74RS0004-01-2022-006931-38
дело № 2-134/2023
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
28 февраля 2023 года г.Челябинск
Ленинский районный суд г.Челябинска в составе:
председательствующего судьи Федькаевой М.А.,
при помощнике ФИО1,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» к ФИО2, ФИО3 о признании долга совместно нажитым долгом супругов, признании наследником, взыскании задолженности по кредитному договору,
УСТАНОВИЛ:
Истцом Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» (далее – АО «Российский сельскохозяйственный банк») предъявлено исковое заявление к наследственному имуществу ФИО4, к ответчику ФИО2 о признании ФИО2 наследником, принявшим наследство наследодателя ФИО4, признании задолженности по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГг. совместно нажитым долгом супругов ФИО4 и ФИО5, взыскании с наследников наследственного имущества ФИО4 задолженности по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГг. в размере 146199 рублей 56 копеек, расходов по оплате государственной пошлины. В обоснование иска указаны следующие обстоятельства.
ДД.ММ.ГГГГг. между АО «Российский сельскохозяйственный банк» и ФИО4 был заключен кредитный договор №, в соответствии с которым заемщику был предоставлен кредит в сумме 229493,72 рублей под 14% годовых со сроком возврата кредита частями по графику, установленному приложением № к кредитному договору, окончательный срок возврата кредита ДД.ММ.ГГГГ<адрес> действия договора до полного исполнения обязательств по договору. При подписании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГг. ФИО4 подписано заявление о присоединении к Программе коллективного страхования в АО СК «РХСБ-Страхование». Исполнение обязательств банком перед заемщиком подтверждено выпиской по счету, согласно которой заемщику на счет перечислены денежные средства в соответствии с условиями кредитного договора. Согласно свидетельству о смерти ФИО4 умер ДД.ММ.ГГГГг. В связи со смертью заемщика исполнение его обязательств по кредитному договору прекратилось. Согласно ответу из нотариальной палаты в отношении имущества ФИО4 открыто наследственное дело №. Как следует из паспорта ФИО4 он состоял в браке с ФИО5, то есть ФИО5 является наследником ФИО6 ФИО5 умерла ДД.ММ.ГГГГг. В наследство вступила ФИО2, соответственно сумма задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГг. подлежит взысканию с ФИО2. В пределах стоимости перешедшего к ней наследственного имущества.
Определением суда от ДД.ММ.ГГГГг. к участию в деле в качестве третьего лица привлечено АО СК «РСХБ-Страхование», определением суда от ДД.ММ.ГГГГг. к участию в деле в качестве соответчика привлечен ФИО3, определением суда от ДД.ММ.ГГГГг. к участию в деле в качестве третьего лица привлечено ПАО «Сбербанк России».
Представитель истца АО «Российский сельскохозяйственный банк», третьи лица АО СК «РСХБ-Страхование», ПАО «Сбербанк России» в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, в связи с чем, дело рассмотрено судом в их отсутствие на основании ст.167 ГПК РФ.
Ответчики ФИО2, ФИО4 в судебном заседании исковые требования не признали, считая, что поскольку ФИО4 подписано заявление о присоединении к Программе коллективного страхования в АО СК «РХСБ-Страхование», сумма задолженности подлежит взысканию со страховой компании, а также пояснили, что уже с них взыскана задолженность по кредитному договору ФИО4, заключенному с ПАО «Сбербанк России».
Суд, заслушав пояснения ответчиков, исследовав материалы дела, материалы дела №, принимая во внимание все фактические обстоятельства, приходит к следующим выводам.
ДД.ММ.ГГГГг. между АО «Российский сельскохозяйственный банк» и ФИО4 был заключен кредитный договор №, в соответствии с которым заемщику был предоставлен кредит в сумме 229493,72 рублей под 14% годовых со сроком возврата кредита частями по графику, установленному приложением № к кредитному договору, окончательный срок возврата кредита ДД.ММ.ГГГГ<адрес> действия договора до полного исполнения обязательств по договору.
При подписании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГг. ФИО4 подписано заявление о присоединении к Программе коллективного страхования в АО СК «РХСБ-Страхование».
