РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
14 апреля 2025 года г. Тольятти
Комсомольский районный суд г. Тольятти Самарской области в составе:
председательствующего судьи Сироткиной М.И.,
при секретаре судебного заседания Василенко Н.С.,
с участием истца ФИО1,
ответчика ФИО2,
представителя ответчика по устному ходатайству ФИО3,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 63RS0030-01-2023-011580-42 (производство № 2-305/2025) по иску ФИО1 к ФИО4, ФИО2 о взыскании ущерба, причиненного ДТП,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 обратилась с иском к ФИО4, ФИО2 о возмещении ущерба причиненного ДТП. Заявленные требования мотивированы тем, что .... в районе .... произошло ДТП с участием автомобиля Фольксваген Поло ..., принадлежащего истице, и автомобиля Додж Неон ..., под управлением ФИО4, принадлежащего ФИО2
ДТП произошло в результате нарушения ФИО4 п.п.9.10 Правил дорожного движения РФ, что подтверждается Постановлением по делу об административном правонарушении.
Гражданская ответственность виновника ДТП в установленном законом порядке по договору ОСАГО застрахована не была.
В результате ДТП имуществу истца причинен ущерб, который согласно заключению эксперта ООО «Оценочное Бюро ФИО5» составляет 421300 рублей. За составление экспертного заключения истица понесла расходы на сумму 15000 рублей.
С учетом изложенного, ФИО1 просит суд взыскать с ответчиков солидарно размер причиненного ей материального ущерба в виде восстановительного ремонта поврежденного в результате ДТП транспортного средства - Фольксваген Поло ..., в сумме 421300 руб., расходы за экспертизу в размере 15000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 7413 руб.
В судебном заседании истица ФИО1 настаивала на заявленных требованиях по снованиям, изложенным в установочной части решения.
Ответчик ФИО2 и ее представитель по устному ходатайству ФИО3 исковые требования не признали, предоставили письменный отзыв на иск, полагают, что ответственность по возмещению ущерба должна быть возложена на лицо, по вине которого произошло ДТП – ФИО4 Последний в момент ДТП владел транспортным средством Додж Неон ... на законных основаниях – по договору безвозмездного пользования имуществом (ссуды), заключенного с ФИО2 от ..., нес бремя по его содержанию (оплата транспортного налога, штрафов, техническое облуживание). Таким образом, указанное транспортное средство находилось во владении ФИО4 на постоянной основе и легитимно.
Ответчик ФИО4 в судебное заседание не явился, о дне слушания был извещен надлежащим образом с соблюдением требований закона (ст. ст. 113, 115 ГПК РФ, ст. 165.1 ГК РФ), уважительной причины неявки суду не сообщил.
Согласно ч. 1 ст. 113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату.
Судебное извещение, адресованное лицу, участвующему в деле, направляется по адресу, указанному им или его представителем (п. 4 ст. 113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). Добросовестность оказания услуг почтовой связи при направлении судебных извещений предполагается.
Судебная повестка, направленная ответчику по известному адресу регистрации, почтовым отделением возвращена обратно в суд в связи с истечением срока хранения.
В соответствии со ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
Доказательств, свидетельствующих о наличии уважительных причин, лишивших ответчика возможности являться за судебными уведомлениями в отделение связи, не представлено. При таких обстоятельствах, неявку за получением заказного письма и судебным извещением следует считать отказом от получения судебного извещения, а неблагоприятные последствия, в связи с неполучением судебных уведомлений, в силу ч. 1 ст. 165.1 ГК РФ должно нести само лицо.
В том числе ответчик ФИО4 о дате и времени судебного заседания был извещен посредством телефонограммы, поэтому знал о рассмотрении настоящего дела.
При таком положении суд в силу ст. 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ), п. 3 ч. 2 ст. 117 ГПК РФ и в соответствии со ст. ст. 167, ГПК РФ, считает возможным рассмотрение дела в отсутствие неявившегося ответчика.
Суд, заслушав доводы сторон, исследовав материалы дела, оценивая собранные доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании каждого доказательства в отдельности, а также в их совокупности, приходит к следующему:
Согласно ст. 8 ГК РФ, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.
Пунктом 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.
