Дело №

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ Р.Ф.

ДД.ММ.ГГ <адрес> горсуд Московской области в составе председательствующего судьи Сорокиной Т.В., при секретаре Викторовой Ж.И., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ПЖСК "Заря" о признании права собственности на квартиру,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратилась в суд с иском, в дальнейшем уточненного, к ПЖСК «ЗАРЯ» о включении в состав общей наследственной массы, открывшейся после смерти ФИО2, наступившей ДД.ММ.ГГг, жилое помещение в виде квартиры, площадью 52,3 кв.м. с кадастровым номером №, расположенной по адресу: <адрес>.

Иск обоснован тем, что ФИО2 является дочерью ФИО2, умершей ДД.ММ.ГГ, являвшейся фактическим владельцем квартиры площадью 52,3 кв.м., расположенной по адресу: <адрес>, принадлежавшей на праве собственности ее матери ФИО2, умершей 30.04.2023г.

ФИО3 (сестра истца) отказалась от принятия наследства по всем основаниям наследования после умершей матери ФИО2 в пользу истца– ФИО1

Брат истца – ФИО4 умер в марте ДД.ММ.ГГ года.

Иных наследников по закону к имуществу ФИО2 не имеется, завещание ФИО2 не составлялось.

С ДД.ММ.ГГ истец вместе со своей матерью проживала и была зарегистрирована по месту жительства по адресу: <адрес>.

После смерти ФИО2 истец обратилась к нотариусу Дзержинского нотариального округа Московской области ФИО5 с заявлением о принятии наследства, в связи с чем, было заведено наследственное дело № к имуществу умершей ФИО2

При этом, ФИО1, является законным наследником имущества ФИО2 в порядке очерёдности.

Спорная квартира являлась кооперативной и была приобретена ФИО2 в апреле 1967г путем обмена и вступления в члены кооператива ЖСК «Заря» м выплаты пая.

ДД.ММ.ГГ исполнительным комитетом Люберецкого городского Совета депутатов трудящихся ФИО2 был выдан ордер № на вышеуказанную квартиру на семью.

Отец истца – ФИО6 в спорной квартире никогда не проживал и не был в ней зарегистрирован по месту жительства, поскольку родители истца расстались в конце 1966г, а ДД.ММ.ГГ решением Люберецкого городского нарсуда их брак был расторгнут.

Все выплаты в ЖСК «Заря» за спорную вышеуказанную квартиру производила ФИО2 за счет своих личных средств. Пай ФИО2 был выплачен полностью.

Кроме того, истец заявила, что иных наследников у умершей ФИО2 не имеется.

Ответчик ПЖСК «ЗАРЯ» исковые требования не признал, позицию по делу не представил.

Истец и ее представитель по доверенности ФИО7, в судебное заседание явились, поддержали исковые требования в полном объеме, пояснили, что ФИО1 фактически приняла наследство, проживая в указанной квартире вместе со своими детьми – ФИО8 ДД.ММ.ГГ.р. и ФИО9 ДД.ММ.ГГ.р.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен судом надлежащим образом.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора — Администрация Муниципального образования <адрес> <адрес>, - в судебное заседание не явилось, о времени и месте рассмотрения дела извещено судом надлежащим образом.

Выслушав объяснения представителя истца, изучив представленные по делу доказательства, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объёме по следующим основаниям.

В соответствии с п. 1 ст. 129 ЖК РФ, член жилищного кооператива приобретает право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме в случае выплаты паевого взноса полностью.

Как следует из п. 1 ст. 34 СК РФ, совместной собственностью супругов признаётся имущество, нажитое супругами во время брака.

При этом, согласно п. 1 ст. 36 СК РФ, имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью.

Согласно п. 1 ст. 1110 ГК РФ, при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное.

В соответствии со ст. 1111 ГК РФ, наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по закону; при этом, наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим ГК РФ.

Исходя из ст. 1112 ГК РФ, В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Как следует из положений ст. ст. 1113-1114 ГК РФ, моментом (временем) открытия наследства является моментом смерти гражданина, имущество которого подлежит наследованию.

Согласно п. 1 ст. 1116 ГК РФ, к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. В соответствии с ч. 1 ст. 1141 ГК РФ, наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 ГК РФ.

При этом, наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Согласно п. 1 ст. 1142 ГК РФ, наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.

Как следует из ч. 3 ст. 1145 ГК РФ, если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Согласно п. 1 ст. 1152 ГК РФ, для приобретения наследства наследник должен его принять. Согласно п. 1 ст. 1154 ГК РФ, наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

При этом, на основании п. 3 указанной статьи, лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи.

