Дело № 2-422/2025

УИД 09RS0008-01-2025-000407-22

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

14 июля 2025 года а. Хабез

Хабезский районный суд Карачаево-Черкесской Республики в составе председательствующего судьи Туаршева А.Р.,

при секретаре судебного заседания Баловой Т.В.,

с участием истца ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале Хабезского районного суда Карачаево-Черкесской Республики гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к администрации Али-Бердуковского сельского поселения Хабезского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, Отделу земельных отношений Хабезского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики о включении имущества в состав наследственного имущества и признании права собственности в порядке наследования,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском к администрации Али-Бердуковского сельского поселения Хабезского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, Отделу земельных отношений Хабезского муниципального района Карачаево-Черкесской Республик, в котором просит: включить в состав наследственного имущества, открывшегося после смерти ФИО2, умершей ДД.ММ.ГГГГ, земельный участок, мерою 880 кв.м. по адресу: <адрес>, и признать за ним право собственности на указанный земельный участок.

В обоснование заявленных требований, указал, что он является сыном умершего ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3. После смерти отца наследство было принято матерью ФИО2, которая умерла ДД.ММ.ГГГГ. После смерти матери он вступил в наследственные права и оформил наследство, открывшееся после смерти матери, что подтверждается свидетельством о праве на наследство по закону от ДД.ММ.ГГГГ. После смерти отца открылось наследство в виде земельного участка мерою 880 кв.м по адресу: <адрес>.

Истец обратился к нотариусу Хабезского нотариального округа КЧР для принятия наследства в виде вышеуказанного земельного участка, однако, ему было отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство по закону на земельный участок в связи с отсутствием правоустанавливающих документов, и рекомендовано обратиться в суд для включения имущества в наследственную массу, что подтверждается письмом нотариуса Хабезского нотариального округа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Данный земельный участок был предоставлен отцу истца для ведения личного подсобного хозяйства на основании Постановления Главы Али-Бердуковской сельской администрации № от ДД.ММ.ГГГГ «О выделении земельных участков в северной и южной части аула Али-Бердуковский. Среди старых документов отца истец нашел выписку из похозяйственной книги от ДД.ММ.ГГГГ и кадастровый паспорт земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, которыми подтверждается права отца на земельный участок с кадастровым номером 09:03:0060103:0002, при этом в Россеестре сведения о земельном участке с указанным кадастровым номером указаны погашенными, при этом непонятно каким образом данные сведения о земельном участке были погашены.

Истец обратилась в администрацию Али-Бердуковского сельского поселения для получения выписки из похозяйственной книги на данный земельный участок, в чем ему было отказано, в связи с отсутствием соответствующей записи в похозяйственной книге.

С 1997 года и до своей смерти отец истца фактически владел вышеуказанным земельным участком, оградил по периметру, истец ежегодно обрабатывает данный участок, сажают урожай.

Споров о принадлежности земельного участка между ней и другими лицами не имеется.

В судебном заседании истец подержал исковые требования в полном объеме, просил их удовлетворить по основаниям, изложенным в иске.

Представитель ответчика администрации Али-Бердуковского сельского поселения Хабезского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, представитель ответчика Отдела земельных отношений Хабезского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, а также представитель третьего лица Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии КЧР, нотариус Хабезского нотариального округа КЧР, извещенные надлежащим образом о дате, времени и месте рассмотрения настоящего гражданского дела не явились, письменного отзыва по существу иска не представили.

Представитель ответчика администрации Али-Бердуковского сельского поселения Хабезского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, и нотариус представили письменное ходатайство о рассмотрении дела в свое отсутствие, возражений по существу заявленных исковых требований не представили.

В соответствии со ст.167 ГПК РФ, гражданское дело рассмотрено в отсутствие неявившихся участников процесса.

Суд, выслушав истца, изучив материалы настоящего гражданского дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд находит исковое заявление подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Статьей 218 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

В силу п.1 ст. 1110 ГК РФ при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если их правил настоящего Кодекса не следует иное.

Наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ. (ст. 1111 ГК РФ).

Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

В силу пункта 1 статьи 1142 Гражданского кодекса Российской Федерации наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.

Согласно ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять.

Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно не заключалось и где бы оно не находилось (п. 2 ст. 1152 ГК РФ).

Принятое наследство признается принадлежим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактичекского принятия, а также независимо от момента государственной регистрации право наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 1153 ГК РФ, принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

В соответствии с нормами п. 1 и п. 2 ст. 1151 ГК РФ, в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (ст. 1117), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства, и при этом, никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158), имущество умершего считается выморочным.

Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества (ч. 2 ст. 1153 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1156 Гражданского кодекса Российской Федерации, если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано - к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия). Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника.

Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях (абзац первый пункта 2 статьи 1156 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев.

По смыслу указанных норм права наследственная трансмиссия представляет собой переход права на принятие наследства к другим лицам, когда наследник по закону умер после открытия наследства, не успев принять его в установленный срок после открытия наследства.

Наследник, призываемый к наследованию в порядке наследственной трансмиссии, а также к наследованию наследства, открывшегося после смерти самого наследника, на общих основаниях может принять оба наследства или одно из них либо не принять ни того, ни другого наследства.

Наследниками умершего наследника подаются отдельные заявления о принятии наследства, оставшегося после смерти каждого из указанных наследодателей. Наследственные дела ведутся раздельно по месту открытия каждого наследства.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам о наследовании" от 29.05.2012 N 9, под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу.

В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания), обработка наследником земельного участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных статьей 1174 ГК РФ, иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом. При этом такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами. Указанные действия должны быть совершены в течение срока принятия наследства, установленного статьей 1154 ГК РФ.

При отсутствии у наследника возможности представить документы, содержащие сведения об обстоятельствах, на которые он ссылается как на обоснование своих требований, судом может быть установлен факт принятия наследства, а при наличии спора соответствующие требования рассматриваются в порядке искового производства.

Если требуется включение спорного имущества в состав наследства, то вопрос принадлежности имущества умершему (наследодателю) как юридически значимое обстоятельство рассматривается в рамках требования о включении имущества в состав наследства и признании права собственности за наследником в порядке наследования.

Как установлено судом и следует из материалов дела, истец ФИО1 сын умершего 25.04.2006 года ФИО3. и умершей 03 ноября 2024 года ФИО2, указанные сведения подтверждаются письменными материалами дела.

Истец обратилась к нотариусу Хабезского нотариального округа КЧР с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство после смерти своего отца ФИО3, состоящего из земельного участка, мерою 880 кв.м. по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, в выдаче которого было отказано с разъяснением заявителю права обратиться в суд для установления факта принадлежности земельного участка на праве собственности за умершим ФИО3 и включении имущества в наследственную массу.

Между тем, из истребованного судом наследственного дела после смерти ФИО3, умершего ДД.ММ.ГГГГ, наследство приняла супруга - ФИО2 в виде земельных паев, спорный земельный участок по <адрес>, не вошел в состав наследственного имущества после смерти наследодателя.

Из истребованного судом наследственного дела после смерти ФИО2, умершей ДД.ММ.ГГГГ следует, что в наследство вступил истец ФИО1 сын умершей, что подтверждается свидетельством о праве на наследство по закону № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного нотариусом Хабезского нотариального округа Карачаево-Черкесской республики. Наследственное имущество состоит из трех земельных участков сельскохозяйственного назначения СКП «Нарт».

В силу пункта 2 статьи 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

Согласно выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ а. Али-Бердуковский, умершему ДД.ММ.ГГГГ ФИО3,, предоставлен земельный участок общей площадью 880 кв.м. кадастровый номер №, по адресу: <адрес>, для ведения личного подсобного хозяйства.