Исполнение обязательств банком перед заемщиком подтверждено выпиской по счету, согласно которой заемщику на счет перечислены денежные средства в соответствии с условиями кредитного договора.
Вышеуказанные обстоятельства подтверждаются письменными материалами дела: выпиской по счету, соглашением № от ДД.ММ.ГГГГг., графиком погашения кредита (основного долга) и уплаты начисленных процентов – приложение № к соглашению № от ДД.ММ.ГГГГг., заявлением на присоединение к Программе коллективного страхования Заемщиков/Созаемщиков в рамках кредитных продуктов, разработанных для пенсионеров, от несчастных случаев и болезеней, копией паспорта заемщика ФИО4
Согласно ст. 819 Гражданского кодекса РФ, по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную сумму и уплатить проценты на нее. К отношениям по кредитному договору применяются правила, предусмотренные параграфом 1 настоящей главы, если иное не предусмотрено правилами настоящего параграфа и не вытекает из существа кредитного договора.
В соответствии с п. 1 ст. 810 Гражданского кодекса РФ, заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.
В силу п. 1 ст. 811 Гражданского кодекса РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном п.1 ст. 395 Гражданского кодекса РФ, со дня, когда она должна быть возвращена.
Согласно ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таковых условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев предусмотренных законом.
ФИО4 умер ДД.ММ.ГГГГг., что подтверждается копией свидетельства о смерти от ДД.ММ.ГГГГг.
После его смерти образовалась задолженность в сумме 226973,29 рублей, из них 54760,08 рублей – задолженность по процентам, 172213,21 рубля – остаток просроченного основного долга, что подтверждается расчетом задолженности.
Проанализировав представленный истцом расчет суммы долга, суд приходит к выводу о соответствии методики начисления процентов, неустойки условиям договора и положениям закона, регулирующим спорные правоотношения – ст.ст. 809, 811 Гражданского кодекса РФ. Расчет суммы задолженности судом проверен, является арифметически верным.
Ответчиками не представлено доказательств выплат в погашение задолженности по кредитному договору, а также каких-либо возражений относительно расчета суммы задолженности, поэтому суд исходит из представленного истцом расчета.
Ответчики ссылались на то, что, поскольку ФИО4 подписано заявление о присоединении к Программе коллективного страхования в АО СК «РХСБ-Страхование», сумма задолженности подлежит взысканию со страховой компании.
В соответствии с п. 1 ст. 2 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ № страхование - это отношения по защите интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков.
Согласно ст.927 Гражданского кодекса РФ страхование осуществляется на основании договоров имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией (страховщиком).
Договор личного страхования является публичным договором (статья 426).
В случаях, когда законом на указанных в нем лиц возлагается обязанность страховать в качестве страхователей жизнь, здоровье или имущество других лиц либо свою гражданскую ответственность перед другими лицами за свой счет или за счет заинтересованных лиц (обязательное страхование), страхование осуществляется путем заключения договоров в соответствии с правилами настоящей главы. Для страховщиков заключение договоров страхования на предложенных страхователем условиях не является обязательным.
В соответствии со ст.934 Гражданского кодекса РФ по договору личного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной (страхователем), выплатить единовременно или выплачивать периодически обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого названного в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им определенного возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного договором события (страхового случая).
Право на получение страховой суммы принадлежит лицу, в пользу которого заключен договор.
Договор личного страхования считается заключенным в пользу застрахованного лица, если в договоре не названо в качестве выгодоприобретателя другое лицо. В случае смерти лица, застрахованного по договору, в котором не назван иной выгодоприобретатель, выгодоприобретателями признаются наследники застрахованного лица.
Договор личного страхования в пользу лица, не являющегося застрахованным лицом, в том числе в пользу не являющегося застрахованным лицом страхователя, может быть заключен лишь с письменного согласия застрахованного лица. При отсутствии такого согласия договор может быть признан недействительным по иску застрахованного лица, а в случае смерти этого лица по иску его наследников.