По общему правилу, в соответствии с п. 1153 ГК РФ, принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

При этом, в соответствии п. 2 вышеуказанной статьи, также признаётся, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

В соответствии с п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГ N 9 «О судебной практике по делам о наследовании», принятие наследником по закону какого-либо незавещанного имущества из состава наследства или его части (квартиры, автомобиля, акций, предметов домашнего обихода и т.д.), а наследником по завещанию - какого-либо завещанного ему имущества (или его части) означает принятие всего причитающегося наследнику по соответствующему основанию наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, включая и то, которое будет обнаружено после принятия наследства. Также, согласно п. 36 вышеуказанного постановления, под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу.

В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания), обработка наследником земельного участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных статьей 1174 ГК РФ, иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом.

При этом такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами. Указанные действия должны быть совершены в течение срока принятия наследства, установленного статьей 1154 ГК РФ.

В соответствии с п.п. 1-2 ст. 1151 ГК РФ, в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (статья 1117), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (статья 1158), имущество умершего считается выморочным.

В порядке наследования по закону в собственность городского или сельского поселения, муниципального района (в части межселенных территорий) либо городского округа переходит следующее выморочное имущество, находящееся на соответствующей территории: жилое помещение; земельный участок, а также расположенные на нем здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества; доля в праве общей долевой собственности на указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта объекты недвижимого имущества.

Судом установлено, что истец ФИО2 является дочерью ФИО2, умершей ДД.ММ.ГГ, являвшейся фактическим владельцем квартиры площадью 52,3 кв.м., расположенной по адресу: <адрес>, принадлежавшей на праве собственности ее матери ФИО2, умершей ДД.ММ.ГГ

ФИО3 (сестра истца) отказалась от принятия наследства по всем основаниям наследования после умершей матери ФИО2 в пользу истца– ФИО1

Брат истца – ФИО4 умер в марте 1995 года.

Иных наследников по закону к имуществу ФИО2 не имеется, завещание ФИО2 не составлялось.

С ДД.ММ.ГГ истец вместе со своей матерью проживала и была зарегистрирована по месту жительства по адресу: <адрес>.

После смерти ФИО2 истец обратилась к нотариусу Дзержинского нотариального округа Московской области ФИО5 с заявлением о принятии наследства, в связи с чем, было заведено наследственное дело № к имуществу умершей ФИО2

Между тем, из материалов наследственного дела также усматривается, что ни один из наследников с первой по шестую очередь включительно не обратился о принятии наследства, в связи с чем, в срок, соответствующий положениям п. 3 ст. 1154 ГК РФ, было открыто дело по заявлению истца о принятии наследства как лица, являющегося наследником имущества ФИО2, первой очереди.

Таким образом, суд приходит к выводу о правомерности довода истца о том, что у ФИО2 не имеется других наследников кроме истца.

Следовательно, принимая во внимание положения законодательства, а также вышеуказанную позицию Верховного Суда РФ, при выявлении наличия у ФИО1 в собственности иного имущества, нежели то, которое указано в наследственном деле, истец должна рассматриваться как единственный наследник такого имущества и как лицо, принявшее это имущество в собственность в порядке наследования.

Суд также считает установленным факт принятия в собственность ФИО1 в порядке наследования квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, общей площадью 52,3 кв.м. и принадлежавшей ранее на праве собственности ее матери ФИО2 по следующим причинам.

Материалами дела подтверждается, что ФИО1 вступил во владение или в управление наследственным имуществом, принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц, произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества.

Вышеуказанные обстоятельства подтверждаются представленными в материалы дела документами об оплате жилищно-коммунальных услуг, а также взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома, из которых следует, что указанные платежи производились от имени ФИО1 с момента смерти ФИО2 и по дату собственной смерти проживал в указанной квартире, что подтверждается выпиской из домовой книги ДД.ММ.ГГ

В дополнение к вышеизложенному, следует учесть, что согласно представленным сведениям, имеющимся в архиве Люберецкого филиала ГБУ «БТИ Московской области» по состоянию на ДД.ММ.ГГ на вышеуказанное жилое помещение сведения о зарегистрированных правах отсутствуют.

Доказательств, опровергающих вышеуказанные факты, стороной ответчика не представлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Включить в состав общей наследственной массы, открывшейся после смерти ФИО2, наступившей ДД.ММ.ГГг, жилое помещение в виде квартиры, площадью 52,3 кв.м. с кадастровым номером №, расположенной по адресу: <адрес>.

Признать за ФИО1 право собственности на квартиру, площадью 52,3 кв.м. с кадастровым №, расположенной по адресу: <адрес>.

Решение может быть обжаловано в Мособлсуд через Люберецкий горсуд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья:

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГ.