее участников, доли считаются равными.

В соответствии со ст.2 Закона «О приватизации жилищного фонда в РСФСР», граждане, занимающие жилые помещения в домах государственного и муниципального жилищного фонда по договору найма или аренды, вправе с согласия всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи приобрести эти помещения в собственность, в том числе в совместную, долевую, на условиях, предусмотренных настоящим Законом, иными нормативными актами РСФСР и республик в составе РСФСР. Согласно ст. 3_1 данного нормативного акта, в случае смерти одного из участников совместной собственности на жилое помещение, приватизированное до 31.05.2001 г., определяются доли участников общей собственности на данное жилое помещение, в том числе доля умершего. При этом указанные доли в праве общей собственности на данное жилое помещение признаются равными.

Поскольку право собственности на квартиру ФИО6, ФИО4 и ФИО9 приобрели в порядке приватизации, и, принимая во внимание вышеприведенные правовые нормы, суд определяет доли собственников квартиры равными – по 1/3 доле за каждым из них.

Также, судом при рассмотрении дела установлено, что ФИО1 и ФИО2 являются дочерями ФИО10 и ФИО3 (т.1 л.д.244-245, 247); брак между ФИО10 и ФИО9 был заключен 28.01.1997 г. (т.1 л.д.251).

ФИО10 скончался 13.01.2002 г. (т.1 л.д.58).

ФИО9 является дочерью ФИО6 и ФИО4 (т.1 л.д.253).

ФИО6 скончался 07.07.1995 г. (т.1 л.д.57).

В установленные законом сроки наследственное дело к имуществу ФИО6 открыто не было.

Также, судом установлено, что ФИО4, приходящаяся истцам бабушкой, скончалась 18.05.2021 г., ФИО5 – мать истцов – скончалась 03.06.2021 г.

Предъявляя настоящее исковое заявление, ФИО1 и ФИО2 ссылаются на то, что в установленные законом сроки ФИО4 и ФИО5 к нотариусу г. Москвы с заявлением о принятии наследства, оставшегося после смерти ФИО6, не обращались, однако совершили действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, поскольку после смерти мужа и отца, соответственно, вступили во владение принадлежавшим ему имуществом и совершали действия по управлению им.

В силу ч.1 ст.264 ГПК РФ суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан, организаций.

В соответствии с ФЗ от 26.11.2001 г. № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей ГК РФ» положения части третьей ГК РФ применяются к наследственным правоотношениям, возникшим в связи со смертью наследодателя, наступившей после 01.03.2002 г.

Согласно ст.527 ГК РСФСР (действовавшего на момент возникновения спорных правоотношений в связи со смертью ФИО6) наследование осуществляется по закону и по завещанию.

Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из наследников не принял наследства, либо все наследники лишены завещателем наследства, имущество умершего по праву наследования переходит к государству.

В соответствии со ст.528 ГК РСФСР временем открытия наследства признается день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим - день, указанный в части третьей статьи 21 настоящего Кодекса.

В силу ст.532 ГК РСФСР при наследовании по закону наследниками в равных долях являются в первую очередь - дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти.

Статьей 533 ГК РСФСР предусматривалось, что предметы обычной домашней обстановки и обихода переходят к наследникам по закону, проживавшим совместно с наследодателем до его смерти не менее одного года, независимо от их очереди и наследственной доли.

В соответствии со ст.546 ГК РСФСР для приобретения наследства наследник должен его принять. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.

Признается, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом или когда он подал нотариальному органу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства.

Указанные в настоящей статье действия должны быть совершены в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства.

Аналогичные основания очередности и основания, способы принятия наследства предусмотрены положениями ГК РФ.

Согласно п.2 ст.218 ГК РФ, в случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

В соответствии с п.1 ст.1110 ГК РФ при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.

Статьей 1111 ГК РФ установлено, что наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по закону.

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом.

В соответствии со ст.1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, за исключением прав и обязанностей, неразрывно связанных с личностью наследодателя.

В силу ст.1113 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина.

Статьей 1142 ГК РФ установлено, что наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.

В соответствии с положениями ст.ст. 1152, 1153 ГК РФ, для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство в течение шести месяцев со дня его открытия. Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:

- вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

- принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

- произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

- оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Пунктом 2 ст.1152 ГК РФ предусмотрено, что принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

Согласно п.1 ст.1154 ГК РФ наследство должно быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Из приведенной выше нормы наследственного права следует, что на наследников возлагается обязанность доказать совершение им каких-либо из перечисленных в п.2 ст.1153 ГК РФ действий, и лишь в этом случае наследник признается принявшим наследство, пока не будет доказано иное.

Непринятием наследства является фактическое положение, при котором наследник никаким образом не проявил своего отношения к приобретению наследства в течение установленного для этого срока и не совершил перечисленных в законе действий, которые уведомляют иных участников гражданского оборота о наличии его прав на наследственное имущество.

Согласно п.36 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных п.2 ст.1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу.

В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания), обработка наследником земельного участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных ст.1174 ГК РФ, иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом. При этом такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами. Указанные действия должны быть совершены в течение срока принятия наследства, установленного ст.1154 ГК РФ.

В целях подтверждения фактического принятия наследства (п.2 ст.1153 ГК РФ) наследником могут быть предъявлены, в частности, справка о проживании совместно с наследодателем, квитанция об уплате налога, о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, сберегательная книжка на имя наследодателя, паспорт транспортного средства, принадлежавшего наследодателю, договор подряда на проведение ремонтных работ и т.п. документы.

