АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024
http: //www.Orenburg.arbitr.ru/
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Оренбург Дело № А47-3687/2023
15 сентября 2023 года
Резолютивная часть решения объявлена 07 сентября 2023 года
В полном объеме решение изготовлено 15 сентября 2023 года
Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Юдина В.В.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Аршимбаевой А.Б.,
рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества «Сеть телевизионных станций» (г. Москва, ОГРН <***>, ИНН <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (Оренбургская область, п. Пристанционный, ОГРНИП <***>, ИНН <***>) о взыскании 20 000 руб. 00 коп., в том числе по 10 000 руб. 00 коп. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, объект авторского права - произведение изобразительного искусства (рисунок), 400 руб. 00 коп. расходы на приобретение спорного товара, 107 руб. почтовые расходы.
В судебном заседании приняли участие:
от истца – ФИО2,
от ответчика – ФИО1, ФИО3
Акционерное общество «Сеть телевизионных станций» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании 20 000 руб. 00 коп., в том числе по 10 000 руб. 00 коп. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, объект авторского права – произведение изобразительного искусства (рисунок), 400 руб. 00 коп. расходы на приобретение спорного товара, 107 руб. почтовые расходы.
Определением суда от 16.03.2023 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.
Определением от 15.05.2023 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, назначено предварительное судебное заседание.
Ответчик представил письменный отзыв на исковое заявление в материалы дела в соответствии, с которым с исковыми требованиями не согласен, просит в иске отказать.
Ходатайств о необходимости предоставления дополнительных доказательств сторонами не заявлено, в связи с чем, суд рассматривает дело, исходя из совокупности имеющихся в деле доказательств, с учетом положений статьи 65 АПК РФ.
При рассмотрении материалов дела судом установлены следующие обстоятельства.
Акционерное общество «Сеть телевизионных станций» согласно свидетельствам Федеральной службы по интеллектуальной собственности является обладателем исключительных прав на товарный знак №709911.
Акционерное общество «Сеть телевизионных станций» является обладателем исключительных прав на произведение изобразительного искусства рисунок «Компот».
17.04.2015 между акционерным обществом «Сеть телевизионных станций» и обществом с ограниченной ответственностью «Студия Метраном» заключен договор № Д-СТС-0312/2015 на производство аудиовизуального произведения - анимационного многосерийного фильма под названием «Три кота», а также на передачу (отчуждение) акционерному обществу «Сеть телевизионных станций» исключительного права на фильм в полном объеме, включая исключительное право (в полном объеме) на каждый из фрагментов и элементов фильма, включая рабочие материалы (изображения, рисунки).
17.04.2015 между обществом с ограниченной ответственностью «Студия Метраном» (заказчик) и индивидуальным предпринимателем ФИО4 (исполнитель) заключен договор № 17-04/2, по условиям которого исполнитель по заданию заказчика принял обязательства по оказанию комплекса услуг по производству фильма, включая услуги художника-постановщика, а также по передаче заказчику исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, а также на фильм в целом, на каждый из фрагментов фильма, элементов фильма (включая персонажей), рабочие материалы (рисунки).
Во исполнение указанного договора по акту инвентарзации от 30.08.2019 исполнитель сдал, а заказчик принял изображения персонажей мультфильма согласно приложенному графическому и текстовому описанию, а также интеллектуальные права на соответствующие изображения следующих персонажей мультфильма: «Мама», «Папа», «Коржик», «Компот», «Карамелька», «Бабушка», «Дедушка», «Нудик», «Гоня», «Лапочка», «Сажик», «Шуруп», «Бантик», «Изюм», «Горчица» и утвержденный логотип анимационного многосерийного фильма «Три кота».
В последующем общество с ограниченной ответственностью «Студия Метраном» в порядке исполнения заключенного с акционерным обществом «СТС» договора произвело отчуждение исключительных прав на вышеуказанные объекты интеллектуальной собственности истцу по договору от 17.04.2015 № Д-СТС-0312/2015.
Как указано истцом, в рамках проводимых правообладателем в целях защиты исключительных прав мероприятий 13.06.2021 представителями истца в торговой точке индивидуального предпринимателя ФИО1, расположенной по адресу: <...>, предлагался к продаже и был реализован товар «Детская игрушка» – спорный товар, с нанесенными изображениями персонажей из анимационного сериала «Три кота».
Факт приобретения товара подтверждается товарным чеком от 13.06.2021 на сумму 650 руб. 00 коп., видеозаписью процесса приобретения товара.
