Дело № 2-586/2022

22RS0045-01-2022-000668-09

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

с. Смоленское 28 декабря 2022 года

Смоленский районный суд Алтайского края в составе:

председательствующего судьи Шатаевой И.Н.,

при секретаре судебного заседания Петухове А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1, ФИО2 к администрации Смоленского сельсовета Смоленского района Алтайского края, ФИО3 о включении имущества в наследственную массу и признании права собственности,

УСТАНОВИЛ:

Истцы обратились в суд с иском к администрации Смоленского сельсовета <адрес>, ФИО3 о включении имущества в наследственную массу, признании права собственности, в обоснование заявленных требований указали, что ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и истец (ФИО1) состояли в браке, который был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ исполнительным комитетом сельского Совета депутатов трудящихся <адрес>, запись акта о заключении брака №ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 умер. На день смерти он проживал по адресу: <адрес> вместе с ФИО1, ФИО2. Кроме истцов, наследницей имущества покойного ФИО4 является дочь - ФИО3, которая с умершим ФИО4 на деньсмерти не проживала, к нотариусу с заявлением о принятии наследства, выдачей свидетельства о праве на наследство после смерти отца не обращалась.После смерти ФИО4, истцы фактически приняли наследство, оставшееся после смерти умершего, оставшись проживать в квартире, пользоваться общим имуществом в виде квартиры, предметов обстановки и сложной бытовой техники, расположенных по адресу: <адрес>. Наследственное дело после смерти ФИО4 не заводилось.Наследственным имуществом является квартира, общей площадью 33,3 кв.м., кадастровый №, расположенная по адресу: <адрес>.В настоящее время истцы решили оформить свои права на квартиру, однако, выяснилось, что правоустанавливающие документы на жилье отсутствуют.Многоквартирный дом, состоящий из 2-х квартир, <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, был построен в 1963 году ФИО4, ФИО1, совместно с семьей брата - ФИО5, ныне умершим. В настоящее время владельцем <адрес> по праву на наследство является его сын ФИО6 Строительство <адрес> велось ФИО4 и ФИО1 с 1961 года по 1963 год. Квартира № строилась М-выми своими силами на общие совместные средства на земельном участке, который был предоставлен органом власти для ведения личного подсобного хозяйства. Позже, земельный участок постановлением администрации Смоленского сельсовета <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР», был передан ФИО1 в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства, выдано свидетельство № на право собственности на землю от ДД.ММ.ГГГГ.Квартира № была построена на ленточном бетонном фундаменте, стены кирпичные, перегородки, перекрытия, полы в квартире деревянные, крыша двухскатная металлическая. Квартира оборудована печным водяным отоплением, водопроводом, электричеством.Согласно данным похозяйственного учета администрации Смоленского сельсовета ФИО1, ФИО2 состоят на похозяйственном учете с 1985 года по настоящее время по адресу: <адрес>. ФИО4 состоял на похозяйственном учете по данному адресу с 1985 года по день смерти - ДД.ММ.ГГГГ год.При жизни ФИО4 владел квартирой, площадью 33,3 кв.м., расположенной по адресу: <адрес>. Сведения о владении квартирой были внесены в похозяйственные книги. По ранее действовавшим нормам и правилам регистрации прав на недвижимое имущество в сельской местности (инструкция о ведении похозяйственных книг) регистрация права в похозяйственной книге признавалась подтверждением возникновения права. На момент смерти ФИО4 его права владения на квартиру были зафиксированы в книгах, что подтверждает возникновение прав на имущество.Правоустанавлиющие документы на квартиру отсутствуют, права собственности на жилье при жизни ФИО4 не регистрировал. Квартира муниципальным имуществом не является. Учитывая, что квартиру ФИО4 построил в период брака с ФИО1 на общие средства, квартира является общей совместной собственностью супругов ФИО4, ФИО1, при разделе которой и определении долей, доли супругов признаются равными и составляют по 1/2 доле каждому, 1/2 доля ФИО4, 1/2 доля ФИО1 После смерти ФИО4 наследство фактически приняли два наследника по закону первой очереди: ФИО1, ФИО2, в связи с чем, у истцов возникли равные права на 1/2долю квартиры, т.е. по 1/4доле каждому наследнику, 1/4доля ФИО1, 1/4доля ФИО2 С учетом своей 1/2доли на квартиру, истцу ФИО1 принадлежат 3/4(1/2 + 1/4)доли квартиры, истцу ФИО2 1/4 доля.Поскольку, документов, подтверждающих права собственности покойного ФИО4 на квартиру нет, истцы вынуждены обратиться в суд с требованиями о включении имущества в виде 1/2доли квартиры в наследственную массу.Истцы, фактически приняв наследство после смерти ФИО4, права собственности квартиру не оформляли, свидетельство о праве на наследство по закону не получали. Учитывая, что квартирой с момента постройки с 1963 года по настоящий день пользуется для проживания ФИО1, владеет жильем, считая, его своей собственностью, в силу приобретательной давности у ФИО1 возникли права на имущество в соответствии со ст.234 ГК РФ, что является самостоятельным основанием для признания за ФИО1 права собственности на квартиру.ФИО1 владеет квартирой около 60 лет, содержит жилье в надлежащем состоянии, не скрывает факта нахождения имущества в своем владении, не препятствуют доступу к нему иных лиц, а также в получении информации об имуществе. Квартира не выбывала из владения истца. Земельный участок был предоставлен в собственность ФИО1 в 1992 году, после смерти мужа, в связи с чем, наследственным имуществом не является, право собственности на землю зарегистрировано за ФИО1 в ЕГРН ДД.ММ.ГГГГ.

В судебное заседание истцы ФИО1, ФИО2 не явились, извещались о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, согласно заявлениям просили о рассмотрении дела в их отсутствие, просили исковые требования удовлетворить в полном объеме, по основаниям изложенным в иске, а также просили не взыскивать с ответчиков расходы по оплате госпошлины.

Представитель ответчика администрация <адрес>, ответчик ФИО3, третьи лица: нотариус Смоленского нотариального округа, Управление Росреестра по <адрес>, в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежаще, сведений об уважительности причин неявки, ходатайств об отложении рассмотрения дела суду не представили.

По смыслу ст.14 Международного пакта о гражданских и политических правах лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе. Лицо, определив свои права, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими правами является одним из основополагающих принципов судопроизводства. Поэтому неявка лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве иных процессуальных правах.

С учетом требований ст.167 Гражданского процессуального кодекса Российский Федерации (далее ГПК РФ), суд рассмотрел дело в отсутствие не явившихся лиц, надлежащим образом извещенных о дате и месте судебного заседания, с вынесением решения.

Исследовав материалы гражданского дела, материалы наследственного дела, рассматривая дело в пределах заявленных исковых требований, суд приходит к следующему.

На основании ст.196 ГПК РФ, суд принимает решение по заявленным истцом требованиям. Однако суд может выйти за пределы заявленных требований в случаях, предусмотренных федеральным законом.

То есть, суд рассматривает дело в пределах заявленных исковых требований, если иное не установлено действующим законодательством.

С учетом указанного положения закона, суд рассматривает данный спор по тем основаниям и требованиям, о которых заявлялось истцом, поскольку иного действующим законодательством применительно к спорным правоотношениям не предусмотрено.

Согласно ч.4 ст.35 Конституции РФ право наследования гарантируется. Это право включает в себя как право наследодателя распорядиться своим имуществом на случай смерти, так и право наследников по закону и по завещанию на его получение.

В соответствии со ст.1111 ГК РФ наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных названным Кодексом.

Согласно ст.1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

В силу ст.1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.

Согласно ст.1142 ГК РФ наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.

Как это предусмотрено ч.1 ст.1153 ГК РФ, принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лиц заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

В соответствии с п.2 ст.1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершает действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник: вступил во владение или управление наследственным имуществом: принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц, произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества.

Согласно ч.1 ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Истица в обоснование заявленных требований о включении имущества в наследственную массу и признания права на жилое помещение, ссылалась на то, что спорный жилой дом был построен её родителями в период брака. Однако необходимые документы родители на дом не оформили.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда СССР от ДД.ММ.ГГГГ N 4 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О судебной практике по разрешению споров, связанных с правом личной собственности на жилой дом" возведенный либо приобретенный супругами во время брака дом является их общим совместным имуществом независимо от того, кому из них предоставлен в бессрочное пользование земельный участок для строительства дома, кто из них указан в договоре о приобретении дома и на чье имя зарегистрирован дом.

В соответствии с п.1 ст.218 ГК РФ одним из оснований приобретения права собственности на новую вещь является его изготовление или создание лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов.

В силу положений ст.244 ГК РФ общая собственность возникает в случаях, предусмотренных законом или договором.

Пунктом 1 ст.245 ГК РФ установлено, что если доли участников долевой собственности не могут быть определены на основании закона и не установлены соглашением всех ее участников, доли считаются равными.