В соответствии со ст.943 Гражданского кодекса РФ условия, на которых заключается договор страхования, могут быть определены в стандартных правилах страхования соответствующего вида, принятых, одобренных или утвержденных страховщиком либо объединением страховщиков (правилах страхования).
Условия, содержащиеся в правилах страхования и не включенные в текст договора страхования (страхового полиса), обязательны для страхователя (выгодоприобретателя), если в договоре (страховом полисе) прямо указывается на применение таких правил и сами правила изложены в одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение страхователю при заключении договора правил страхования должно быть удостоверено записью в договоре.
При заключении договора страхования страхователь и страховщик могут договориться об изменении или исключении отдельных положений правил страхования и о дополнении правил.
Страхователь (выгодоприобретатель) вправе ссылаться в защиту своих интересов на правила страхования соответствующего вида, на которые имеется ссылка в договоре страхования (страховом полисе), даже если эти правила в силу настоящей статьи для него необязательны.
В силу ст.944 Гражданского кодекса РФ при заключении договора страхования страхователь обязан сообщить страховщику известные страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны страховщику.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные страховщиком в стандартной форме договора страхования (страхового полиса) или в его письменном запросе.
Согласно справке о смерти №А-02382 от ДД.ММ.ГГГГг. причиной смерти ФИО4 явились – отек мозга, инфаркт мозга, вызванный неуточненной закупоркой или стенозом мозговых артерий, инсулиннезависимый сахарный диабет с неврологическими осложнениями.
В соответствии с п.3.11 Договора страхования, разделом «Исключения» Программы страхования в отношении риска «Смерть в результате несчастного случая и болезни» Страховщик не осуществляет выплаты по событиям, произошедшим вследствие, в том числе лечения заболеваний или последствий несчастных случаев, имевших место до начала или после окончания периода действия Договора страхования.
Из имеющихся медицинских документов следует, что ФИО4 болел сахарным диабетом с 2010 года, в 2018г ему диагностирована диабетическая нефропатия. Поскольку причиной смерти ФИО4 явился, в том числе инсулиннезависимый сахарный диабет с неврологическими осложнениями, которым он болел с 2010 года, смерть застрахованного лица от имеющихся у него заболеваний, не является страховым случаем и не покрывается настоящим страхованием.
Также из материалов дела следует, что ФИО4 и ФИО5 состояли в браке, что подтверждается записью акта о заключении брака №.
Согласно ст. 256 Гражданского кодекса РФ, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества.
В соответствии с положениями пунктов 1 и 2 ст.34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.
Таким образом, исходя из смысла действующего законодательства, общим имуществом супругов является то имущество, которое было приобретено на совместные денежные средства.
В соответствии со статьями 38 и 39 СК РФ раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов, а также в случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе супругов. Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглашению. По желанию супругов их соглашение о разделе общего имущества может быть нотариально удостоверено.
В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке.
При разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов определяет, какое имущество подлежит передаче каждому из супругов. В случае, если одному из супругов передается имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена соответствующая денежная или иная компенсация. Суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них. В случае раздела общего имущества супругов в период брака та часть общего имущества супругов, которая не была разделена, а также имущество, нажитое супругами в период брака в дальнейшем, составляют их совместную собственность.
Общей совместной собственностью супругов, подлежащей разделу (п. п. 1 и 2 ст. 34 СК РФ), является любое нажитое ими в период брака движимое и недвижимое имущество, которое в силу ст. ст. 128, 129, п. п. 1 и 2 ст. 213 ГК РФ может быть объектом права собственности граждан, независимо от того, на имя кого из супругов оно было приобретено или внесены денежные средства, если брачным договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Раздел общего имущества супругов производится по правилам, установленным ст. ст. 38, 39 СК РФ и ст. 254 ГК РФ. Стоимость имущества, подлежащего разделу, определяется на время рассмотрения дела.
В состав имущества, подлежащего разделу, включается общее имущество супругов, имеющееся у них в наличии на время рассмотрения дела либо находящееся у третьих лиц. При разделе имущества учитываются также общие долги супругов (п. 3 ст. 39 СК РФ) и право требования по обязательствам, возникшим в интересах семьи.