По мнению истца, использование ответчиком обозначений, сходных до степени смешения с указанным товарным знаком и произведением изобразительного искусства – «Компот», следует квалифицировать как нарушение ответчиком исключительных прав истца на данные объекты интеллектуальной собственности.
В целях досудебного урегулирования спора истец направил в адрес ответчика претензию с требованием выплатить сумму компенсации за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности – произведения изобразительного искусства, товарные знаки. Претензия оставлена ответчиком без ответа и удовлетворения, в связи с чем, истец обратился в суд с рассматриваемым иском.
Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства с позиции относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности в порядке статьи 71 АПК РФ, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований.
В силу статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) интеллектуальная собственность охраняется законом.
Произведения искусства и товарные знаки являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью) (пункты 1, 14 части 1 статьи 1225 ГК РФ).
По смыслу статей 1477, 1482 ГК РФ товарный знак – словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации, служащие для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
Интеллектуальные права на произведения искусства являются авторскими правами (пункт 1 статьи 1255 ГК РФ).
Объектами авторских прав являются произведения искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения (статья 1259 ГК РФ).
Пунктами 3, 7 ст. 1259 ГК РФ установлено, что авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.
Авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 настоящей статьи.
Автором произведения искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом в соответствии с пунктом 1 статьи 1300 данного Кодекса, считается его автором, если не доказано иное (статья 1257 ГК РФ).
Таким образом, в законодательстве об интеллектуальной собственности действует презумпция авторства применительно к объектам авторского права.
За авторами (их правопреемниками) независимо от их гражданства признается исключительное право на произведения искусства, обнародованные на территории Российской Федерации или необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме на территории Российской Федерации (пункт 1 статьи 1256, пункт 3 статьи 1259 ГК РФ).
В это же время исключительные права могут передаваться авторами по различным основаниям: по договору авторского заказа (ст. 1288 ГК РФ), по договору об отчуждении исключительного права (абз. 2 п. 1 ст. 1240 ГК РФ), по лицензионному договору (абз. 3 п. 1 ст. 1240 ГК РФ), в порядке создания служебного произведения (ст. 1295 ГК РФ).
На территории Российской Федерации действует исключительное право на произведение изобразительного искусства, а также исключительное право на товарный знак, удостоверяемое свидетельством (пункт 1 статьи 1256, пункт 3 статьи 1259 ГК РФ, статьи 1481, 1479 ГК РФ).
В соответствии с пунктом 1 статьи 1229, пунктом 1 статьи 1233, пунктом 1 статьи 1270, пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак и произведение изобразительного искусства, правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака, произведения изобразительного искусства в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.
Использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, в силу пункта 2 статьи 1270 ГК РФ считается, в частности, воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме.
Подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ установлено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.
Таким образом, по смыслу перечисленных норм не допускается использование третьими лицами объектов интеллектуальной собственности без согласия правообладателя.
В силу пункта 1 статьи 1229, пункта 3 статьи 1484, пункта 1 статьи 1515 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя товарный знак или сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ (пункт 1 статьи 1229 ГК РФ).
Согласно Правилам составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее – Правила) сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 Правил.
В соответствии с пунктом 42 Правил, изобразительные и объемные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с изобразительными, объемными, в том числе представленными в виде трехмерных моделей в электронной форме, и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.
Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.
Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
Исходя из пункта 41 Правил, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» вопрос о сходстве до степени смешения обозначений, используемых ответчиком с товарным знаком истца является вопросом факта, и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя без назначения экспертизы.
Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.
Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров (пункт 162 постановления Пленума N 10).
При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.
Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.
По искам о нарушении исключительных прав, согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", и положениям статьи 65 АПК РФ истец обязан доказать факт принадлежности ему авторских прав и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.
Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную данным кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом РФ (пункт 1 статьи 1229 ГК РФ).
Согласно пункту 3 статьи 1250 ГК РФ предусмотренные данным Кодексом меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено Гражданским кодексом РФ.
Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.
В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 65 АПК РФ, пункт 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах").
Таким образом, основанием для взыскания компенсации является доказанный факт принадлежности истцу исключительного права (товарного знака и произведения дизайна) или права на его защиту, использования ответчиком объекта интеллектуального права без согласия правообладателя, другими словами - доказанность события правонарушения и установление нарушителя права (субъекта ответственности).
Интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права (статья 1250 ГК РФ).
В случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ.
В силу пункта 3 статьи 1252, подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты. Правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.
В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.
Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ, пункт 62 постановления Пленума N 10), исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.
Аналогичная правовая позиция изложена Верховным Судом Российской Федерации в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015.
