Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Нальчик Дело №А20-3541/2023
29 ноября 2023 года
Резолютивная часть решения объявлена 23 ноября 2023 года
Полный текст решения изготовлен 29 ноября 2023 года
Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики
в составе судьи М.Х.Паштовой,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи З.Б.Мальбаховой,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Зингер СПБ", г.Санкт-Петербург (ОГРН <***>, ИНН <***>)
к индивидуальному предпринимателю ФИО1, с.Приречное (ОГРНИП <***>, ИНН <***>)
о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 62 500 рублей и возмещении судебных расходов
в отсутствие сторон,
УСТАНОВИЛ:
общество с ограниченной ответственностью "Зингер СПБ" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак №266060 в размере 62 500 рублей, о возмещении судебных расходов по уплате государственной пошлины, в размере 2000 рублей, а также судебных издержек в размере 8496 рублей, из которых: 170 рублей - стоимость товара, 126 рублей - почтовые расходы, 200 рублей – расходы на получение выписки из ЕГРИП, 8000 рублей – расходы на фиксацию нарушения (уточненные требования, принятые определением суда от 21.09.2023).
10.10.2023 в суд от истца поступило ходатайство о приобщении доказательств: платежное поручение об уплате государственной пошлины, копия кассового чека, диск с видеозаписью покупки спорного товара. Также истец поясняет, что кассовый чек и товар не может представить в материалы дела, ввиду того, что он был утерян.
16.11.2023 в суд через систему «Мой арбитр» от истца поступили пояснения, в которых указывает следующее: факт реализации указанного товара подтверждается видеосъемкой. На видеосъемке зафиксирован факт реализации вышеуказанного товара, а так же факт выдачи продавцом чека в подтверждение реализации товара. Вместе с тем, на представленной в материалы дела видеосъемке зафиксирован факт выдачи кассового чека с данными ответчика при приобретении спорного товара, что позволяет сделать однозначный вывод о том, что продавцом спорного товара по смыслу ст. 493 ГК РФ выступала ИП ФИО1 (ИНН: <***>). Действительность представленной в материалы дела видеозаписи приобретения спорного товара, а также событий, которые зафиксированы на указанной видеозаписи, не оспорена ответчиком. В связи с этим отсутствие оригинала кассового чека и товара при наличии иных доказательств (видеозаписи), не опровергает факт реализации ИП ФИО1 спорного товара.
Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о месте и времени судебного заседания, в суд своих представителей не направили, ответчик отзыв на иск не представил, требования истца в установленном порядке не оспорил.
В связи с отсутствием сторон, дело рассмотрено по правилам статьи 156 АПК РФ – без участия сторон, по представленным доказательствам.
Рассмотрев и оценив в порядке 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) представленные в материалы дела доказательства и оценив их в совокупности, проанализировав доводы искового заявления и приложенных к нему документов, суд установил следующие обстоятельства.
Как следует из материалов дела и искового заявления, ООО "Зингер СПБ" является обладателем исключительных прав на товарный знак №266060 (в виде словесного обозначения «ZINGER»), что подтверждается свидетельством на товарный знак №266060, зарегистрированным в Государственном Реестре товарных знаков, знаков обслуживания РФ 26.03.2004, срок действия исключительного права продлен до 03.07.2030.
24.08.2021 в торговой точке, расположенной по адресу: <...> был установлен и зафиксирован факт предложения к продаже и реализации от имени ИП ФИО1 товара, обладающего техническими признаками контрафакта - маникюрный инструмент.
Факт реализации указанного товара от имени ИП ФИО1 подтверждается кассовым чеком от 24.08.2021, а также видеосъемкой, совершенной в целях и на основании самозащиты гражданских прав в соответствии со статьями 2-14 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).
На спорном товаре содержатся обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком №266060 - «ZINGER».
Разрешение на использование товарных знаков истца (правообладателя) путем заключения соответствующих договоров ответчик не получал, следовательно, их использование ответчикам в своей коммерческой деятельности, в частности, при продаже товаров, в предложениях о продаже товаров, осуществлено незаконно с нарушением исключительных прав правообладателя.
Претензия истца, направленная ответчику с предложением добровольно уплатить компенсацию за нарушение исключительных прав на спорный товарный знак оставлена последним без исполнения, что и послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с рассматриваемым иском.
В заявлении об уточнении исковых требований истец поясняет, что между ним и индивидуальным предпринимателем ФИО2 заключен лицензионный договор (неисключительная лицензия) от 11.08.2021, предоставляющий право на использования на неисключительной основе товарного знака по свидетельству №266060 в отношении всех товаров, включенных в 8, 35 классы Международной Классификации Товаров и Услуг (МКТУ).