Обязанность возместить вред является мерой гражданско-правовой ответственности, которая применяется к причинителю вреда, как правило, при наличии состава правонарушения, который включает наступление вреда, противоправность поведения причинителя, причинную связь между его поведением и наступлением вреда, а также его вину.
В соответствии со статьей 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации, удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (пункт 2 статьи 15).
Вместе с тем при возмещении убытков в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. По смыслу пункта 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, в удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано только на том основании, что их точный размер невозможно установить. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению.
В пункте 13 указанного выше постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации разъяснено, что если для устранения повреждений имущества истца использовались или будут использованы новые материалы, то за исключением случаев, установленных законом или договором, расходы на такое устранение включаются в состав реального ущерба истца полностью, несмотря на то, что стоимость имущества увеличилась или может увеличиться по сравнению с его стоимостью до повреждения. Размер подлежащего выплате возмещения может быть уменьшен, если ответчиком будет доказано или из обстоятельств дела следует с очевидностью, что существует иной более разумный и распространенный в обороте способ исправления таких повреждений подобного имущества.
Применительно к случаю причинения вреда транспортному средству это означает, что в результате возмещения убытков в полном размере потерпевший должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы его право собственности не было нарушено, т.е. ему должны быть возмещены расходы на полное восстановление эксплуатационных и товарных характеристик поврежденного транспортного средства.
Соответственно, при исчислении размера расходов, необходимых для приведения транспортного средства в состояние, в котором оно находилось до повреждения, и подлежащих возмещению лицом, причинившим вред, должны приниматься во внимание реальные, т.е. необходимые, экономически обоснованные, отвечающие требованиям завода-изготовителя, учитывающие условия эксплуатации транспортного средства и достоверно подтвержденные расходы, в том числе расходы на новые комплектующие изделия (детали, узлы и агрегаты).
Таким образом, положения статьи 15, пункта 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации по их конституционно-правовому смыслу в системе мер защиты права собственности и вытекающих из них гарантий полного возмещения потерпевшему вреда предполагают возмещение ущерба без учета физического износа подлежащих замене деталей и агрегатов.
Данная позиция была изложена в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации N 6-П от 31 мая 2005 г. и получила свое развитие в Постановлении N 6-П от 10 марта 2017 г., разграничивающих пределы ответственности в деликтных правоотношениях и правоотношениях по договору ОСАГО.
Из материалов дела следует, что .... в ... в районе .... произошло ДТП с участием автомобиля Фольксваген Поло ..., принадлежащего истице, и автомобиля Додж Неон ..., под управлением ФИО4
Виновным в указанном ДТП был признан водитель ФИО4, которым нарушен п.п.9.10 Правила дорожного движения РФ, что подтверждается представленным в материалы дела материалом по делу об административном правонарушении.
Постановлением инспектора ДПС ... от .... ФИО4 был привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.12.15 КоАП РФ и подвергнут административному штрафу в размере 1500 рублей.
Судом также установлено, что на момент ДТП автогражданская ответственность водителя ФИО4, управлявшего автомобилем Додж Неон ..., застрахована не была, за что он привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.12.37 КоАП РФ.
На момент ДТП ФИО2 являлась собственником автомобиля Додж Неон ..., которым управлял ФИО4
В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не установлено законом или договором.
Предусмотренный статьей 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации перечень законных оснований владения источником повышенной опасности и документов, их подтверждающих, не является исчерпывающим, в связи с чем любое из таких допустимых законом оснований требует соответствующего юридического оформления (заключение договора аренды автомобиля, выдача доверенности на право управления транспортным средством, внесение в страховой полис лица, допущенного к управлению транспортным средством, и т.п.).
В силу абзаца 2 пункта 1 статьи 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.).
Из взаимосвязи указанных правовых норм следует, что гражданско-правовой риск возникновения вредных последствий при использовании источника повышенной опасности возлагается на собственника при отсутствии вины такого собственника в непосредственном причинении вреда, как на лицо, несущее бремя содержания принадлежащего ему имущества.
Таким образом, владелец источника повышенной опасности, принявший риск причинения вреда таким источником, как его собственник, несет обязанность по возмещению причиненного этим источником вреда.
По смыслу статьи 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации ответственность за причиненный источником повышенной опасности вред несет его собственник, если не докажет, что право владения источником передано им иному лицу в установленном законом порядке.
