Дело № 2-929/2025

УИД 74RS0021-01-2025-000931-16

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

21 июля 2025 года г. Карталы

Карталинский городской суд Челябинской области в составе:

председательствующего Смирных И.Г.,

при секретаре Шадриной И.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску АО «Челябоблкоммунэнерго» филиал Карталинские электротепловые сети к наследственному имуществу ФИО1 о взыскании задолженности за тепловую энергию,

УСТАНОВИЛ :

АО «Челябоблкоммунэнерго» Карталинские электротепловые сети (КЭТС) обратилось с иском к наследственному имуществу, наследникам ФИО1 о взыскании задолженности за тепловую энергию за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 51876 рублей 95 копеек, расходов по оплате государственной пошлины за подачу иска в суд в размере 4000 рублей, в обоснование иска указано, что истец является ресурсоснабжающей организацией, поставляющую тепловую энергию в жилое помещение в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, собственником двух комнат в которой является ФИО1, в нарушение обязанности по оплате коммунальных услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оплата за тепловую энергию не производится. По имеющейся у истца информации ФИО1 умер и после его смерти наследственное дело не открывалось, в связи с чем задолженность по коммунальным платежам подлежит взыскать с наследственного имущества.

Определением Карталинского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле в качестве ответчика привлечено муниципальное образование – Карталинское городское поселение, а также в качестве третьего лица собственник комнаты в квартире по адресу <адрес> ФИО2

Представитель истца АО «Челябоблкоммунэнерго» Карталинские электротепловые сети (КЭТС) в суд не явился, о дне слушания дела извещен надлежащим образом, ходатайствовал о рассмотрении дела в свое отсутствие.

Представитель ответчика, привлеченного к участию в деле муниципального образования Карталинского городское поселение Челябинской области в суд не явился, о дне слушания дела извещен, в отзыве по существу требований о взыскании пени возражал.

Третье лицо ФИО2 в суд не явилась, о дне слушания извещена.

Суд, исследовав письменные доказательства, суд приходит к следующему:

В соответствии со ст.210 Гражданского кодекса РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

В соответствии с п. 1 ст. 290 ГК РФ собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры. Аналогичным образом ч. 1 ст. 36 ЖК РФ включает в состав общего имущества механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения.

Из содержания приведенных норм следует, что оборудование, находящееся в многоквартирном доме, может быть отнесено к общему имуществу только в случае, если оно обслуживает более одного жилого или нежилого помещения.

В п. "д", п. "а" 2 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 воспроизведена норма о включении в состав общего имущества механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры).

Кроме того, п. 5 вышеуказанных Правил закрепляет, что в состав общего имущества входят внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.

Следовательно, по смыслу п. 6 Правил во взаимосвязи с подп. "д" п. 2 и п. 5 Правил в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются лишь те обогревающие элементы системы отопления (радиаторы), которые обслуживают более одной квартиры (находятся за пределами квартир на лестничных клетках, в подвалах и т.п.).

Находящиеся в квартирах обогревающие элементы системы отопления (радиаторы), имеющие отключающие устройства, расположенные на ответвлениях от стояков внутридомовой системы отопления, обслуживают только одну квартиру и могут быть демонтированы собственником после получения разрешения на переустройство жилого помещения (ст. 26 ЖК РФ).

Таким образом, в соответствии со ст. 209 Гражданского кодекса РФ, ст. 36 Жилищного кодекса РФ, п. 6 Раздела 1 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года N 491, система теплоснабжения здания, а также обогревающие элементы данной системы являются неделимой частью общего имущества дома. Соответственно, собственник жилого помещения не имеет права самостоятельно уменьшать размер общего имущества жильцов дома.

Согласно пункту 1 статьи 155 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом.

В соответствии с пунктом 4 статьи 154 ЖК РФ плата за коммунальные услуги включает в себя, в том числе, и плату за отопление.

В соответствии со ст. 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В судебном заседании установлено, что решением Карталинского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ признано за ФИО1 право собственности на комнату площадью 12 кв.м. в <адрес>, за ФИО3, матерью ФИО1 право собственности на комнату в этой же квартире площадью 10,6 кв.м.(л.д.145-146).

Согласно выписки ЕГРН ФИО2 является собственником комнаты площадью 18 кв.м. в этой же квартире (л.д.21-23)

Как установлено судебным решением от ДД.ММ.ГГГГ наследственное дело после смерти ФИО3 не заведено, ФИО1 является сыном Ткало Т.П., фактически принявшим наследство в виде комнаты площадью 10,6 кв. м. после смерти своей матери ФИО3

В силу п. 1 ст. 540 Гражданского кодекса РФ в случае, когда гражданин использует энергию для бытового потребления, договор считается заключенным с момента первого фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети.