Согласно пункту 2.1 указанного договора, за предоставление права использования товарного знака лицензиат уплачивает лицензиару ежегодное вознаграждение в размере 750 000 рублей.
Истец ссылается на то, что указанный лицензионный договор является действующим, заключен в соответствии с требованиями закона. Во исполнение пункта 2 статьи 1235 ГК РФ договор зарегистрирован в установленном порядке.
Лицензиатом - ИП ФИО2, пункт 2 лицензионного договора от 11.08.2021 исполняется, что подтверждается платежными поручениями №130 от 28.10.2021, №131 от 06.12.2021, №4 от 12.01.2022, №9 от 01.02.2022, №20 от 16.02.2022, №33 от 01.04.2022, №42 от 04.05.2022, №55 от 02.06.2022, №69 от 04.07.2022, №87 от 02.08.2022, №110 от 23.08.2022, №112 от 03.10.2022,
Исходя из стоимости правомерного использования товарного знака по договору неисключительной лицензии от 11.08.2021, размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак №266060 в двукратном размере составляет 62 500 рублей из расчета:
750 000 рублей/1 товарный знак/2 класса МКТУ/1 способ применения/12 месяцев Х 2 = 62 500 рублей.
Таким образом, истец считает возможным изменить способ расчета компенсации с части 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ на часть 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ и взыскать в пользу истца компенсацию в размере 62 500 рублей (в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака).
В соответствии со статьей 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, товарные знаки и знаки обслуживания. Интеллектуальная собственность охраняется законом.
Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.
В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).
Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).
Как следует из положений статьи 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).
Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).
Из содержания указанных норм права следует, что использование в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака может осуществляться только с разрешения правообладателя или уполномоченного им лица. Предложение к продаже, продажа, хранение и иное введение в хозяйственный оборот товаров с товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, используемых без разрешения его владельца, является нарушением права на товарный знак.
Незаконное размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, этикетках, упаковках товаров, в силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ, свидетельствует об их контрафактности.
В рассматриваемом случае истец является правообладателем исключительного права на товарный знак №266060.
Как указано выше, истцом была организована закупка спорного товара у ответчика, покупка товара оформлена в соответствии с требованиями статьи 493 ГК РФ.
Также данный факт подтверждается приобщенной к материалам дела видеосъемкой приобретения товара.
Проводя фиксацию, представитель истца воспользовался правом на сбор и получение доказательств. Арбитражным процессуальным законодательством не запрещен такой способ формирования доказательств, следовательно, исходя из анализа норм части 2 статьи 64 АПК РФ, осуществление видеосъемки является соразмерным и допустимым способом защиты нарушенных прав, результаты такой съемки отвечают признакам относимости и достоверности доказательств.
В соответствии со статьей 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.
Для признания аудио- или видеозаписи допустимым доказательством согласия на проведение аудиозаписи или видеосъемки того лица, в отношении которого они производятся, не требуется (Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").
Ведение видеозаписи (в том числе и скрытой камерой) в местах, очевидно и явно открытых для общего посещения и не исключенных в силу закона или правового обычая от использования видеозаписи, является элементом самозащиты гражданского права, что соответствует статье 14 Гражданского кодекса Российской Федерации и части 2 статьи 45 Конституции Российской Федерации, согласно которым каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2015 по делу N А56-27546/2014).
В силу статей 12, 14 ГК РФ, части 2 статьи 64 АПК РФ осуществление видеосъемки при фиксации факта распространения контрафактной продукции является соразмерным и допустимым способом самозащиты, и видеозапись отвечает признакам относимости, допустимости и достоверности доказательств.
Таким образом, судом установлено, что факт реализации ответчиком спорного товара в торговом павильоне, где осуществляет предпринимательскую деятельность ответчик, подтверждается материалами дела (кассовым чеком, видеосъемкой, произведенной истцом в целях самозащиты гражданских прав на основании статей 12, 14 ГК РФ, а также самим товаром, фотография которого приобщена к материалам дела).
Видеозапись процесса закупки при непрерывающейся съемке отчетливо фиксирует обстоятельства заключения договора розничной купли-продажи (место приобретения товара, процесс выбора покупателем приобретаемого товара, оплату товара и выдачу продавцом чека), а также позволяет установить реализованные ответчиком товары и выявить идентичность запечатленного на видеозаписи чека и товара чеку, представленному в материалы дела.
С учетом изложенного, суд признает видеозапись надлежащим доказательством по делу, подтверждающим факт реализации контрафактного товара ответчиком.