Таким образом, по смыслу указанных норм права, подлежащих применению к спорным правоотношения, при отсутствии заявления, адресованного нотариальному органу по месту открытия наследства о принятии наследства, наследник, в силу положений ст.56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте п.3 ст.123 Конституции РФ и ст.12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом, должен представить доказательства фактического принятия наследственного имущества.

В соответствии с п.1 ст.55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.

Согласно ч.3 ст.67 ГПК РФ суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Из материалов дела следует, что ФИО4 и ФИО5 с 07.07.1959 г. и 16.03.1982 г., соответственно, были постоянно зарегистрированы и проживали по адресу: адрес (выписаны вы связи со смертью).

Наличие задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги по квартире по адресу: адрес, с момента смерти ФИО6 судом также не установлено, ответчиком данные обстоятельства не опровергнуты.

Из пояснений истцов и их представителя, данных в ходе рассмотрения дела по существу, следует, что после смерти ФИО6, его супруга ФИО4 и дочь ФИО5 в установленные законом сроки приняли и сохранили принадлежащие ФИО6 вещи, а именно: коллекция игрушечных автомобилей, запонки, зажим для галстука, медали, документы; нательные и иные вещи, принадлежащие ФИО6 были либо выброшены либо розданы.

Вышеуказанные вещи хранятся у истцов и по сей день, были предоставлены суду на обозрение в ходе судебного заседания, состоявшегося 05.08.2022 г.

Ни пояснения стороны истца, ни представленные стороной истца доказательства какими-либо доказательствами ответчиком не опровергнуты.

Таким образом, учитывая вышеизложенные правовые нормы и разъяснения Пленума ВС РФ, принимая во внимание установленные по делу обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что истцом ФИО4 и ФИО5 в установленные законом сроки были совершены действия, свидетельствующие об их фактическом принятии наследства, оставшегося после смерти ФИО6 (супруга и отца, соответственно), поскольку они вступили во владение и пользование принадлежавшим ему имуществом, совершали действия по сохранности данного имущества, распорядилась, принадлежащими наследодателю вещами, иных лиц, имеющих право на наследство, оставшееся после смерти ФИО6, судом не установлено, в связи с чем имеются основания полагать, что ФИО4 и ФИО5 приняли наследство, оставшееся после смерти ФИО6, состоящее из 1/3 доли квартиры, расположенной по адресу: адрес (по 1/6 доле каждая).

Как было указано выше, ФИО4, приходящаяся истцам бабушкой, скончалась 18.05.2021 г., ФИО5 – мать истцов – скончалась 03.06.2021 г.

Пунктами 1 и 2 ст.1156 ГК РФ установлено, что, если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано - к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия). Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника.

Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях.

Из материалов наследственных дел № 93/2021 от 22.06.2021 г., открытого к имуществу ФИО4, и № 94/2021 от 22.06.2021 г., открытого к имуществу ФИО5, находящихся в производстве нотариуса г. Москвы ФИО11, следует, что с заявлениями о принятии наследства, оставшегося после смерти ФИО5 обратились ее дочери ФИО1 и ФИО2, после смерти ФИО4 – в порядке наследственной трансмиссии ее внучки ФИО1 и ФИО2, ФИО5 заявление нотариусу не подавала.

05.12.2021 г. ФИО12 – врио нотариуса г. Москвы ФИО11 ФИО1 и ФИО2 были выданы свидетельства о праве на наследство по закону, оставшееся после смерти ФИО5, состоящее из квартиры по адресу: адрес, автомобиля марки марка автомобиля, прав на денежные средства, находящиеся на счетах в ПАО Банк ВТБ и ПАО Сбербанк» (по ½ доле каждой).

Таким образом, поскольку судом установлено, что ФИО4 и ФИО5 являются лицами, принявшими наследство, оставшееся после смерти ФИО6, которое состояло, в том числе из 1/3 доли квартиры, расположенной по адресу: адрес (по 1/6 каждая), указанные доли подлежат включению в состав наследства, оставшегося после смерти ФИО4 и ФИО5, в связи с чем, поскольку ФИО1 и ФИО2 являются наследниками первой очереди после смерти ФИО5 и наследниками ФИО4 в порядке наследственной трансмиссии (вместо ФИО5), которые в установленный законом срок обратились к нотариусу г. Москвы с заявлениями о принятии наследства, за ними (ФИО1 и ФИО2) подлежит признанию в порядке наследования по закону по ½ (1/3 + 1/6) доле за каждой право собственности на квартиру по адресу: адрес.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования ФИО1, ФИО2 к Департаменту городского имущества г. Москвы об определении долей в праве общей совместной собственности, установлении факта принятия наследства, признании права собственности на наследственное имущество удовлетворить.

Определить доли ФИО6, ФИО4, ФИО5 в праве общей собственности на квартиру, расположенную по адресу: адрес, и признать их равными – по 1/3 доле за каждым из сособственников.

Установить факт принятия ФИО4 и ФИО5 наследства, оставшегося после смерти ФИО6, скончавшегося 07.07.1995 г., в виде 1/3 доли в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: адрес, по 1/6 доле каждой.

Включить 1/6 долю в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: адрес, в состав наследства, открывшегося после смерти ФИО4, умершей 18.05.2021 г.

Включить 1/6 долю в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: адрес, в состав наследства, открывшегося после смерти ФИО5, умершей 03.06.2021 г.

Признать за ФИО1 право собственности на наследственное имущество, оставшееся после смерти ФИО4 и ФИО5, в виде ½ доли в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: адрес.

Признать за ФИО2 право собственности на наследственное имущество, оставшееся после смерти ФИО4 и ФИО5, в виде ½ доли в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: адрес.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Коптевский районный суд г. Москвы в течение месяца с момента изготовления решения в окончательной форме.

Судья В.И. Петрова

Решение в окончательной форме изготовлено 05.08.2022 г.