Основанием для отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство на земельный участок явилось отсутствие документов в полной мере подтверждающих принадлежность земельного участка наследодателю, поскольку в представленных документах бесспорных доказательств принадлежности спорного земельного участка умершему наследодателю ФИО3 не было.

Основанием для обращения в суд с настоящим иском явился спор о принадлежности наследодателю на день его смерти земельного участка, площадью 880 кв.м. кадастровый номер №, по адресу: <адрес>, для ведения личного подсобного хозяйства, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства.

Согласно пункту 9 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" государственные акты, свидетельства и другие документы, удостоверяющие права на землю и выданные гражданам или юридическим лицам до введения в действие Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", имеют равную юридическую силу с записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Порядок признания и оформления ранее возникших прав на землю урегулирован Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации". Документы, подтверждающие права на землю, установлены в пунктах 9, 9.1 статьи 3 данного Закона, а также в статье 49 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости".

В силу пункта 9.1 статьи 3 Федерального закона N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", если земельный участок предоставлен до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, гражданин, обладающий таким земельным участком на таком праве, вправе зарегистрировать право собственности на такой земельный участок, за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом такой земельный участок не может предоставляться в частную собственность.

При разрешении данного иска суд исходит из следующих обстоятельств До 1990 г. в условиях существования исключительно государственной собственности на землю основной формой осуществления гражданами права владения и пользования земельными участками было постоянное (бессрочное) пользование. В дальнейшем было законодательно закреплено право пожизненного наследуемого владения граждан, а затем и право собственности на землю. Окончательно эти вопросы были решены в связи с принятием Земельного кодекса РФ.

Согласно п. 9.1 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ (ред. от 19.12.2022) "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023), если земельный участок предоставлен гражданину до дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации (30.10.2001) на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, такой земельный участок считается предоставленным гражданину на праве собственности, за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом такой земельный участок не может предоставляться в частную собственность. Более того, в случае, если в акте, свидетельстве или другом документе, устанавливающих или удостоверяющих право гражданина на земельный участок, предоставленный ему до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, не указано право, на котором предоставлен такой земельный участок, или невозможно определить вид этого права, такой земельный участок считается предоставленным указанному гражданину на праве собственности, за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом такой земельный участок не может предоставляться в частную собственность. Однако возникшее право собственности гражданина тем не менее требует формальной регистрации в Росреестре.

В ч. 1 комментируемой статьи перечисляются виды документов, которые необходимы для государственной регистрации права собственности гражданина в двух случаях:

1) на земельный участок, предоставленный до дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации, то есть до 30.10.2001, для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, строительства гаража для собственных нужд или индивидуального жилищного строительства на праве собственности, пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования;

2) если в акте, свидетельстве или другом документе, устанавливающих или удостоверяющих право гражданина на указанный земельный участок, не указано право, на котором предоставлен указанный земельный участок, или невозможно определить вид этого права.

Согласно п. п. 1 и 2 ч. 1 комментируемой статьи к числу таких документов относятся как акты о предоставлении такому гражданину указанного земельного участка, так и акты (свидетельства) о праве такого гражданина на указанный земельный участок. Главное, чтобы они выдавались уполномоченным органом в пределах его компетенции и в порядке, которые установлены законодательством, действовавшим в месте издания данного акта на момент его издания. Например, это может быть постановление главы администрации сельского совета.

В соответствии с п. 3 ч. 1 комментируемой статьи в число документов также входит выдаваемая органом местного самоуправления выписка из похозяйственной книги о наличии у такого гражданина права на указанный земельный участок (в случае, если этот земельный участок предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства), форма которой устанавливается Росреестром. Так, форма самой похозяйственной книги утверждена Приказом Минсельхоза России от 11.10.2010 N 345. Этим же Приказом утвержден Порядок ведения похозяйственных книг. Кроме того, Приказом Росреестра от 25.08.2021 N П/0368 установлена форма выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок. В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 07.07.2003 N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" похозяйственная книга - это книга учета личных подсобных хозяйств. Похозяйственные книги ведутся органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов на основании сведений, предоставляемых на добровольной основе гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство.