Предложение к продаже и реализации ответчиком контрафактного товара, маркированного товарным знаком №266060, нарушает исключительное право истца на указанный товарный знак.
Реализованный ответчиком товар: маникюрный инструмент «ZINGER» - является маникюрным инструментом неизвестного происхождения и состава, не имеющими подтверждения безопасности продукции и оказывающими влияние на здоровье покупателей, что, в том числе, негативно влияет на репутацию правообладателя товарного знака.
Ответчик, являясь профессиональным участником гражданских правоотношений, обязан был удостовериться, что, реализуя товар под определенным наименованием, не нарушает исключительных прав третьих лиц. При таких обстоятельствах факт нарушения ответчиком принадлежащих истцу исключительных прав подтвержден.
Как указано выше, нарушение исключительного права позволяет истцу заявить о взыскании убытков либо компенсации.
В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.
Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.
Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.
В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Истцом заявлено требование о взыскании компенсации за допущенное ответчиком нарушение в размере 62 500 рублей.
Размер компенсации определен истцом в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.
Как разъяснено в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.
Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.
Определенный таким образом размер по смыслу пункта З статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.
Истцом заявлено требование о взыскании компенсации в размере 62500 рублей, исходя из расчета 750000 рублей / 1 товарный знак / 2 класса МКТУ / 1 способ применения /12 месяцев х 2 = 62500 рублей.
При расчете исковых требований истец исходил из вознаграждения за использование товарного знака в размере 750000 рублей в год, предусмотренного лицензионным договором, заключенным между истцом и ИП ФИО2 11.08.2021, предоставляющим право на использования на неисключительной основе товарного знака по свидетельству № 266060 в отношении всех товаров, включенных в 8, 35 классы Международной Классификации Товаров и Услуг (МКТУ).
Согласно пункту 2.1 указанного договора, за предоставление права использования товарного знака лицензиат уплачивает лицензиару ежегодное вознаграждение в размере 750000 рублей.
Лицензионный договор является действующим, заключен в соответствии с требованиями закона. Во исполнение пункта 2 статьи 1235 ГК РФ договор зарегистрирован в установленном порядке.
Лицензиатом - ИП ФИО2, пункт 2 лицензионного договора от 11.08.2021 исполняется, что подтверждается платежными поручениями №130 от 28.10.2021, №131 от 06.12.2021, №4 от 12.01.2022, №9 от 01.02.2022, №20 от 16.02.2022, №33 от 01.04.2022, №42 от 04.05.2022, №55 от 02.06.2022, №69 от 04.07.2022, №87 от 02.08.2022, №110 от 23.08.2022, №112 от 03.10.2022,
Из представленных в дело документов следует, что ООО «ЗИНГЕР Спб» является правообладателем товарного знака № 266060 в виде словесно-изобразительного обозначения «Zinger» в отношении товаров и услуг двух классов МКТУ, при этом к восьмому классу товаров, к которому относятся приобретенные у ответчика ножницы, входит достаточно широкий круг других товаров.
Лицензионный договор заключен в отношении одного товарного знака - ZINGER в отношении двух классов МКТУ.
Неисключительная лицензия на право использования вышеуказанных товарныхзнаков передана на весь срок действия договора в отношении всех товаров, указанных всвидетельствах на товарные знаки.
Пунктом 2.1 договора от 11.08.2021 предусмотрено, что лицензиат обязан уплачивать лицензиару лицензионное вознаграждение в виде ежегодного вознаграждения в размере 750000 рублей.
Как было указано выше, избранный истцом способ компенсации, предусмотренный п. 4 ст. 1515 ГК РФ, предполагает доказывание и установление в процессе рассмотрения судебного спора размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Учитывая, что доказательства, опровергающие использование товарного знака, ответчиком не представлены, сравнимыми (идентичными, сопоставимыми) обстоятельствами в контексте настоящего спора следует считать:
- использование одного из предусмотренных лицензионным договором товарных знаков;
- использование товарного знака в отношении одного вида товара из двух классов товаров и услуг.
Учитывая, что в соответствии с частью 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, доказательств, опровергающих требования истца, ответчик суду не представил, о снижении заявленной суммы компенсации не заявил, суд полагает возможным удовлетворить требование истца в заявленном размере.
Разрешая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.
После установления размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов возможно лишь в исключительных случаях и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика.
Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 64 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ применяются лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации.
Соответствующее ходатайство о применении положений абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ ответчиком не заявлено.
При таких обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению в заявленном размере.
В соответствии с частью 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при принятии решения арбитражный суд, в том числе, распределяет судебные расходы.