Согласно свидетельства о регистрации брака (л.д.15) ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. вступили в брак ДД.ММ.ГГГГ, после регистрации брака супруге была присвоена фамилия «Моховикова».

Согласно свидетельств о рождении ФИО2 01ю01.1957 г.р., ее родителями являются ФИО4, ФИО1 (л.д.19), кроме того, в соответствии со свидетельством о рождении (л.д.20) ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ее родителями являются ФИО4, ФИО1, однако после заключения брака ФИО8 была присвоена фамилия «Каньшина». (21).

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. умер ДД.ММ.ГГГГ, о чем была составлена актовая запись о смерти 92200053, что подтверждается свидетельством о смерти. (л.д.16)

Как следует из ответа Алтайской нотариальной палаты от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в Белокурихинской государственной нотариальной конторе было заведено наследственное дело к имуществу умершего ФИО4, с заявлением о принятии наследства обратилась его супруга ФИО1, и ей было выдано свидетельство о праве на наследство по закону на 1/2 долю мотоцикла ЮЖ-Ю 2К, 1971 г.в.

Согласно справке (л.д.18) выданной главой администрацией Смоленского сельсовета № от ДД.ММ.ГГГГ, с 1985 года по настоящее время на похозяйственном учете по адресу: <адрес>, проживали: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Согласно Закону РСФСР от ДД.ММ.ГГГГ "О поселковом, сельском Совете народных депутатов РСФСР", похозяйственная книга является документом первичного учета в сельских Советах народных депутатов и содержит информацию о проживающих на территории сельского Совета гражданах и сведения о находящемся в их личном пользовании недвижимом имуществе.

Инструкцией о порядке регистрации строений в городах, рабочих, дачных и курортных поселках РСФСР, утв. Приказом МКХ РСФСР ДД.ММ.ГГГГ № установлено, что строения, расположенные в сельской местности, регистрации не подлежали.

Запись в похозяйственной книге признавалась подтверждающей право собственности исходя из того, что в соответствии с Указаниями по ведению похозяйственного учета в сельских Советах народных депутатов, утвержденными Госкомстатом СССР ДД.ММ.ГГГГ, Указаниями по ведению похозяйственного учета в сельских Советах народных депутатов, утвержденными ЦСУ СССР ДД.ММ.ГГГГ N 112/5, данные книг похозяйственного учета использовались для отчета о жилых домах, принадлежащих гражданам на праве личной собственности. Документы о принадлежности гражданину жилого дома, расположенного за пределами городской черты, на землях совхоза, колхоза выдавались в соответствии с записями из похозяйственной книги. Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ Центрального статистического управления СССР "О формах первичного учета для сельских Советов народных депутатов" утверждена измененная форма похозяйственной книги, действующая на сегодняшний день.

Требование о ведении похозяйственных книг сохранено и в действующем законодательстве Российской Федерации.

Так, в соответствии со ст.8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве", учет личных подсобных хозяйств осуществляется в похозяйственных книгах.

Таким образом, поскольку истцы проживали совместно с умершим до дня его смерти они фактически приняли наследство, состоящее из квартиры расположенной по адресу: <адрес>, являясь единственными наследниками принявшими наследство, после смерти ФИО4, однако ФИО3, фактически наследство не принимала, поскольку проживала по иному адресу.

Как следует из постановления (распоряжения) администрации Смоленского сельсовета <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, был предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства, то есть получен по безвозмездной сделке.

Согласно абзацу 3 пункта 33 Инструкции о порядке отвода земельных участков под индивидуальное жилищное строительство на территории РСФСР (РСН 25 - 66), утвержденной Приказом Госстроя РСФСР от ДД.ММ.ГГГГ №, пользование земельным участком на землях колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий членом колхоза, рабочим, служащим и другими гражданами регистрируется в земельной шнуровой книге.

В соответствии с положениями Земельного кодекса РСФСР, действовавшего на момент выдачи ФИО1 свидетельства о праве собственности на землю (л.д.32), правом предоставления в собственность земли обладали соответствующие местные Советы народных депутатов, в частности, правом предоставления в собственность земельных участков в пределах черты сельских населенных пунктов обладали сельские Советы народных депутатов (ст. ст. 23, 27, 64, 80). В связи с чем указанный земельный участок наследственным имуществом не является.