В похозяйственную книгу записываются все личные подсобные хозяйства, в которых проживают лица, зарегистрированные (прописанные) по месту жительства (постоянно), временно проживающие на территории поселений и городских округов или осуществляющие ведение личного подсобного хозяйства (Письмо ФГБУ "ФКП Росреестра" от 01.11.2018 № "Для сведения и учета в работе").

Земельные участки могут предоставляться гражданам для различных целей. В комментируемой статье упомянуты такие цели, как ведение личного подсобного хозяйства, огородничество, садоводство, строительство гаража для собственных нужд или индивидуальное жилищное строительство.

Государственная регистрация права собственности гражданина на каждый из таких земельных участков имеет определенные особенности.

Под личным подсобным хозяйством понимается форма непредпринимательской деятельности (т.е. деятельности, не связанной с систематическим извлечением прибыли) по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, осуществляемой гражданином или гражданином и членами его семьи на земельном участке, полученном или приобретенном для удовлетворения своих личных потребностей. При этом реализация произведенной продукции не признается предпринимательской деятельностью (ст. 2 ФЗ от 07.07.2003 N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве").

Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельные участки двух видов:

- в границах населенного пункта (приусадебный участок);

- за пределами границ населенного пункта (полевой земельный участок).

Согласно кадастрового паспорта земельного участка представленного суда спорный земельный участок весь находится в пределах населённого пункта а. Али-Бердуковский.

К одному из документов, подтверждающих право на землю, отнесена выписка из похозяйственной книги (пункт 3 части 1 статьи 49 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости").

Администрацией Али – Бердуковского сельского поселения КЧР истцу отказано в выдаче выписки из похозяйственной книги в подтверждение права наследодателя на испрашиваемый истцом земельный участок, в связи с отсутствием соответствующей записи о земельном участке в похозяйственной книге.

Несмотря на отсутствие записи в похозяйственной книги, в данном конкретном случае, суд приходит к выводу, что указанное обстоятельство не может являться основанием для отказа истцу в иске, поскольку обязанность по надлежащему ведению похозяйственных книг в отношении домовладений и подсобных хозяйств в поселке была возложена на местные администрации, и не может умалять прав граждан на оформление фактически занимаемых с 1990-х годов земельных участков.

Факт предоставления спорного земельного участка подтверждается иными исследованными в судебном заседании доказательствами подтверждающими, что спорный земельный участок существовал как объект гражданских прав и принадлежал умершему ФИО3.

Как усматривается из выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, земельный участок, общей площадью 880 кв.м, расположенный по адресу: <адрес> был поставлен на кадастровый учет ДД.ММ.ГГГГ с присвоением кадастрового номера №. Границы земельного участка в соответствии с требованиями земельного законодательства не установлены, сведений о зарегистрированных правах не имеется, описание местоположения границ спорного земельного участка также отсутствует. В графе «Особые отметки» правообладателем, указанного земельного участка значится ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Документ-основание – опись, выявленных участков от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, указанный земельный участок был поставлен на кадастровый учет в соответствии с материалами инвентаризации земель, предоставленными органами местного самоуправления, согласно которых землепользователем земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, являлся ФИО3

В силу статьи 70 Земельного Кодекса Российской Федерации государственный кадастровый учет земельных участков осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости".

Согласно пункту 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" основаниями для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав являются акты, изданные органами государственной власти или органами местного самоуправления в рамках их компетенции и в порядке, который установлен законодательством, действовавшим в месте издания таких актов на момент их издания, и устанавливающие наличие, возникновение, переход, прекращение права или ограничение права и обременение объекта недвижимости.