Истцом заявлены требования о возмещении расходов по уплате государственной пошлины в сумме 2000 рублей, судебных издержек, состоящих из стоимости товара в размере 170 рублей, почтовых расходов в размере 126 рублей, расходов на получение выписки из ЕГРИП в размере 200 рублей, расходов на фиксацию правонарушения в размере 8000 рублей,
В соответствии с разъяснениями, изложенными в абзаце втором пункта 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 №1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», перечень судебных издержек, предусмотренный процессуальными кодексами, не является исчерпывающим. Так, расходы, понесенные истцом, административным истцом, заявителем в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления, административного искового заявления, заявления в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости. Например, истцу могут быть возмещены расходы, связанные с легализацией иностранных официальных документов, обеспечением нотариусом до возбуждения дела в суде судебных доказательств (в частности, доказательств, подтверждающих размещение определенной информации в сети «Интернет»), расходы на проведение досудебного исследования состояния имущества, на основании которого впоследствии определена цена предъявленного в суд иска, его подсудность.
В подтверждение расходов на приобретение спорного товара истцом представлен чек от 24.08.2021, содержащий ИНН и ФИО ответчика, из которого следует, что истец понес 170 руб. расходов на его приобретение.
Суд учитывает, что приобретение контрафактного товара вызвано необходимостью доказывания довода о нарушении исключительного права истца, указанные расходы относимы к предмету спора и подлежат компенсации истцу.
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Поскольку несение истцом судебных расходов подтверждается материалам дела, то требования о взыскании с ответчика расходов по приобретению товара, почтовых расходов, а также судебных расходов по уплате государственной пошлины заявлены обоснованно и подлежат взысканию в пользу истца в полном объеме.
Заявленное истцом требование истца о взыскании с ответчика расходов на фиксацию правонарушения в размере 8000 рублей суд не находит подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
Согласно статье 110 АПК РФ возмещению подлежат только фактически понесенные судебные расходы.
Как указано в пункте 4 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 № 121 "Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах" в случае, когда расходы на оплату услуг представителя не были фактически понесены, требование об их возмещении удовлетворению не подлежит.
Суд при распределении судебных расходов по делу исходит из того, что под фактически понесенными расходами следует понимать реально понесенные стороной затраты в форме отчуждения части имущества в пользу лица, оказавшего соответствующие услуги, с учетом характера этих затрат, а именно: являются ли расходы на оплату услуг реальными затратами стороны, то есть оплачиваются стороной за счет собственного имущества или за счет собственных денежных средств.
Согласно пункту 2 статьи 861 ГК РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами, если иное не установлено законом.
При этом арбитражное процессуальное законодательство связывает право на возмещение расходов не с представлением документа, а с фактом несения расходов, под которыми понимаются реальные затраты на оплату соответствующих услуг.
Иное толкование означало бы нарушение баланса интересов сторон, допуская возложение на проигравшую сторону обязанности по компенсации расходов, фактически не понесенных другой стороной.
Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (часть 1 статьи 65, часть 2 статьи 9 АПК РФ).
Вместе с тем, истцом не представлены доказательства несения расходов на видеофиксацию в заявленном размере. В материалы дела не представлены ни договор, ни акт выполненных работ, ни платежный документ об оплате 8000рублей.
Поскольку истец не представил документы по оплате стоимостью фиксации правонарушения в размере 8000 рублей, возложение на ответчика бремени несения указанных расходов является необоснованным, в связи с чем, суд отказывает истцу в их возмещении в полном объеме.
Указанные выводы находят отражение в судебной практике, в том числе, по делу №А23-10370/2022, по делу №А04-5142/2022, а также постановление Шестого арбитражного апелляционного суда по делу №А04-5142/2022 от 16.12.2022, постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу N А47-16811/2021 от 29.08.2022.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 49, 110, 156, 167, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ :
1. Исковые требования с учетом принятых уточнений удовлетворить частично.
2. Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1, с.Приречное (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Зингер СПБ", г.Санкт-Петербург (ОГРН <***>, ИНН <***>) компенсацию в размере 62 500 рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству №266060, расходы по уплате государственной пошлины в размере 2000 рублей, расходы на приобретение товара в размере 170 рублей, почтовые расходы в размере 126 рублей , расходы на получение выписки из ЕГРИП в размере 200 рублей, всего – 64 996 (шестьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто шесть) рублей.
3. В остальной части исковых требований отказать.
4. Взыскать с ФИО1, с.Приречное (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) в доход бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 500 рублей.
5. Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики в течение месяца со дня принятия.
6. Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети "Интернет".
Судья М.Х. Паштова