В силу положений статей 34, 39 СК РФ общие долги входят в состав общего имущества супругов, законным режимом которого согласно статьям 33, 34 названного Кодекса является режим их совместной собственности.
Сформулированное в п. 3 ст. 39 СК РФ положение о том, что общие долги супругов при разделе общего имущества супругов распределяются между супругами пропорционально присужденным им долям, не означает, что раздел долгов, возникших из заключенного супругом в период брака кредитного договора, может повлиять на размер и характер его обязательств перед кредитором.
Учитывая, что кредит был оформлен ФИО4 в период брака с ФИО5, задолженность по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГг. можно признать совместно нажитым долгом супругов ФИО4 и ФИО5.
Также из материалов дела следует, после смерти ФИО4 открыто наследственное дело №.
В наследственной массе указаны:
- земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, р.<адрес>, СНТ «Любитель», участок №, рыночной стоимостью 83340 рублей;
- денежные вклады в общей сумме 1550,60 рублей;
- акции ПАО ЧТПЗ стоимостью 32 рубля.
С заявлением о принятии наследства после смерти ФИО4 обратился сын – ФИО3
ФИО5 умерла ДД.ММ.ГГГГг.
После ее смерти открыто наследственное дело №.
В наследственной массе указаны:
- квартира, расположенная по адресу: <адрес>, принадлежащая наследодателю на основании договора № безвозмездной передачи жилого помещения муниципального жилищного фонда в собственность граждан от ДД.ММ.ГГГГг., ФИО4 участия в приватизации не принимал.
- доля в праве общей собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, р.<адрес>, СНТ «Любитель», участок №, рыночной стоимостью 83340 рублей;
- денежные вклады, оформленные на имя ФИО4, в общей сумме 1550,60 рублей;
- акции ПАО «ЧТПЗ», оформленные на ФИО4, стоимостью 32 рубля.
Учитывая, что имущество было приобретено И-выми в браке, с учетом вышеприведенных норм закона, суд приходит к выводу, что в наследственную массу после смерти И.В.АБ. следует включить ? доли о его имущества, поскольку ? доля принадлежит супруге ФИО5, соответственно наследственная масса после смерти ФИО4 состоит из ? доли от земельного участка рыночной стоимостью 83340 рублей + ? доли от денежных вкладов в общей сумме 1550,60 рублей + ? доли от акций ПАО ЧТПЗ стоимостью 32 рубля = 42461,30 рублей. Оснований для включения в наследственную массу ? доли от квартиры по адресу: <адрес>, не имеется, поскольку она была приобретена ФИО5 на основании договора № безвозмездной передачи жилого помещения муниципального жилищного фонда в собственность граждан от ДД.ММ.ГГГГг., ФИО4 участия в приватизации не принимал.
Заочным решением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГг, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГг., было установлено, что ФИО2 является наследником после смерти ФИО4, которая фактически приняла наследство, с нее взыскана задолженность по кредитному договору <***> от ДД.ММ.ГГГГг., заключенному между ФИО4 и ПАО «Сбербанк России», в сумме 21321,45 рублей.
Согласно ст.1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
В соответствии со ст.1141, п.1 1142, п. 1 ст.1143 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 настоящего Кодекса. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.
Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (статья 1146).
Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.
Исходя из положений ст.ст. 1152 и 1153 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.
Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:
вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.
Исходя из разъяснений, содержащихся в п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о наследовании» наследник, совершивший действия, которые могут свидетельствовать о принятии наследства (например, проживание совместно с наследодателем, уплата долгов наследодателя), не для приобретения наследства, а в иных целях, вправе доказывать отсутствие у него намерения принять наследство, в том числе и по истечении срока принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ), представив нотариусу соответствующие доказательства либо обратившись в суд с заявлением об установлении факта непринятия наследства.
В соответствии со ст. 1152 Гражданского кодекса РФ, для приобретения наследства, наследник должен его принять, принятие наследником части наследства означает принятие всего наследства, в чем бы оно не заключалось и где бы оно не находилось.
В силу п. 2 ст. 1157 Гражданского кодекса РФ наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ), в том числе в случае, когда он уже принял наследство.