Согласно ст. 546 ГК РФ в случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии уведомления об этом энергоснабжающей организации и полной оплаты использованной энергии. Согласно пункту 1 статьи 155 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом.

В соответствии с пунктом 4 статьи 154 ЖК РФ плата за коммунальные услуги включает в себя, в том числе, и плату за отопление.

В соответствии со ст. 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения скончался ДД.ММ.ГГГГ, место смерти <адрес>, что следует из записи акта о смерти №, составленной ДД.ММ.ГГГГ отделом ЗАГС администрации Карталинского муниципального района (л.д.83).

В соответствии с п. 1 ст. 1110 ГК РФ при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил данного Кодекса не следует иное.

Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается названным Кодексом или другими законами. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

В соответствии со ст.1152 ГК РФ принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

Согласно ст.1153 ГК РФ принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

В силу п. 1 ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (ст. 323). Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Согласно в п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", в состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в частности: вещи, включая деньги и ценные бумаги (ст. 128 ГК РФ); имущественные права (в том числе права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм); имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ).

Из содержания указанных норм в их взаимосвязи следует, что не связанные с личностью наследодателя имущественные права и обязанности входят в состав наследства (наследственного имущества). При этом к наследникам одновременно переходят как права на наследственное имущество, так и обязанности по погашению соответствующих долгов наследодателя, если они имелись на день его смерти. Наследник должника, при условии принятия им наследства, становится должником кредитора наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Из ответов нотариусов Карталинского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 следует, что наследственных дел после смерти ФИО1 не заводилось. (л.д.80,106).

В соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Из взаимосвязанных положений статьи 1112 и статьи 1113 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что со смертью гражданина открывается наследство, в состав которого входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

В силу абзаца 2 пункта 1 статьи 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации для приобретения выморочного имущества принятие наследства не требуется, выдача свидетельства на такое имущество производится нотариусом по месту открытия наследства.

Критерии отнесения имущества к выморочному, порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность городского или сельского поселения, муниципального района либо городского округа, Российской Федерации, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации установлены статьей 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (статья 1117), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (статья 1158), имущество умершего считается выморочным (пункт 1); в порядке наследования по закону в собственность городского или сельского поселения, муниципального района (в части межселенных территорий) либо городского округа переходит выморочное имущество, находящееся на соответствующей территории, в том числе жилое помещение, которое включается в соответствующий жилищный фонд социального использования (пункт 2); порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом.

Приобретение выморочного имущества имеет следующие особенности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1110 Гражданского кодекса Российской Федерации, при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.

Абзац второй пункта 1 статьи 1152 ГК РФ исключает принятие наследства в отношении выморочного имущества, поскольку его переход к субъектам, определенным в пункте 2 статьи 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации, обусловлен не их волеизъявлением, а прямым указанием закона, в силу чего отказ этих субъектов от принятия выморочного имущества в качестве наследства не допускается.

Пунктом 1 ст. 1152 ГК РФ установлено, что для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно не заключалось, и где бы оно не находилось.

Ответственность по долгам наследодателя несут все принявшие наследство наследники независимо от основания наследования и способа принятия наследства, а также Российская Федерация, города федерального значения Москва и Санкт-Петербург или муниципальные образования, в собственность которых переходит выморочное имущество в порядке наследования по закону (п. 60 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года N 9 "О судебной практике по делам о наследовании").

Учитывая изложенное, поскольку наследников у ФИО1 не установлено, никто из предполагаемых наследников не совершил действий, свидетельствующих о принятии наследства, имущество в виде двух комнат в квартире по вышеуказанному адресу является выморочным и в силу закона перешло в собственность муниципального образования, на территории которого оно расположено муниципального образования - Карталинское городское поселение, которые должно отвечать по долгам наследодателя перед истцом в пределах стоимости выморочного имущества.

Неоформление имущества, оставшегося после смерти как выморочного, основанием для отказа в удовлетворении заявленных истцом требований не является.

Согласно сведений ЕГРН ДД.ММ.ГГГГ кадастровая стоимость квартиры по адресу <адрес> составляет 965042 рубля 47 копеек, кадастровая стоимость комнаты принадлежащей ФИО2 290967,66 рублей, то есть стоимость двух комнат, принадлежавших ФИО1 составляет 674074,81 рубля (л.д.57,60).