В силу пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 25.04.2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" обязанность страховать риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании транспортных средств, возложена на владельцев данных транспортных средств.
В статье 1 Закона об ОСАГО определено, что владельцами транспортных средств являются собственник транспортного средства, а также лицо, владеющее транспортным средством на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (право аренды, доверенность на право управления транспортным средством, распоряжение соответствующего органа о передаче этому лицу транспортного средства и тому подобное). Не является владельцем транспортного средства лицо, управляющее транспортным средством в силу исполнения своих служебных или трудовых обязанностей, в том числе на основании трудового или гражданско-правового договора с собственником или иным владельцем транспортного средства (абзац 4).
По смыслу приведенных норм права, обязанность возмещения вреда, причиненного источником повышенной опасности, возложена на лицо, владеющее этим источником повышенной опасности на праве собственности или на ином законном основании.
Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2010 г. N 1 "О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина", под владельцем источника повышенной опасности следует понимать юридическое лицо или гражданина, которые используют его в силу принадлежащего им права собственности, права хозяйственного ведения, оперативного управления либо на других законных основаниях (например, по договору аренды, проката, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности).
Статьей 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации установлен особый режим передачи собственником правомочия владения источником повышенной опасности (передача должна осуществляться на законном основании), при этом для передачи правомочия пользования достаточно по общему правилу только волеизъявления собственника (статья 209 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Сам по себе факт передачи ключей и регистрационных документов на автомобиль подтверждает волеизъявление собственника на передачу данного имущества в пользование, но не свидетельствует о передаче права владения автомобилем в установленном законом порядке, поскольку использование другим лицом имущества собственника не лишает последнего права владения им, а, следовательно, не освобождает от обязанности по возмещению вреда, причиненного этим источником.
В обоснование передачи прав на автомобиль ФИО4, ФИО2 представлена в материалы дела копия договора безвозмездного пользования транспортным средством - Додж Неон ... от ... (договор ссуды), его дубликат, согласно которому ссудодатель (ФИО2) передает, а ссудополучатель принимает в безвозмездное временное пользование транспортное средство, и обязуется вернуть имущество в том состоянии, в каком он его получил, с учетом нормального износа.
Согласно п.1.4 Договора ссуды, предоставляемое ссудодателем в безвозмездное пользование имущество будет использоваться ссудополучателем в личных целях.
Договор заключен на неопределенный срок (п.4.1).
В соответствии со ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов. Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда.
Доказательства по гражданскому делу должны также соответствовать критериям относимости и допустимости (статьи 59, 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
Согласно положениям ч. ч. 3, 4 ст. 67 ГПК РФ, суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
При оценке документов или иных письменных доказательств суд обязан с учетом других доказательств убедиться в том, что такие документ или иное письменное доказательство исходят от органа, уполномоченного представлять данный вид доказательств, подписаны лицом, имеющим право скреплять документ подписью, содержат все другие неотъемлемые реквизиты данного вида доказательств.
При оценке копии документа или иного письменного доказательства суд проверяет, не произошло ли при копировании изменение содержания копии документа по сравнению с его оригиналом, с помощью какого технического приема выполнено копирование, гарантирует ли копирование тождественность копии документа и его оригинала, каким образом сохранялась копия документа.
Суд не может считать доказанными обстоятельства, подтверждаемые только копией документа или иного письменного доказательства, если утрачен и не передан суду оригинал документа, и представленные каждой из спорящих сторон копии этого документа не тождественны между собой, и невозможно установить подлинное содержание оригинала документа с помощью других доказательств (п.п.6,7 ст.67 ГПК РФ).
Давая оценку представленным истцом копии договора безвозмездного пользования имуществом (договор ссуды) от ..., его дубликату, который был составлен ..., суд приходит к выводу, что он не отвечает признаку относимости и допустимости доказательств, так как оригинал данного документа ответчиком ФИО6 не представлен.
При этом, в административном материале по факту ДТП в отношении ФИО4 отсутствует ссылка на договор ссуды от ... и управление ФИО4 автомобилем по данному договору. Напротив, в сведениях о водителях и транспортных средствах у транспортного средства Додж Неон ... указан владелец ФИО2 В объяснениях ФИО4 по факту ДТП также отсутствует ссылка на управление автомобилем по договору ссуды.
