Дело № 2- 1993 /2025
УИД: 55RS0026-01-2025- 002310 -66
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
Омский районный суд Омской области в составе председательствующего судьи Реморенко Я.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Абубакировой К.Р.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Омске 02 сентября 2025 года гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ФИО2, ФИО3, ФИО4 об установлении факта принятия наследства, о признании права собственности в порядке наследования,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 обратился в Омский районный суд Омской области с названными исковыми требованиями к ФИО2, ФИО3, ФИО4 об установлении факта принятия наследства, признании права собственности в порядке наследования, указав, что И.К.П. /мать истца/ принадлежали на праве собственности земельный участок и жилой дом, расположенные по адресу: <адрес>.
На момент приобретения указанных объектов она состояла в браке с И.А.П., однако данное имущество ею приобретено за счет личных денежных средств и не относится к совместно нажитому имуществу супругов.
ДД.ММ.ГГГГ И.К.П. умерла. На момент смерти матери истец зарегистрирован и фактически проживает по настоящее время по адресу: <адрес>, оплачивает коммунальные услуги, производит уход и ремонт данного дома, тем самым принял фактически наследство за умершей.
Другие дети И.К.П. – ФИО2 и ФИО3 в наследство после смерти матери не вступила, оформлять его не желают.
ДД.ММ.ГГГГ умер И.А.П., после его смерти нотариусом ФИО5 заведено наследственное дело, однако спорные объекты в состав наследство после его смерти не вошли.
Ответчик ФИО4 является дочерью И.А.П. от первого брака.
В 2010 году истец обращался к нотариусу ФИО6 с заявлением об оформлении наследственных прав после смерти матери, однако свидетельство о праве на наследство им получено не было.
На основании изложенного, просит установить факт принятия ФИО1 наследства, открывшегося после смерти матери –И.К.П., признать за ним право на земельный участок и жилой дом, расположенные по адресу: <адрес>, в порядке наследования после смерти матери.
Истец ФИО1 в судебном заседании участия не принимал, извещен надлежаще. В судебном заседании представитель истца - ФИО7, действующая на основании доверенности, заявленные исковые требования поддерживала в полном объеме, просила их удовлетворить, указала, что денежные средства для приобретения земельного участка и жилого дома, расположенных по адресу: <адрес>, были подарены И.К.П. истцом от продажи личного имущества – квартиры в <адрес>.
Ответчики ФИО2, ФИО3, ФИО4 в судебном заседании участия не принимали, извещены надлежаще.
Третьи лица - нотариус ФИО5 и нотариус ФИО6 в судебном заседании участия не принимали, извещены надлежаще.
На основании статьи 233 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.
Изучив материалы дела, исследовав представленные доказательства, заслушав представителя истца, суд приходит к следующему.
Материалами дела установлено, что согласно договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ И.К.П. приобрела земельный участок площадью <данные изъяты> кв.м. и жилой дом площадью <данные изъяты> кв.м., расположенные по адресу: <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей.
Согласно выписки из ЕГРН земельный участок площадью <данные изъяты> кв.м. с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, и жилой дом площадью <данные изъяты> кв.м. с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, принадлежат на праве собственности И.К.П. с ДД.ММ.ГГГГ.
Согласно записи акта о рождении матерью ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является О.К.П.
ДД.ММ.ГГГГ О.К.П. вступила в брак с И.А.П., в связи с чем ей произведена смена фамилии на ФИО4 .
И.К.П. умерла ДД.ММ.ГГГГ.
После ее смерти нотариусом ФИО6 на основании заявления ФИО1 заведено наследственное дело №.
В материалах наследственного дела имеется завещание от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого И.К.П. земельный участок площадью <данные изъяты> кв.м. и жилой дом площадью <данные изъяты> кв.м., расположенные по адресу: <адрес>, завещала ФИО1 Свидетельства о праве на наследство нотариусом выданы ФИО1 не были.
Судом установлено, что И.А.П. умер ДД.ММ.ГГГГ.
После его смерти нотариусом ФИО5 заведено наследственное дело, согласно которого нотариусов выданы свидетельства о праве на наследство по закону ФИО4 (дочь наследодателя) - на денежные вклады, а также свидетельства о праве на наследство по завещанию М.Н.П. и Ю.Т.Н. - на денежные вклады.
Из пояснений представителя истца, а также материалами дела подтверждено, что ФИО1 принадлежало жилое помещение по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 продал С.Е.В. данную квартиру по цене <данные изъяты> рублей, что подтверждено договором купли – продажи. На данные денежные средства, которые им были подарены матери, ею в этот же день приобретены спорные жилой дом и земельный участок.
Статьей 218 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.
В силу ст. 1142 Гражданского кодекса Российской Федерации, наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.