При таких обстоятельствах, принимая во внимание, что сумма долга не превышает стоимость наследственного имущества, суд приходит к выводу о том, что исковые требования истца подлежат удовлетворению, с муниципального образования - Карталинское городское поселение Челябинской области в пользу истца следует взыскать задолженность в пределах стоимости перешедшего к нему выморочного имущества.

Таким образом, в соответствии с п.1 ст.1151 ГК РФ, поскольку отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию, а также отсутствую наследники, фактически принявшие наследство после смерти ФИО1, имущество ему принадлежавшее, в том числе две комнаты в квартире по адресу <адрес> считается выморочным и подлежит признанию муниципальной собственностью муниципального образования Карталинское городского поселение в лице Администрации Карталинского городского поселения.

Требования кредиторов по обязательствам наследников, возникающим после принятия наследства (например, по оплате унаследованного жилого помещения и коммунальных услуг), удовлетворяются за счет имущества наследников.

Факт осуществления ресурсоснабжающей организацией поставки тепловой энергии в указанный в иске период никем не оспаривался и не опровергнут, подтверждается предоставленными истцом документами.

Согласно представленного расчета задолженность по оплате за тепловую энергию составляет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 50494,26 копеек, пени 1382 рубля 69 копеек. (л.д.119-124)

Истцом произведена корректировка расчетов в соответствии с площадью жилого помещения, принадлежавшего ФИО1 22,6 кв.м. с учетом 10,63 кв.м. мест общего пользования в квартире всего 33,23 кв.м. (л.д.119)

Между тем, согласно технического паспорта на квартиру от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, а также решения суда от ДД.ММ.ГГГГ у третьего лица ФИО2 находится в собственности комната площадью 18 кв., у ФИО1 10 кв.м. и 12 кв.м. - комната его матери ФИО3, умершей ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с судебным решением от ДД.ММ.ГГГГ, то есть 22 кв.м., а не 22,6 кв.м., соответственно места общего пользования согласно технических паспортов составляют 6,9+1,8+2,6+6,8+1,6=19,7 как указано истцом, при этом доля ФИО1 в площади мест общего пользования составит : 22х19,7/40=10,83 кв.м., соответственно общая площадь 10,83+22кв.м.= 32,83, а не 33,23 кв.м., как указано в иске. (л.д., 89-95, 145-147).

Расчет задолженности произведен в соответствии с положениями Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года N 354, согласно которых количество принятой тепловой энергии определяется по приборам учета, либо при их отсутствии по установленным нормативам потребления тепловой энергии на отопление: исходя из площади жилого помещения, норматива потребления, установленным органом местного самоуправления и тарифа на тепловую энергию, установленным ежегодно Государственным комитетом Единый тарифный орган Челябинской области.

Оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется одним из двух способов - в течение отопительного периода либо равномерно в течение календарного года. При отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии в многоквартирном доме, а также индивидуального прибора учета тепловой энергии в жилом доме размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется по формулам 2 и 2(1) приложения N 2 к настоящим Правилам исходя из норматива потребления коммунальной услуги по отоплению. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м не оборудованном индивидуальным прибором учета тепловой энергии жилом доме и размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который не оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил при осуществлении оплаты в течение отопительного периода определяются по формуле 2:Pi=Si x NT x TT, где

Si - общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме или общая площадь жилого дома;NT - норматив потребления коммунальной услуги по отоплению;TT - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исходя из того, что площадь жилого помещения, находившегося в собственности ФИО1 и мест общего пользования составляет 32,83 кв.м., расчет задолженности подлежит корректировке, пропорционально установленной площади и расчету иска в исковом заявлении (л.д.8-9): 50494,26х32,83/33,23=49886 рублей 44 копейки, соответственно пени составят 1366 рублей 04 копейки.

Принимая во внимание положения п. 14 ст.155 Жилищного кодекса РФ, требования иска о взыскании задолженности, пени являются обоснованными, в связи с чем с ответчика Муниципального образования – Карталинское городское поселение подлежат взысканию.

Доводы представителя ответчика о том, что о наличии выморочного имущества в виде двух комнат после смерти ФИО1 муниципальному органу известно не было, не являются основанием к отказу во взыскании пени, поскольку исходя из разъяснений пункта 36 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 22 от 29.04.2010 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", факт включения/не включения недвижимого имущества в реестр государственной или муниципальной собственности сам по себе не является доказательством наличия/отсутствия права собственности. Несовершение ответчиком действий по оформлению права на спорное имущество (получение свидетельства о праве на наследство по закону, регистрации права, внесение в реестр муниципального имущества) не является основанием для не внесения оплаты за оказанные коммунальные услуги и содержание жилого помещения, так как в силу положений статьи 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации для приобретения выморочного имущества принятие наследства не требуется и в соответствии с частью 4 статьи 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество признается принадлежащим наследнику независимо от времени его фактического принятая, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента госрегистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит госрегистрации. Выморочное имущество признается принадлежащим публично-правовому образованию со дня открытия наследства при наступлении указанных в п. 1 ст. 1151 ГК обстоятельств независимо от осведомленности об этом последнего и совершения им действий, направленных на выявление и учет такого имущества и оформление своего права. Переход права собственности к публично-правовому образованию установлен прежде всего в публичных интересах. Наследование выморочного имущества служит для его сохранения в гражданском обороте и для его использования при реализации полномочий органов публичной власти того или иного уровня.

Вопреки доводам представителя ответчика, изложенным в отзыве, контролировать состояние муниципального жилищного фонда является обязанностью муниципального органа, который взаимодействуя с уполномоченными органами и должностными лицами, в том числе на основе нормативного регулирования порядка выявления, учета, оформления и использования выморочного имущества как на уровне субъектов РФ, так и на уровне муниципальных образований, а также защищать свои права, нарушенные противоправными действиями или бездействием граждан и юридических лиц, направленными на сокрытие выморочного имущества.

Согласно п. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Истцом понесены расходы по уплате государственной пошлины при обращении в суд с иском в размере 4000 рублей, что подтверждается платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ №. (л.д.7)

В силу подп. 19 п. 1 ст. 333.36 ГПК РФ от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, освобождаются государственные органы, органы местного самоуправления, выступающие по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, в качестве истцов (административных истцов) или ответчиков (административных ответчиков).

Как следует из разъяснений, данных в п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 года N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" не подлежат распределению между лицами, участвующими в деле, издержки, понесенные в связи с рассмотрением требований, удовлетворение которых не обусловлено установлением фактов нарушения или оспаривания прав истца ответчиком.

При этом под оспариванием прав истца ответчиком следует понимать совершение последним определенных действий, свидетельствующих о несогласии с предъявленным иском, например, подача встречного искового заявления, то есть наличие самостоятельных претензий ответчика на предмет спора.

Между тем, Карталинское городское поселение как муниципальный орган в качестве ответчика было привлечено определением суда, поскольку был установлен факт наличия выморочного имущества, так как после смерти собственника квартир в наследство никто не вступал. Указанные ответчики каких-либо действий, свидетельствующих о несогласии с предъявленным иском не совершали, являются федеральным органом и муниципальным органом исполнительной власти.

Следовательно, поскольку ответчик, является государственным, муниципальным органом, освобожден в силу подпункта 19 пункта 1 статьи 333.36 НК РФ от ее уплаты, то, понесенные истцом судебные расходы по уплате государственной пошлины, исходя из размера удовлетворенных исковых требований, подлежат взысканию в пользу истца также в пределах стоимости перешедшего к ответчику наследственного имущества.

Таким образом, с муниципального образования Карталинское городское поселение путем взыскания задолженности ФИО1 за счет и в пределах стоимости перешедшего к нему выморочного имущества в размере суммы задолженности, а также расходы по делу пропорционально удовлетворенной сумме иска: 51252,48 х 4000/51876,95=3952 рубля.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ :

Иск ООО «Челябоблкоммунэнерго» филиал Карталинские электротепловые сети к наследственному имуществу ФИО1 о взыскании задолженности за тепловую энергию удовлетворить частично.

Взыскать с муниципального образования Карталинское городское поселение Карталинского муниципального района Челябинской области (ИНН №) в пользу ООО «Челябоблкоммунэнерго» (ИНН №) задолженность за тепловую энергию за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 49886 рублей 44 копейки, пени 1366 рублей 04 копейки, компенсацию расходов по оплате государственной пошлины в размере 3952 рубля, а всего 55204 рубля 48, за счет и в пределах стоимости выморочного имущества, оставшегося после смерти ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, умершего ДД.ММ.ГГГГ, состоящего из двух жилых комнат в квартире по адресу: <адрес>. В остальной сумме иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Челябинский облсуд через Карталинский городской суд в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Судья Смирных И.Г.

Мотивированное решение изготовлено 31 июля 2025 года