Кроме того, судом также учитывается, что по договору ссуды передан источник повышенной опасности, дорогостоящее имущество (автомобиль) малознакомому лицу на неопределенный срок безвозмездно.
При таком положении, оценивая вышеизложенные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу, что ответчиками доказательства фактического исполнения договора ссуды от ... и передачи автомобиля Додж Неон ... во владение ФИО4 не представлены, а представление копии договора ссуды направлено на возложение ответственности за причинение ущерба в результате ДТП на ФИО4
Поэтому суд полагает, что взыскание причиненного в ходе ДТП ущерба в данном случае должно быть осуществлено с собственника автомобиля Додж Неон ... – ФИО2
Согласно экспертному заключению ООО «Оценочное Бюро ФИО5» ... от ..., стоимость восстановительного ремонта автомобиля истца Фольксваген Поло ..., на дату ДТП составляет 421300 руб.
По ходатайству ответчика ФИО2, а также в целях правильного разрешения дела, судом было назначено проведение судебной автотехнической экспертизы.
В соответствии с заключением эксперта ООО «СРО Эксперт» от ... ... стоимость восстановительного ремонта автомобиля истца составляет 337533 руб.
Суд кладет в основу решения заключение судебной экспертизы, которое является надлежащим доказательством по делу, подтверждающим размер причиненного материального ущерба имуществу истца, поскольку оно в полном объеме отвечает требованиям ст. 86 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, т.к. содержит подробное описание произведенных исследований, сделанные в результате их выводы и научно обоснованные ответы на поставленные вопросы. Эксперт предупрежден судом об уголовной ответственности по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Результаты судебной экспертизы никем не оспорены, ходатайств о назначении повторной, дополнительной экспертизы либо о вызове в судебное заседание эксперта никем не заявлено.
Таким образом, размер материального ущерба, причиненного транспортному средству истца Фольксваген Поло ..., составляет 337533 руб. и указанная сумма подлежит взысканию с ФИО2 в пользу ФИО1
В соответствии со ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.
Для проведения работ по оценки поврежденного автомобиля, истец понесла расходы в размере 15000 руб., что подтверждается кассовым чеком и договором на оказание экспертно-оценочных услуг от 14.09.2023.
Данные расходы истца суд признает судебными расходами, поскольку экспертное заключение истец представила как доказательство в обоснование ее требований. Однако, поскольку иск удовлетворен частично - на 80.12%, следовательно, расходы на оценку подлежат удовлетворению на сумму 12018 руб.
Кроме того, истцом были понесены расходы по оплате государственной пошлины в размере 7413 руб.
Данные расходы суд считает необходимыми для восстановления нарушенных прав истца и обращения с иском в суд, подтверждены документально и подлежат взысканию с ответчика ФИО2 в пользу истца с учетом положений ст.333.19 НК РФ (в редакции Федерального закона от 08.03.2015 №23-ФЗ) - в размере 6575,33 руб.
Как следует из заявления ООО «СРО Эксперт» и приложенного счета на оплату, стоимость судебной экспертизы составила 50 000 руб.
Ответчиком на Депозит Судебного департамента в Самарской области была внесена оплата судебной экспертизы в размере 10000 руб.
И, поскольку решение вынесено не в пользу ответчика ФИО2, расходы по оплате судебной экспертизы определением суда были возложены на нее, с последней полежит взысканию в пользу ООО «СРО Эксперт» неоплаченная стоимость судебной экспертизы в размере 40000 руб.
Руководствуясь ст.ст.12, 56, 194-197 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования ФИО1 – удовлетворить частично.
Взыскать с ФИО2, ... г.р., (паспорт ...) в пользу ФИО1, ... г.р. (паспорт ...) сумму материального ущерба в размере 337533 рублей, расходы за досудебное экспертное исследование в размере 12 018 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 6575,33 рублей.
Взыскать с ФИО2, ... г.р., (паспорт ...) в пользу ООО «СРО Эксперт» издержки, связанные с проведением судебной экспертизы в размере 40 000 руб.
Решение может быть обжаловано в Самарский областной суд через Комсомольский районный суд г. Тольятти Самарской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Решение суда в окончательной форме изготовлено 28.04.2025 года.
Судья М.И.Сироткина