№

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ <адрес>.

Губкинский городской суд Белгородской области в составе:

судьи Бобровникова Д.П.

при секретаре Долгих О.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к ФИО3 о включении имущества в наследственную массу и признании права собственности в порядке наследования,

установил:

ФИО2 (урождённая ФИО14) Т.М. обратилась в суд иском к ФИО3 о включении имущества в наследство, открывшееся смертью ДД.ММ.ГГГГ её матери ФИО1, земельного участка с кадастровым номером № площадью 2 500 кв.м и возведённого на нём жилого дома площадью 42,1 кв.м, расположенных по адресу: <адрес>признании права собственности в порядке наследования.

Свои требования она обосновала тем, что проживая с наследодателем в спорном доме на день её смерти, фактически приняла наследство. По обращении к нотариусу с заявлением о принятом наследстве, однако свидетельство на наследство ей не было выдано по причине расхождения площади земельного участка по сведениям кадастрового учёта и в правоустанавливающем документе.

В судебное заседание истец ФИО2 не явилась. Представитель истца ФИО12 просила о рассмотрении дела в их отсутствие (л.д.37).

Ответчик ФИО3, третьи лица ФИО7 и ФИО13 просили также просили о рассмотрении дела в их отсутствие, не возражая против удовлетворения требований (л.д.25,30-36).

Третье лицо Скороднянская сельская территориальная администрация в лице главы администрации ФИО8 просило о рассмотрении дела в его отсутствие не возражая против удовлетворения иска (л.д.27).

Изучив доводы искового заявления, исследовав и оценив представленные в дело доказательства в их совокупности, суд пришёл к выводу об удовлетворении иска.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 218 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

Пунктом 1 статьи 1110 ГК РФ установлено, что при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.

В соответствии с абзацем первым статьи 1111 ГК РФ наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по закону.

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, и наследство открывается со смертью гражданина (абзац первый статьи 1112, статья 1113 ГК РФ).

К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону – Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса (пункт 2 статьи 1116 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1151 ГК РФ в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (статья 1117), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (статья 1158), имущество умершего считается выморочным.

В порядке наследования по закону в собственность городского или сельского поселения, муниципального района (в части межселенных территорий) либо муниципального, городского округа переходит следующее выморочное имущество, находящееся на соответствующей территории: земельный участок, а также расположенные на нём здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества (абзац второй пункта 2 статьи 1151 ГК РФ);

В силу пунктов и 1 и 4 статьи 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять.

Принятое наследство признаётся принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

Пункт 2 этой статьи устанавливает, что принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

На основании пункта 1 статьи 1153 ГК РФ принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

В соответствии с пунктом 2 названной статьи признаётся, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:

вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

произвёл за свой счёт расходы на содержание наследственного имущества;

оплатил за свой счёт долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Как разъяснено в пункте 34 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. №9 «О судебной практике по делам о наследовании» (далее – постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. №9), наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа его принятия считается собственником наследственного имущества, носителем имущественных прав и обязанностей со дня открытия наследства вне зависимости от факта государственной регистрации прав на наследственное имущество и её момента.

На основании абзаца первого пункта 1 статьи 1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 36 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. №9 следует, что под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу.

В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания), обработка наследником земельного участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных статьей 1174 ГК РФ, иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом. При этом такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами. Указанные действия должны быть совершены в течение срока принятия наследства, установленного статьёй 1154 ГК РФ.

В целях подтверждения фактического принятия наследства (пункт 2 статьи 1153 ГК РФ) наследником могут быть представлены, в частности, справка о проживании совместно с наследодателем, квитанция об уплате налога, о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, сберегательная книжка на имя наследодателя, паспорт транспортного средства, принадлежавшего наследодателю, договор подряда на проведение ремонтных работ и т.п. документы.

При отсутствии у наследника возможности представить документы, содержащие сведения об обстоятельствах, на которые он ссылается как на обоснование своих требований, судом может быть установлен факт принятия наследства, а при наличии спора соответствующие требования рассматриваются в порядке искового производства.

Согласно абзацу первому статьи 1161 ГК РФ, если наследник не примет наследство, откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника (статья 1158), не будет иметь права наследовать или будет отстранён от наследования по основаниям, установленным статьёй 1117 настоящего Кодекса, либо вследствие недействительности завещания, часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям.