В соответствии с положениями Федерального закона от 02 января 2000 года N 28-ФЗ "О государственном земельном кадастре", действующем до принятия вышеуказанного закона N 218-ФЗ, государственный кадастровый учет земельных участков - описание и индивидуализация в Едином государственном реестре земель земельных участков, в результате чего каждый земельный участок получает такие характеристики, которые позволяют однозначно выделить его из других земельных участков и осуществить его качественную и экономическую оценки. Государственный кадастровый учет земельных участков сопровождается присвоением каждому земельному участку кадастрового номера (статья 1).

Согласно пункту 2 статьи 7 закона N 28-ФЗ, государственный кадастровый учет земельных участков, проводившийся в установленном порядке на территории Российской Федерации до вступления в силу настоящего Федерального закона, является юридически действительным.

В соответствии с пунктом 3 статьи 14 закона N 28-ФЗ, моментом возникновения или моментом прекращения существования земельного участка как объекта государственного кадастрового учета в соответствующих границах является дата внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр земель.

С этого момента земельный участок является объектом гражданского оборота. Аналогичные нормы о кадастровом учете земельных участков содержались и в Земельном кодексе РСФСР, действующем на момент предоставления спорного земельного участка ФИО3

Как следует из материалов дела, спорный земельный участок поставлен на кадастровый учет, что в силу приведенных выше норм права свидетельствует о том, что он является объектом прав.

Истцом представлены фотографии земельного участка, который им обрабатывается где он огорожен по периметру, что подтверждает фактическое пользование земельным участком истцом.

Судом установлено, что ни истцом, ни ее правопредшественниками перенос границ земельного участка не осуществлялся, дополнительная прирезка земли истцом к земельному участку не производилась, участок в указанных границах, закрепленных с использованием объектов искусственного и природного происхождения, существует на местности более пятнадцати лет.

В силу пункта 9.1 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" вышеуказанный земельный участок считается предоставленным правопредшественникам истца на праве собственности.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", следует, что при отсутствии надлежаще оформленных документов, подтверждающих право собственности наследодателя на имущество, суды могут рассмотреть требования наследников о включении этого имущества в состав наследства, а также требования о признании права собственности в порядке наследования.

В соответствии с п.2 ст. 1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества.

Согласно ч.2 ст. 1152 ГК РФ принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

В данном случае, как установлено судом, заявитель фактически вступил во владение наследственным имуществом, на часть которого нотариусом было выдано свидетельство о праве на наследство по закону (л.д. 15).

Публичное образование, к которому имущество могло быть перейти в силу бесхозяйности либо выморочности имущества, не проявляли какого-либо интереса к этому имуществу, не заявляли о своих правах на него.

Совокупность исследованных доказательств, позволяет суду прийти к выводу о том, что фактические границы испрашиваемого земельного участка существуют на местности более пятнадцати лет, учитывая отсутствие каких-либо документов об отнесении части спорного земельного участка к публичной собственности, в связи с чем, суд не усматривает оснований для вывода о том, что требования истца направлены на приобретение прав на земельный участок, ранее не находившегося в частной собственности, в обход установленной действующим законодательством процедуры.

Судом установлено, что спорный земельный участок не изъят из оборота и не ограничен в обороте, следовательно, земельный участок, который принадлежал наследодателю на праве собственности, входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях. Принимая во внимание отсутствие у истца иного способа оформить свои наследственные права, помимо обращения с настоящим иском, суд находит требования истца подлежащими удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к администрации Али-Бердуковского сельского поселения Хабезского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, Отделу земельных отношений Хабезского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики о включении имущества в состав наследственного имущества и признании права собственности в порядке наследования – удовлетворить.

Включить в состав наследственного имущества, открывшегося после смерти ФИО4 Ф,А., умершей ДД.ММ.ГГГГ, земельный участок, мерою 880 кв.м. с кадастровым номером 880 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером № признав за ФИО1 собственности на указанный земельный участок.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Карачаево-Черкесской Республики с подачей апелляционной жалобы через Хабезский районный суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья А.Р. Туаршев

Мотивированное решение изготовлено

в окончательной форме 21 июля 2025 года.