Согласно ст. 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
В соответствии со ст. 1150 Гражданского кодекса Российской Федерации принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК РФ, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными данным кодексом.
Из указанной нормы следует, что после смерти одного из супругов в его наследственную массу входит имущество, составляющее его долю в общем имуществе, а остальная часть общего имущества поступает в единоличную собственность пережившего супруга. Тем самым общая совместная собственность на такое имущество прекращается, а принадлежащая умершему доля в имуществе переходит к его наследникам.
Как установлено в пункте 1 статьи 256 Гражданского кодекса Российской Федерации, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если брачным договором между ними не установлен иной режим этого имущества.
В силу статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.
В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Семейного кодекса Российской Федерации имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью.
Таким образом, необходимым условием для признания имущества совместным является его приобретение супругами в период брака и на совместные денежные средства. Юридически значимыми обстоятельствами при решении вопроса об отнесении имущества к раздельной собственности супругов (имущество каждого из супругов) являются время (период) и основания возникновения права собственности на конкретное имущество у каждого из супругов.
Из разъяснений, приведенных в пункте 33 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", следует, что в состав наследства, открывшегося со смертью наследодателя, состоявшего в браке, включается его имущество (пункт 2 статьи 256 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 36 Семейного кодекса Российской Федерации), а также его доля в имуществе супругов, нажитом ими во время брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства, если брачным договором не установлено иное (пункт 1 статьи 256 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 33, 34 Семейного кодекса Российской Федерации).
Судом установлено, что спорное недвижимое имущество - жилой дом и земельный участок приобретено И.К.П. и И.А.П. в период брака, однако из материалов дела следует, что это имущество приобретено за счет ее личных средств. При жизни И.А.П. после смерти супруги на данное имущество не претендовал, в него не вселялся, право пользования им не осуществлял. При таких обстоятельствах, земельный участок площадью <данные изъяты> кв.м. и жилой дом площадью <данные изъяты> кв.м., расположенные по адресу: <адрес>, являются личной собственностью И.К.П.
В соответствии со статьей 1111 Гражданского кодекса Российской Федерации наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных названным кодексом.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации для приобретения наследства наследник должен его принять.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1152 и статьей 1154 Гражданского кодекса Российской Федерации для приобретения наследства наследник должен его принять в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
На основании ст. 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю деньги.
Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 36 постановления от 29 мая 2012 года N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу. В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в принадлежащее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания), обработка наследником земельного участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных статьей 1174 Гражданского кодекса Российской Федерации, иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом. Указанные действия должны быть совершены в течение срока принятия наследства, установленного статьей 1154 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Из указанных норм следует, что обращение к нотариусу не является единственным способом принятия наследства.
Наследник, совершивший действия, которые могут свидетельствовать о принятии наследства (например, проживание совместно с наследодателем, уплата долгов наследодателя), не для приобретения наследства, а в иных целях, вправе доказывать отсутствие у него намерения принять наследство, в том числе и по истечении срока принятия наследства (статья 1154 Гражданского кодекса), представив нотариусу соответствующие доказательства либо обратившись в суд с заявлением об установлении факта непринятия наследства (пункт 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 N 9).
Из материалов дела усматривается, что нотариусом принято заявление истца о принятии наследства по завещанию после смерти матери, указанное свидетельствует о вступлении ФИО1 в права наследования после смерти матери - И.К.П.
Таким образом, исковые требования об установлении факта принятия наследства после смерти И.К.П. истцом заявлены излишне.
Согласно п. 1 ст. 1163 ГК РФ свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
Как разъяснено Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", право наследования, гарантированное ч. 4 ст. 35 Конституции РФ, обеспечивает переход имущества наследодателя к другим лицам в порядке, определяемом гражданским законодательством (преамбула); получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника (п. 7); наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа его принятия считается собственником наследственного имущества, носителем имущественных прав и обязанностей со дня открытия наследства вне зависимости от факта государственной регистрации прав на наследственное имущества и ее момента (п. 34).
Судом установлено, что И.К.П. на дату смерти на праве личной собственности принадлежали земельный участок площадью <данные изъяты> кв.м. с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, и жилой дом площадью <данные изъяты> кв.м. с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, ею при жизни было составлено завещание в отношении данного имущества в пользу сына –ФИО1, которым принято наследство после смерти матери в установленном порядке, в связи с чем суд считает возможным исковые требования удовлетворить.
Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Признать за ФИО1 (паспорт №) право собственности в порядке наследования после смерти матери – И.К.П., умершей ДД.ММ.ГГГГ, на земельный участок площадью <данные изъяты> кв.м. с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, и жилой дом площадью <данные изъяты> кв.м. с кадастровым номером № по адресу: <адрес>.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Судья Я.А. Реморенко
Решение в окончательном виде изготовлено 10 сентября 2025 года.