№2-458/2025
56RS0019-01-2025-000443-96
РЕШЕНИЕ
именем Российской Федерации
4 апреля 2025 года г. Орск
Ленинский районный суд г.Орска Оренбургской области в составе председательствующего судьи Клейн Е.В.,
при секретаре Савиной И.В.,
с участием представителя истца ФИО1 – адвоката Литовченко Е.Б.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-458/2025 по иску ФИО1 к ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, администрации г. Орска Оренбургской области о признании наследников не принявшими наследство,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 обратился в суд с иском в котором просил признать:
- ФИО2, ФИО4 не принявшими наследство, открывшегося после смерти отца - Х.В.А., умершего ДД.ММ.ГГГГ,
- ФИО2, ФИО3, ФИО5 не принявшими наследство, открывшегося после смерти матери, Х.С.В., умершей, ДД.ММ.ГГГГ.
В обоснование своих требований указал, что 02.11.1999 года его родителями - Х.В.А. и Х.С.В. в период брака была приобретена квартира, расположенная по адресу: <адрес>, в которой зарегистрировались отец, мать, он и его брат ФИО2
Решением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ брак между родителями прекращен. Раздел общего имущества супругов не производился.
ДД.ММ.ГГГГ умер отец, Х.В.А. После его смерти за наследством никто к нотариусу не обращался. Истец, его мать Х.С.В., его брат ФИО2 продолжали проживать в указанной квартире.
ДД.ММ.ГГГГ родилась его сестра ФИО3, которая с рождения была зарегистрирована в вышеуказанной квартире и проживала там до августа 2022 года.
ДД.ММ.ГГГГ умерла его мать, Х.С.В. В октябре 2023 года он обратился нотариусу за вступлением в наследство. По истечении шестимесячного срока он снова обратился к нотариусу для получения свидетельства о праве на наследство и выяснил, что кроме него никто из остальных наследников к нотариусу не обращался. В связи с чем, свидетельство о праве наследство по закону им не получено.
В настоящее время в наследственной квартире по-прежнему зарегистрированы трое: его брат ФИО2 и сестра ФИО3, но проживает только он со своей семьей. К квартире относится как к своей собственной, поддерживает в порядке, оплачивает коммунальные счета.
Кроме него наследниками после смерти родителей являются:
- ФИО2 - родной брат истца, не принявший свою долю в наследстве после смерти матери, фактически проживающий с 2020 г. в <адрес>;
- ФИО3 - родная сестра истца по матери, не принявшая свою долю в наследстве после смерти матери, фактически проживающая с 2022г. в <адрес>;
- ФИО4 - бабушка истца по линии отца, не принявшая свою долю в наследстве после смерти своего сына Х.В.А., зарегистрирована и проживает с 22.01.1988г. по настоящее время по адресу: <адрес>;
- ФИО5 - бабушка истца по линии матери, не принявшая свою долю в наследстве после смерти своей дочери Х.С.В., зарегистрирована и проживает с 25.07.1980г. по настоящее время по адресу: <адрес>.
В связи с бездействием других наследников в получении наследства я вынужден обратиться в суд для признания их не принявшими наследство для реализации своих прав как наследника на получение наследства.
Поскольку из всех наследников только истец обращался к нотариусу для выдачи свидетельства о праве на наследство, но нотариус отказал ему в этом, сославшись на то, что его брат и сестра зарегистрированы, но не проживают в наследственной квартире, а бабушки не зарегистрированы и не проживают в квартире, но также являются наследниками, то только истец является наследником в установленном законом порядке. Ответчики, в свою очередь, никаких действий по фактическому принятию наследства не совершали, несмотря на то, что брат и сестра имеют регистрацию в квартире, в наследство, открывшееся после смерти родителей Х.В.А. и Х.С.В. фактически не вступали. Полагает, что регистрация брата и сестры в наследственной квартире до смерти родителей, не может рассматриваться как доказательство фактического принятия наследства. При этом несколько лет до смерти Х.С.В. и после ее смерти, никто из ответчиков в <адрес> кроме истца не проживал и не проживает в настоящее время.
Определением суда от 19 марта 2025 года, вынесенным в протокольной форме, к участию в деле в качестве соответчика привлечена администрация г. Орска, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, нотариус ФИО6
Истец ФИО1, извещенный о рассмотрении дела надлежащим образом, в судебное заседание не явился. Его представитель – адвокат Литовченко Е.Б. в судебном заседании исковые требования поддержала, просила их удовлетворить.
Ответчики ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, представитель ответчика администрации г. Орска, а также третье лицо нотариус ФИО6, извещенные о рассмотрении дела надлежащим образом, в судебное заседание не явились.
Ответчики ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 в своих заявлениях просили рассмотреть дело в их отсутствие, не возражали против удовлетворения исковых требований.
Руководствуясь ст. 167 ГПК РФ, суд счёл возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц. При этом, выслушав представителя ответчика и исследовав материалы дела, пришёл к следующему.
Согласно ст. 1111 ГК РФ наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных названным Кодексом.
В силу п. 1 ст. 1141 ГК РФ наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной ст. ст. 1142 - 1145 и 1148 настоящего Кодекса.
Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ), либо лишены наследства (п. 1 ст.1119 ГК РФ), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.
В соответствии с п. 1 ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.
Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления (п. 2 ст. 1142 ГК РФ).
Согласно п. 1 ст. 1146 ГК РФ доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143 и п. 2 ст. 1144 данного Кодекса, и делится между ними поровну.
По смыслу вышеприведенных правовых норм лица, наследующие по праву представления, занимают среди других наследников наследодателя то место, которое мог бы занимать их умерший родитель.
В соответствии п. 1 ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).
Согласно ст.1150 ГК РФ, принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными настоящим Кодексом.
В соответствии с п.33 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» в состав наследства, открывшегося со смертью наследодателя, состоявшего в браке, включается его имущество (пункт 2 статьи 256 ГК РФ, статья 36 СК РФ), а также его доля в имуществе супругов, нажитом ими во время брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства, если брачным договором не установлено иное (пункт 1 статьи 256 ГК РФ, статьи 33, 34 СК РФ).
Судом установлено, что Х.В.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является сыном ФИО1 и ФИО4 (свидетельство о рождении №).
ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является дочерью ФИО8 и ФИО5 (свидетельство о рождении №).
ДД.ММ.ГГГГ Х.В.А. и ФИО7 заключили брак. После заключения брака ФИО7 присвоена фамилия – ФИО9 (запись акта о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ).
В период с брака у Х.В.А. и Х.С.В. родились дети: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.
Решением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ брак между Х.В.А. и Х.С.В. прекращен.
ДД.ММ.ГГГГ Х.В.А. умер.
ДД.ММ.ГГГГ у Х.С.В. родилась дочь – ФИО3
ДД.ММ.ГГГГ Х.С.В. умерла.
Таким образом, наследниками имущества, открывшегося после смерти Х.В.А., являются его супруга – Х.С.В., дети – ФИО1 и ФИО2, а также мать – ФИО4
Наследниками имущества, открывшегося после смерти Х.С.В., являются её дети – ФИО1, ФИО2 и ФИО3, а также мать – ФИО5
В соответствии со ст. 33 СК РФ законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности.
Согласно ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.
К имуществу, нажитому супругами во время брака /общему имуществу супругов/, относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности. Общим имуществом супругов являются так же приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи.
В силу ст. 39 СК РФ при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами.
В соответствии с правовой позицией, содержащейся в п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.11.1998 года № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» общей совместной собственностью супругов, подлежащей разделу /п. п. 1 и 2 ст. 34 СК РФ/, является любое нажитое ими в период брака движимое и недвижимое имущество, которое в силу ст. ст. 128, 129 ГК РФ, п. п. 1 и 2 ст. 213 ГК РФ, может быть объектом права собственности граждан, независимо от того, на имя кого из супругов оно было приобретено или внесены денежные средства, если брачным договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Раздел общего имущества супругов производится по правилам, установленным ст. ст. 38, 39 СК РФ и ст. 254 ГК РФ.
В период брака, Х.С.В. приобрела в собственность квартиру площадью <данные изъяты> кв.м., расположенную по адресу: <адрес>.
Согласно ст. 34 СК РФ данное имущество, как нажитое супругами во время брака, является общей совместной собственностью супругов.
В силу положений действующего гражданского и семейного законодательства об общей собственности супругов (ст. 34 СК РФ, ст. 256 ГК РФ) право собственности одного из супругов, бывших супругов на долю в имуществе, нажитом во время брака, не прекращается ни после расторжения брака, ни после смерти другого супруга, бывшего супруга.
Х.С.В. после расторжения брака проживала в квартире, расположенной по адресу: <адрес>.
На момент смерти Х.В.А. брак был расторгнут, брачный договор, соглашение о разделе совместно нажитого имущества не заключались.