Согласно пункту 6 Указа Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № "О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР", действовавшему на тот же период, право собственности на землю удостоверяется свидетельством, которое имеет законную силу до выдачи государственного акта, удостоверяющего это право. Форма такого свидетельства была утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п.3 и п.5 Порядка выдачи и регистрации свидетельств о праве собственности на землю, утвержденного Роскомземом ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства выдаются гражданам, на основании принятых исполнительными органами Советов народных депутатов решений о предоставлении земельных участков либо о перерегистрации права на ранее предоставленный земельный участок. При подготовке решений о перерегистрации права на земельный участок и оформлении свидетельств используются ранее выданные документы, удостоверяющие право на землю, в том числе, земельно-шнуровые и похозяйственные книги.

Рассматривая требования истицы о включении имущества (квартиры) в наследственную массу, суд учитывает, что фактическое принятие наследства подтверждается такими действиями наследника, из которых усматривается, что наследник не отказывается от наследства, а выражает волю приобрести его. Поскольку приведенный в п.2 ст.1153 ГК РФ перечень действий носит общий характер, не является исчерпывающим, оценка конкретных действий, совершенных наследником, с точки зрения, можно ли их считать действиями, свидетельствующими о фактическом принятии наследником наследства, принадлежит суду. При этом из разъяснений, содержащихся в п. п.11,12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании" следует, что под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, подтверждающим принятие наследства, следует иметь в виду любые действия наследника по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии или уплату налогов, страховых взносов, других платежей, взимание квартплаты с жильцов, проживающих в наследственном доме, производство за счет наследственного имущества расходов, связанных с погашением долгов наследодателя, и т.п.

Действия по фактическому принятию наследства могут быть совершены как самим наследником, так и иными лицами по его поручению, при этом из характера таких действий должно вытекать, что именно наследник намерен принять наследство.

Если наследником были совершены действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, то в этом случае закон не требует обязательной подачи заявления наследником о принятии наследства. О фактическом принятии наследства свидетельствуют действия наследника по вступлению во владение или в управление наследственным имуществом, при этом под владением понимается физическое обладание имуществом, в том числе и возможное пользование им - любыми вещами, принадлежавшими наследодателю, в том числе его личными вещами.

Фактическое вступление во владение хотя бы частью наследственного имущества рассматривается как фактическое принятие всего наследственного имущества, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Так, в определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-ВОЗ-5 обращено внимание, что пользование наследником личными вещами наследодателя говорит о его фактическом вступлении во владение наследственным имуществом, поскольку к наследственному имуществу относится любое принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, включая вещи, имущественные права и обязанности.

В силу п.1 ст.34 Семейного кодекса Российской Федерации, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.

В соответствии с ч.4 ст.35 Конституции Российской Федерации право наследования гарантируется. Это право включает в себя как право наследодателя распорядиться своим имуществом на случай смерти, так и право наследников по закону и по завещанию на его получение.

В соответствии со ст.1111 ГК РФ наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных названным Кодексом.

Согласно ст.1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

В силу ст.1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.

Согласно ст.1142 ГК РФ наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.

Как это предусмотрено ч.1 ст.1153 ГК РФ, принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лиц заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

В соответствии с п.2 ст.1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершает действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник: вступил во владение или управление наследственным имуществом: принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц, произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества.

Из п.2 ст.1152 ГК РФ следует, что принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

Согласно ч.1 ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно материалов дела, в Белокурихинской государственной нотариальной конторе было заведено наследственное дело к имуществу умершего ФИО4, с заявлением о принятии наследства обратилась его супруга ФИО1, и ей было выдано свидетельство о праве на наследство по закону на 1/2 долю мотоцикла ЮЖ-Ю 2К, 1971 г.в., однако фактически наследство приняли два наследника по закону первой очереди - ФИО1, ФИО2

Рассматривая требования истцов о включении имущества (квартиры) в наследственную массу, суд учитывает, что фактическое принятие наследства подтверждается такими действиями наследника, из которых усматривается, что наследник не отказывается от наследства, а выражает волю приобрести его. Поскольку приведенный в п.2 ст.1153 ГК РФ перечень действий носит общий характер, не является исчерпывающим, оценка конкретных действий, совершенных наследником, с точки зрения, можно ли их считать действиями, свидетельствующими о фактическом принятии наследником наследства, принадлежит суду.

При этом из разъяснений, содержащихся в п.п.11,12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» следует, что под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, подтверждающим принятие наследства, следует иметь в виду любые действия наследника по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии или уплату налогов, страховых взносов, других платежей, взимание квартплаты с жильцов, проживающих в наследственном доме, производство за счет наследственного имущества расходов, связанных с погашением долгов наследодателя, и т.п.