Согласно п. 1 ст. 1163 Гражданского кодекса РФ свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом.
Таким образом, как следует из смысла указанных норм, наследник, принявший наследство и не отказавшийся от него в течение срока, установленного для принятия наследства, считается собственником этого имущества с момента открытия наследства независимо от времени получения свидетельства о праве на наследство и момента государственной регистрации права собственности на наследственное имущество.
В силу п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о наследовании» по истечении указанного в абз. 1 п. 2 ст. 1157 ГК РФ срока может быть признан отказавшимся от наследства лишь наследник, совершивший действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, при условии признания судом уважительными причин пропуска срока для отказа от наследства.
Наследник отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.
В соответствии с п. 60 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о наследовании» ответственность по долгам наследодателя несут все принявшие наследство наследники независимо от основания наследования и способа принятия наследства.
Под долгами наследодателя, по которым отвечают наследники, следует понимать все имевшиеся у наследодателя к моменту открытия наследства обязательства, не прекращающиеся смертью должника, независимо от наступления срока их исполнения, а равно от времени их выявления и осведомленности о них наследников при принятии наследства.
Согласно п.п. 36, 49 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о наследовании» неполучение свидетельства о праве на наследство не освобождает наследников, приобретших наследство, от возникших в связи с этим обязанностей (выплаты долгов наследодателя, исполнения завещательного отказа, возложения и т.п.). Под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных п. 2 ст.1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу.
Принимая во внимание приведенные нормы права и разъяснения, учитывая, что ответчики ФИО3, ФИО2 являются наследниками первой очереди к имуществу умершего ФИО4, они фактически приняли наследство, открывшееся после смерти ФИО4
На основании изложенного, поскольку обязательства по кредитному договору как заемщиком, так и его наследниками не исполнены, то истец в соответствии с указанными нормами имеет право на взыскание с наследников, принявших наследство после смерти ФИО4, суммы кредита с причитающимися процентами за пользование кредитом в пределах наследственной массы.
Поскольку наследники отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества, то с ответчиков ФИО3, ФИО2 надлежит взыскать солидарно в пользу истца сумму задолженности по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГг. в размере 21139,85 рублей (как было указано выше наследственная масса после смерти ФИО4 составляет сумму 42461,30 рублей – 21321,45 рублей, взысканная заложенность по кредитному договору <***> от ДД.ММ.ГГГГг., заключенному между ФИО4 и ПАО «Сбербанк России»).
Таким образом, исковые требования акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» подлежат удовлетворению частично.
В соответствии с требованиями ст. 98 ГПК РФ, ст. 333.19 НК РФ с учетом частичного удовлетворения исковых требований, суд считает необходимым взыскать с ответчиков ФИО3, ФИО2 в равных долях в пользу истца в возмещение расходов по оплате государственной пошлины сумму в размере 508,71 руб. (пропорционально удовлетворенным исковым требованиям на 9,3%%).
Руководствуясь ст. ст. 98, 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» удовлетворить частично.
Признать ФИО2 наследником, принявшим наследство после смерти наследодателя ФИО4.
Признать задолженность по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГг. совместно нажитым долгом супругов ФИО4 и ФИО5.
Взыскать солидарно с ФИО2, паспорт 7521 №, выдан ДД.ММ.ГГГГг. ОВМ ОП «Ленинский» УМВД России по <адрес>, ФИО3, СНИЛС <***> в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества в пользу акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» ИНН <***> сумму задолженности по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГг. в размере 21139,85 рублей.
Взыскать в равных долях с ФИО2, паспорт 7521 №, выдан ДД.ММ.ГГГГг. ОВМ ОП «Ленинский» УМВД России по <адрес>, ФИО3, СНИЛС <***> в пользу акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» ИНН <***> сумму в размере 508,71 руб. в качестве возмещения расходов по уплате государственной пошлины (с каждого по 254,36 руб.).
Решение может быть обжаловано в Челябинский областной суд через Ленинский районный суд <адрес> в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы.
Председательствующий М.А. Федькаева
Мотивированное решение составлено 07.03.2023г.