Суд исходит из того, что спорная квартира приобретена в период брака Х-ных, режим личной собственности в отношении нее не устанавливался, соответствующего соглашения супруги не заключали, а данная квартира является общей совместной собственностью супругов независимо от того, на чье имя она приобретена и кто вносил денежные средства по договору. В связи с этим суд считает, что супружеская доля Х.В.А. составила <данные изъяты> доли в праве собственности на спорную квартиру и подлежит включению в наследственную массу, открывшуюся после его смерти.
После смерти Х.В.А. никто из наследников к нотариусу не обращался, наследственное дело не заводилось.
После смерти Х.С.В. с заявлением о принятии наследства к нотариусу обратился истец ФИО1 Иные наследники к нотариусу не обращались.
Обращаясь в суд с иском, ФИО1 указал, что наследники первой очереди по закону, имеющие право на обязательную долю в наследстве после смерти Х.В.А. и Х.С.В. в течение шести месяцев не обратились к нотариусу за принятием наследства и не предприняли иных мер по фактическому принятию наследства.
В соответствии с п. 1 ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять.
Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось (п. 2 цитируемой нормы).
Согласно п. 1 ст. 1153 ГК РФ принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Признаётся, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:
- вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
- произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
- оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства (пункт 2 цитируемой нормы).
Исходя из разъяснений, содержащихся в п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных п. 2 ст. 1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу.
В качестве таких действий могут выступать: вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания), обработка наследником земельного участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление оплаты жилищно-коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных ст. 1174 ГК РФ, иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом.
При этом такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами. Указанные действия должны быть совершены в течение срока принятия наследства, установленного ст. 1154 ГК РФ.
Факт непринятия наследником наследства может быть установлен после его смерти также по заявлению заинтересованных лиц (иных наследников, принявших наследство).
Таким образом, в силу ст. 1153 ГК РФ, если наследником совершены действия, свидетельствующие о фактическом принятии им наследства, то именно на нём лежит обязанность доказать факт того, что наследство принято не было. В частности к таким допустимым доказательствам могут относиться заявление об отказе от наследства (ст. 1159 ГК РФ), либо решение суда об установлении факта непринятия наследства.
Бремя доказывания факта непринятия наследства наследником по иску о признании наследника не принявшим наследство лежит на заинтересованных лицах, обратившихся с соответствующим заявлением.
На день смерти Х.В.А., умершего ДД.ММ.ГГГГ, в квартире по адресу: <адрес> были зарегистрированы его дети: ФИО1, ФИО2
На день смерти Х.С.В. была зарегистрирована по адресу: <адрес>. Также в данной квартире вместе с Х.С.В. были зарегистрированы её дети: ФИО1, ФИО2 и ФИО3
Факт проживания ответчика ФИО2 в жилом помещении, доля в праве на которое принадлежала Х.В.А., бесспорно не свидетельствует о фактическом принятии им наследства после смерти Х.В.А.
Также по себе регистрация ответчиков в жилом помещении, которое принадлежало наследодателю, не является бесспорным доказательством фактического принятия ответчиками наследства.
В подтверждение своих доводов о фактическом принятии им наследства, истец ФИО1 представил копии платежных документов об оплате им жилищно-коммунальных услуг по адресу: <адрес>, что свидетельствует о фактическом принятии наследства и несении бремени содержания наследственного имущества.
Ответчиками ФИО2 и ФИО3 не оспаривается, что они не проживали в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, со смерти Х.С.В. Соответственно, после смерти своей матери Х.С.В. они не пользовались и не могли пользоваться предметами домашней обстановки и обихода, которые, как правило, находятся в общем пользовании наследодателя и совместно проживающих наследников, а потому наследуются на общих основаниях.
Также суд принимает во внимание, что ФИО4 и ФИО5 после смерти своих детей – Х.В.А. и Х.С.В. (соответственно) в течение шестимесячного срока к нотариусу с заявлением о принятии наследства на обращались, иных действий по принятию наследства не производили.
При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что требования истца о признании ответчиков не принявшими наследство после смерти Х.В.А. и Х.С.В. подлежат удовлетворению.
Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования ФИО1 к ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, администрации г. Орска Оренбургской области о признании наследников не принявшими наследство — удовлетворить.
Признать ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не принявшими наследство, открывшегося после смерти Х.В.А., умершего ДД.ММ.ГГГГ,
Признать ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не принявшими наследство, открывшееся после смерти Х.С.В., умершей, ДД.ММ.ГГГГ.
Решение может быть обжаловано в Оренбургский областной суд, через Ленинский районный суд г. Орска, в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме - ДД.ММ.ГГГГ.
Судья Клейн Е.В.