Действия по фактическому принятию наследства могут быть совершены как самим наследником, так и иными лицами по его поручению, при этом из характера таких действий должно вытекать, что именно наследник намерен принять наследство.

Если наследником были совершены действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, то в этом случае закон не требует обязательной подачи заявления наследником о принятии наследства. О фактическом принятии наследства свидетельствуют действия наследника по вступлению во владение или в управление наследственным имуществом, при этом под владением понимается физическое обладание имуществом, в том числе и возможное пользование им - любыми вещами, принадлежавшими наследодателю, в том числе его личными вещами.

Фактическое вступление во владение хотя бы частью наследственного имущества рассматривается как фактическое принятие всего наследственного имущества, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Так, в определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-ВОЗ-5 обращено внимание, что пользование наследником личными вещами наследодателя говорит о его фактическом вступлении во владение наследственным имуществом, поскольку к наследственному имуществу относится любое принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, включая вещи, имущественные права и обязанности.

По сведениям из ЕГРН (л.д.37) сведения, права собственности на объект недвижимости, а именно <адрес>, в <адрес> в <адрес>, не зарегистрировано.

Кроме того, согласно свидетельства № на право собственности на землю бессрочное (постоянное) пользование землей, было выдано на имя ФИО9, по адресу: <адрес> (л.д.32)

Согласно сведениям ЕГРН (л.д.37) сведения, права собственности на объект недвижимости, а именно земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, зарегистрировано за ФИО1 (л.д.32)

Согласно постановления администрации <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «о присвоении адреса», данной квартире был присвоен адрес: <адрес>. (л.д.29)

Кроме того, в соответствии со справкой администрации Смоленского сельсовета № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, является много квартирным и состоит из двух квартир. (л.д.30)

В соответствии с п.2 ст.1152 ГК РФ принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно не находилось. Исходя из данной нормы закона, следует, что истцы приняли все наследство, открывшееся после смерти ФИО4, в том числе и 1/2 долю в спорной квартире и земельного участка.

В силу ч.4 ст.1152 ГК РФ принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

Каких-либо споров относительно наследственного имущества при рассмотрении данного дела не установлено.

Таким образом, исковые требования истцов о признании за ними права собственности в порядке наследования на наследственное имущество в виде 1/2 доли квартиры по адресу: <адрес>, улШкольная, <адрес> подлежит удовлетворению и передаче в собственность наследникам в равных долях, т.е. по 1/4 (1/2 :1/2) доле каждому, 1/4 доля ФИО1, 1/4 доля ФИО2, с учетом своей 1/2 доли, полагающейся ФИО1 у нее возникают права собственности на 3/4 доли квартиры (1/2 + 1/4) по адресу: <адрес>.

Таким образом, после смерти ФИО4 наследство фактически приняли два наследника по закону первой очереди: ФИО1, ФИО2, в связи с чем, у истцов возникли равные права на 1/2долю квартиры, т.е. по 1/4доле каждому наследнику, 1/4доля ФИО1, 1/4доля ФИО2 С учетом своей 1/2доли на квартиру, истцу ФИО1 принадлежат 3/4(1/2 + 1/4)доли квартиры, истцу ФИО2 1/4 доля, соответственно требования истцов об определении долей в праве общей собственности, а также о признании права собственности на доли в спорном имуществе, подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со ст.98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесённые по делу судебные расходы. Истцы просили не производить взыскание с ответчиков расходов по уплате государственной пошлины. В связи с чем, суд полагает возможным не выносить решение в части взыскания судебных расходов.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ :

Исковые требования ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (СНИЛС <***>), ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (СНИЛС <***>), удовлетворить.

Включить в наследственную массу после смерти ФИО4, умершего ДД.ММ.ГГГГ, имущество в виде 1/2 доли квартиры, общей площадью 33,3 кв.м., кадастровым номером 22:41:021259:305, расположенной по адресу: <адрес>.

Признать за ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., право собственности на 3/4 доли квартиры, общей площадью 33,3 кв.м., кадастровым номером 22:41:021259:305, расположенной по адресу: <адрес>.

Признать за ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., право собственности на 1/4 долю квартиры, общей площадью 33,3 кв.м., кадастровым номером 22:41:021259:305, расположенной по адресу: <адрес>.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Смоленский районный суд <адрес>, в течение месяца.

Судья И.Н. Шатаева