Пунктом 61 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 установлено, что заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.
Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).
Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в постановлении от 13.12.2016 № 28-П, при определенных условиях (критериях) возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь при мотивированном заявлении ответчика.
Представление соответствующих доказательств возлагается на ответчика и является обязательным для снижения размера компенсации ниже установленного законом предела.
Таким образом, бремя доказывания наличия обстоятельств, которые необходимо учитывать суду при определении размера компенсации и его снижения ниже пределов, установленных статьей 1252 ГК РФ, возложено на ответчика.
Суд не вправе снижать размер компенсации ниже установленного законом предела по своей инициативе. Такие действия суда нарушают принцип равноправия сторон в процессе судопроизводства, установленный пунктом 3 статьи 8 АПК РФ и принцип состязательности сторон, установленный частью 1 статьи 9 АПК РФ.
Изложенная правовая позиция сформирована в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ № 310-ЭС18-16787 от 10.01.2019.
Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (ч. 1 ст. 65 АПК РФ). При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в частности по представлению доказательств (ч. 2 ст. 9, ч. 1 ст. 41 АПК РФ).
Факт принадлежности акционерному обществу «Сеть телевизионных станций» исключительных прав на товарный знак по свидетельствам Российской Федерации №709911, на произведениея изобразительного искусства – рисунок «Компот», а также факт реализации ответчиком товара – товар, с нанесенным изображением персонажа из анимационного сериала «Три кота» – «Компот» и воспроизводящая графическое изображение товарный знак №709911, подтверждаются материалами дела (статьи 1259, 1477, 1481, 1482 ГК РФ).
Истцом в качестве доказательств факта незаконного использования (пп.1 п. 2 ст. 1270, пп. 1, 4 п. 2 ст. 1484 ГК РФ) ответчиком объектов интеллектуального права (произведения изобразительного искусства, товарные знаки) без согласия правообладателя (событие правонарушения) представлены чек от 13.06.2021 на сумму 650 руб. 00 коп., содержащий сведения о продавце (индивидуальный предприниматель ФИО1 магазин «Цветы», номер терминала) и наименовании товара, видеозапись процесса приобретения товара.
Анализируя перечисленные документальные доказательства в совокупности, суд принимает представленный истцом товарный чек, в соответствии со статьей 68 АПК РФ, в качестве доказательства, подтверждающего факт продажи ответчиком товара.
Доказательств ведения торговли иным лицом ответчик в материалы дела не предоставил.
Таким образом, спорный товар приобретен именно у ответчика.
В соответствии со статьей 493 ГК РФ, пунктом 20 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55, договор розничной купли-продажи считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара.
На основании статьи 2 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» индивидуальные предприниматели могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи по требованию покупателя (клиента) документа (товарного чека, квитанции или другого документа, подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу).
В данном случае при продаже товар оформлен и в материалы дела представлен товарный чек.
Ответчик в возражениях на исковое заявление, что спорную продукцию не реализовывал.
В соответствии со статьями 426, 492 и 494 ГК РФ, выставление на продажу спорной продукции свидетельствует о наличии со стороны ответчика публичной оферты, а факт ее продажи подтверждается видеозаписью процесса покупки, которая просмотрена в судебном заседании при рассмотрении дела по существу с соблюдением принципа непосредственного исследования доказательств (статья 71 АПК РФ).
Согласно статье 64 АПК РФ, доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом РФ и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио и видеозаписи, иные документы и материалы.
Исходя из анализа положений статей 12, 14 ГК РФ, части 2 статьи 64 АПК РФ, видеосъемка при фиксации факта распространения контрафактной продукции является соразмерным и допустимым способом самозащиты и отвечает признакам относимости, допустимости и достоверности доказательств.
Кроме того, ведение видеозаписи (в том числе, и скрытой камерой) в местах, очевидно и явно открытых для общего посещения и не исключенных в силу закона или правового обычая от использования видеозаписи, является элементом самозащиты гражданского права, что соответствует статье 14 ГК РФ и корреспондирует часть 2 статьи 45 Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.
Исследованные судом видеозаписи позволяют достоверно установить факт приобретения товара у ответчика. На видеозаписи запечатлен процесс приобретения товара. Из видеозаписи, кроме того, усматриваются действия продавца по выдаче покупателю товарного чека на продукцию после получения оплаты за приобретенный товар.
Доказательств, опровергающих данные обстоятельства, материалы дела не содержат.
Разумных пояснений, опровергающих факт приобретения спорного товара в торговой точке ответчика с выдачей кассового чека в котором указаны его реквизиты, последним не приведено.
Оснований для вывода о фальсификации доказательства у суда не имеется. Заявление в порядке статьи 161 АПК РФ ответчиком не заявлено.
По результатам непосредственного исследования спорного товара (футболка) судом установлено сходство размещенных на товаре изображений до степени смешения с изображением товарного знака истца по свидетельству №709911 и произведением изобразительного искусства «Компот». Визуальное сходство спорных обозначений по внешней форме, виду и характеру изображений (стилистика) при обозревании судом очевидно, специальных познаний для сравнения не требуется.
В анализируемом случае при сравнении графических обозначений имеют место очевидные признаки их сходства (пункты 41, 43 Правил).
Доводы ответчика в данной части суд признает ошибочными, не основанными на приведенных выше положениях действующего законодательства.
На основании изложенного, суд считает установленным факт сходства принадлежащего правообладателю товарного знака №709911, произведения изобразительного искусства «Компот» и рисунков, нанесенных на спорный товар, реализованный ответчиком.
Таким образом, материалами дела подтверждается нарушение ответчиком принадлежащих истцу исключительных прав на товарный знак №709911 и на произведение изобразительного искусства «Компот» (статья 1229, пункт 3 статьи 1484 ГК РФ). Истцом доказаны факты нарушения исключительных прав истца ответчиком.
При данных обстоятельствах суд приходит к выводу, что требования истца о выплате компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и произведение изобразительного искусства являются обоснованными.
Установленные фактические обстоятельства дела ответчиком не оспорены, соответствующие доказательства в порядке статьи 65 АПК РФ не представлены.
Договор на передачу исключительных прав на товарный знак №709911, на произведение изобразительного искусства «Компот» правообладателем (истцом) ответчику отсутствует.
Доказательств наличия разрешения, согласия истца на использование принадлежащих ему товарного знака, произведения изобразительного искусства ответчиком не представлено (пункт 1 статьи 1229 ГК РФ).
Реализация ответчиком спорного товара, воспроизводящего спорные обозначения, противоречит положениям статьи 1229, части 3 статьи 1484 ГК РФ.
Суд считает доказанным факт нарушения ответчиком исключительных прав истца в отсутствие согласия правообладателя (событие правонарушения).
Поскольку правообладателем спорных товарного знака и произведения изобразительного искусства является истец, их использование без разрешения правообладателя является незаконным (статья 1229 ГК РФ) и влечет ответственность.
Обобщив изложенное, доказанными являются факты принадлежности истцу права на товарный знак (знак обслуживания) №709911, на произведение изобразительного искусства «Компот», использования ответчиком объектов интеллектуального права истца без согласия правообладателя (событие правонарушения) и установление нарушителя права (субъекта ответственности) – индивидуальный предприниматель ФИО1.
Правообладателем в качестве способа защиты нарушенного права (статья 12 и пункт 1 статьи 1252 ГК РФ) заявлено требование о взыскании компенсации на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения).
Определяя размер исковых требований, истец просит взыскать с ответчика компенсацию в минимальном размере, установленном приведенными нормами права - в общей сумме 20 000 руб. 00 коп., в том числе: –10 000 руб. 00 коп. за нарушение исключительных прав на товарный знак №709911 и 10 000 руб. 00 коп. за нарушение исключительных прав на произведение изобразительного искусства «Компот».
Ответчиком в материалы дела не представлены заявление о снижении размера компенсации, контррасчет и доказательства в порядке статьи 65 АПК РФ в обоснование доводов о возможности снижения размера компенсации.
Ответчиком заявлено о необходимости расчета компенсации в порядке пп. 2 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ - в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Указанные доводы не могут быть признаны судом обоснованными, поскольку в соответствии с разъяснением, изложенным в п. 59 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», выбор способа расчета суммы компенсации является исключительным правом правообладателя (истца) и не может быть изменен судом, в том числе по ходатайству ответчика.
Учитывая изложенное, суд находит обоснованными исковые требования в заявленном размере –20 000 руб. 00 коп.
Указанный размер компенсации не противоречит принципу соразмерности (пропорциональности) санкции совершенному правонарушению, как общепризнанному принципу права, предполагающему дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, учет степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания.
Данная сумма будет достаточной для того, чтобы возместить возможные материальные потери истца вследствие нарушения его исключительных прав ответчиком, а также достаточной для того, чтобы ответчик впредь не нарушал исключительные права истца.
Ответчиком в материалы дела не представлены доказательства того, что у него отсутствует материальная возможность нести ответственность за нарушение исключительных прав истца.
Оснований для снижения размера компенсации суд не усматривает, поскольку ответчик, являясь субъектом предпринимательской деятельности, при той степени разумности и осмотрительности, какая от него требовалась при данных обстоятельствах, мог и должен был осуществлять проверку реализуемых товаров на предмет незаконного использования интеллектуальной собственности, и принимать меры по недопущению нарушения интеллектуальных прав.
Доказательств наличия обстоятельств непреодолимой силы, сделавших невозможным соблюдение исключительных прав истца на товарный знак, на произведение изобразительного искусства ответчиком в материалы дела не представлено.
Ходатайство о снижении размера компенсации в порядке абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ ответчиком не заявлено.
При изложенных обстоятельствах, заявленные истцом требования подлежат удовлетворению в полном объеме.
Понесенные истцом судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 2 000 руб. 00 коп. в порядке статьи 110 АПК РФ относятся на ответчика и подлежат взысканию с него в пользу истца.
В соответствии со статьей 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные в проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.
Согласно пунктам 2, 4 разъяснений, изложенных в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», перечень судебных издержек, предусмотренный статьей 106 АПК РФ, не является исчерпывающим.
Лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием (пункт 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1). Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек.
Истец просит возместить ему за счет ответчика судебные расходы на приобретение вещественных доказательств – товара, приобретенного у ответчика в сумме 400 руб. 00 коп., почтовые расходы в сумме 107 руб. 00 коп.
В подтверждение заявленных расходов на приобретение вещественных доказательств, истцом в материалы дела представлен товарный чек от 13.06.2021, приобретенный товар. Указанные доказательства оценены судом в рамках материалов дела, как относимые и допустимые. Несение указанных расходов истцом было связано с собиранием доказательств до предъявления искового заявления в суд и было необходимо для реализации права на обращение в суд.
В подтверждение заявленных почтовых расходов истцом представлены почтовые квитанции. Таким образом, материалами дела подтверждено несение истцом судебных расходов в общей сумме 107 руб. 00 коп.
Несение расходов на отправку копии иска связано с исполнением истцом процессуальной обязанности по направлению иска в адреса лиц, участвующих в деле (часть 3 статьи 125 АПК РФ), и было необходимым условием реализации права на судебную защиту.
Несение расходов на отправку претензии обусловлено требованиями абзаца 2 части 5 статьи 4 АПК РФ, пункта 5.1 статьи 1252 ГК РФ, в соответствии с которыми споры, о выплате компенсации за нарушение исключительного права передаются на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора.
В случаях, когда законом либо договором предусмотрен претензионный или иной обязательный досудебный порядок урегулирования спора, расходы, вызванные соблюдением такого порядка (например, издержки на направление претензии контрагенту), в том числе расходы по оплате юридических услуг, признаются судебными издержками и подлежат возмещению исходя из того, что у истца отсутствовала возможность реализовать право на обращение в суд без несения таких издержек (статьи 94, 135 ГПК РФ, статьи 106, 129 КАС РФ, статьи 106, 148 АПК РФ).
Оценив представленные истцом доказательства, суд приходит к выводу о том, что заявленные к возмещению расходы на приобретение вещественных доказательств в сумме 400 руб. 00 коп. и почтовые расходы в сумме 107 руб. 00 коп. являются для истца прямыми расходами, обусловленными его участием в судебном разбирательстве с целью обеспечения возможности защиты своих прав. Доказательств несоразмерности заявленных судебных издержек ответчиком с соблюдением требований статей 67, 68 АПК РФ, суду не представлено. Ответчиком возражения в отношении предъявленных ко взысканию почтовых расходов не заявлены.
При таких обстоятельствах, суд считает их надлежащим образом подтвержденными и разумными, подлежащими взысканию с ответчика в пользу истца.
Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 171 и 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Исковые требования акционерного общества «Сеть телевизионных станций» удовлетворить.
Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу акционерного общества «Сеть телевизионных станций» компенсацию за нарушение исключительных прав в общей сумме 20 000 руб. 00 коп., в том числе на средство индивидуализации - товарный знак № 709911 в сумме 10 000 руб. 00 коп., на произведение изобразительного искусства – «Изображение персонажа Компот» в сумме 10 000 руб. 00 коп.; а также судебные расходы: по уплате государственной пошлины в сумме 2 000 руб. 00 коп., расходы на приобретение спорного товара в сумме 400 руб. 00 коп., почтовые расходы в сумме 107 руб. 00 коп.
Исполнительный лист выдать истцу в порядке ст.ст. 318-320 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Челябинск) в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Оренбургской области.
Судья В.В. Юдин