Как установлено судом, ДД.ММ.ГГГГ умерла ФИО1 (л.д.9).

Истец ФИО2 (урождённая ФИО14) Т.М. приходится дочерью ФИО9 (л.д.10-11).

Из постановления главы администрации Скороднянского сельского Совета от ДД.ММ.ГГГГ №, а также выданного на его основании свидетельства на право собственности на землю от ДД.ММ.ГГГГ № следует, что ФИО1 <адрес> был предоставлены земельный участок площадью 0,54 га (4 500 кв.м) (л.д.12-14).

Согласно сведениям похозяйственных книг за периоды 1991-2011 годов в собственности ФИО1 как главы хозяйства, с которой проживала дочь ФИО9, значился жилой дом на указанном земельном участке. Со смертью ФИО1 главой хозяйства значилась ФИО2 (л.д.19-21).

Из постановления главы местного самоуправления <адрес> и <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № и справки Скороднянской территориальной администрации следует, что домовладению принадлежавшему ФИО1 и принадлежащему ФИО2, был присвоен почтовый адрес: <адрес> (л.д.15-18, 23).

В названных похозяйственных книгах указаны различные значения площади жилого дома, в том числе 48 кв.м на 1991-1996 годов, 39,92 кв.м на 2002-2011 годов.

В похозяйственной книге за 2012-2016 г. сведения о жилом доме отсутствуют (л.д.22).

<адрес> земельного участка в похозяйственных книгах 1991 – 2011 годов значилась 0,4 га, в а в похозяйственных книгах 2012-2016 года – 0,25 га.

По сведениям технической инвентаризации, отражённым в техническом паспорте на ДД.ММ.ГГГГ, принадлежавший ФИО1 жилой дом был общей площадью 39,92 кв.м (л.д.26-28).

В Едином государственном реестре недвижимости земельный участок учтён с кадастровым номером № площадью 2 500 кв.м, а жилой дом был учтён с кадастровым номером № площадью 42,1 кв.м, но он был снят с кадастрового учёта ДД.ММ.ГГГГ (л.д.41-44).

Таким образом, принадлежность наследодателю ФИО1 спорных земельного участка и возведённого на нём жилого дома, фактическое принятие наследства истцом ФИО2 после смерти ФИО1 нашли своё подтверждение.

Ни ответчик ФИО3, ни третьи лица ФИО7 и ФИО13 как наследники по закону не заявили своих прав относительно спорного имущества, не представили в дело доказательств принятия ими наследства.

Из наследственного дела, открытого нотариусом Губкинского нотариального округа ФИО10 по заявлению ФИО2, установлено также, что наследником к имуществу ФИО1 являлся ей сын ФИО11, проживающий в городе Харькове, сведения о котором отсутствуют, не могут быть получены, чьё извещение исключено в виду проводимой с ДД.ММ.ГГГГ Российской Федерацией на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, территории Украины специальной военной операции. Сведений о принятии им наследства в шестимесячный срок со дня смерти матери также не имеется.

При таком спорное имущество – земельный участок и жилой дом подлежит включению в наследственную массу с характеристиками, содержащимися о них в Едином государственном реестре недвижимости, с признанием на спорное имущество права собственности ФИО2

Понесённые истцом расходы по делу, включая государственную пошлину, ответчиком возмещению не подлежат, поскольку основания иска не связаны с виновным поведением ответчика, а согласно разъяснениям, приведённым в пункте 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дел», не подлежат распределению между лицами, участвующими в деле, издержки, понесённые в связи с рассмотрением требований, удовлетворение которых не обусловлено установлением фактов нарушения или оспаривания прав истца ответчиком, административным ответчиком.

Руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

иск ФИО2 (№) к ФИО3 № о включении имущества в наследственную массу и признании права собственности в порядке наследования удовлетворить.

Включить в наследство, открывшееся смертью ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, земельный участок с кадастровым номером № площадью 2 500 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, виды разрешённого использования: для ведения личного подсобного хозяйства, с возведённым на нём жилым домом площадью 42,1 кв.м (снят с кадастрового учёта ДД.ММ.ГГГГ, прежний кадастровый №), расположенные по адресу: <адрес>, и признать на них право собственности за ФИО2, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>.

Решение может быть обжаловано в Белгородский областной суд с подачей апелляционной жалобы через суд первой инстанции в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья