УИД 31RS0016-01-2023-001908-42

Дело № 2-2459/2023

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Белгород 25 апреля 2023 года

Октябрьский районный суд г. Белгорода в составе:

Председательствующего судьи Мальцевой Е.Н.

При секретаре судебного заседания Хомяковой Л.Б.

с участием истца ФИО1

в отсутствие: ответчика и третьего лица

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО2 о взыскании материального ущерба, причиненного ДТП и судебных расходов

УСТАНОВИЛ:

27 декабря 2022 года примерно в 18 часов 30 минут в <...>, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей: Форд Фокус, государственный регистрационный номер №, принадлежащего ФИО1, Ниссан Альмера, г.н. № под управлением ФИО3 и ФИО4, государственный регистрационный номер №, под управлением ФИО2

В результате произошедшего ДТП, автомобиль ФИО1 получил механические повреждения. Гражданская ответственность ФИО2 в порядке закона об ОСАГО застрахована не была.

Постановлением инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по г.Белгороду от 28.12.2022 года ФИО2 признан виновным в совершении ДТП и привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.12.15 КоАП РФ.

Дело инициировано иском ФИО1, в котором просит взыскать с ФИО2, как с виновника ДТП сумму ущерба, причиненного в результате ДТП в размере 397000 рублей, в счет возмещения материального ущерба, судебные расходы в виде оплаты производства отчета в размере 8000 рублей, почтовые расходы 229,80 рублей, расходы, связанные с составлением искового заявления – 5000 рублей и за уплаченную государственную пошлину при подачи иска в размере 7302 рубля.

В судебном заседании истец ФИО1 иск поддержал, просил его удовлетворить. 27.12.22 было ДТП с участием трех автомобилей. Виновником признан ответчик, вынесено постановление в отношении него. Он, истец неоднократно пытался с ним связаться, для урегулирования спора до суда, однако, ФИО2 сначала обещал все уладить, а далее на телефонные звонки перестал отвечать, в связи, с чем он был вынужден обратиться в экспертное учреждение, для определения стоимости восстановительного ремонта. Вызывал ответчика уведомлением на осмотр к эксперту, однако корреспонденцию он не получает. Экспертным заключением была определена сумма, необходимая, для восстановления автомобиля, однако до настоящего времени ответчик ее не возместил. Дело около двух месяцев в суде, но за это время ФИО2 ни разу не явился в судебное заседание, а лишь пишет ходатайства об отложении судебных заседаний, по надуманным причинам, а возмещать ущерб не желает.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, извещен по всем известным адресам: <...> (место регистрации) и <...> (место фактического проживания), заказным с уведомлением. Согласно сведений почтовых идентификаторов корреспонденция из суда не получена ответчиком, конверты возвращены в связи с истечением срока хранения. Извещался также и неоднократно смс-извещениями, которые имеют статус «доставлено» на все судебные заседания и на досудебную подготовку. 18 апреля 2023 ответчик ходатайствовал перед судом об отложении судебного заседания ввиду невозможности явки, так как находился за пределами области, для возможности ознакомиться с материалами дела и формировании позиции по делу. Судом было отложено судебное заседание на 25 апреля 2023, ответчик также извещен почтовой корреспонденцией по двум адресам, которую не получил, смс-извещением, имеет статус «доставлено». В 14 часов 30 минут 25.04.23 ответчик явился в суд, ознакомился с материалами дела и оставил в канцелярии ходатайство об отложении судебного заседания на дату после 06 мая 2023, поскольку ему необходимо время, для подготовки, ввиду того, что он только ознакомился с материалами дела. В судебном заседании отказался присутствовать.

С учетом мнения истца, который полагал, что повторное ходатайство об отложении судебного заседания не подлежит удовлетворению, поскольку оно не мотивировано и не подтверждено документами невозможности явки самого ответчика либо его представителя суд отклоняет ходатайство ответчика об отложении настоящего судебного заседания, как не обоснованное.

Из материалов дела следует, что ответчик был извещен о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, получено им и смс-извещение, как на досудебную подготовку (30.03.23) и судебные заседания (18.04.23 и 25.04.23). Более того, после первичного отложения судебного заседания (18.04.23) ФИО2 за неделю не предпринято мер к ознакомлению с материалами дела, возможности участия и ознакомления с материалами дела через своего представителя, не ходатайствовал он и об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи в связи с невозможностью личного участия в суде. 25.04.23 ознакомившись с материалами дела, ФИО2 отказался принимать участие в судебном заседании, несмотря на то, что до судебного заседания оставалось несколько минут.

В соответствии с положениями ст. 167 ГПК РФ, которая применительно к данной ситуации не содержит императивных требований для суда, суд не усматривает оснований для отложения судебного заседания, признав возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившегося в судебное заседание ответчика, поскольку суд обязан соблюдать баланс интересов сторон и других участников процесса и не допускать необоснованного затягивания и нарушения принципов разумного срока рассмотрения гражданских дел. Отказ в удовлетворении указанного ходатайства не свидетельствует о нарушении принципа состязательности сторон, поскольку ответчик не был лишен возможности воспользоваться правами, предусмотренными процессуальным законодательством, в том числе обеспечить явку представителя с момента первого получения смс о досудебной подготовке по делу – 09.03.23. Повторное же отложение судебного разбирательства привело бы к необоснованному затягиванию рассмотрения дела, и как следствие к отсрочке вступления в силу решения суда первой инстанции, что не соответствует целям и задачам гражданского процесса.

Третье лицо ФИО3 не явился в судебное заседание, извещен о дате, о причинах неявки не сообщил. Ходатайств не заявлял.

Суд считает возможным рассмотреть в отсутствие и третьего лица.

Суд, заслушав истца, исследовав административный материал и оценив представленные доказательства, считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Факт принадлежности истцу автомобиля Форд Фокус, государственный регистрационный номер № на момент ДТП, подтверждается свидетельством о регистрации транспортного средства № (л.д. 56).

Согласно административному материалу ДТП ФИО2 управлял ТС ФИО4, г.н. № на основании договора купли-продажи от 20.12.22.

Из справки МРЭО ГИБДД и сведений, предоставленных по запросу суда автомобиль ФИО4, г.н. № до настоящего времени принадлежит на праве собственности ФИО5, соответственно ответчиком ТС не поставлено на учет в связи с его фактической покупкой на основании договора купли-продажи автомобиля от 20.12.22.

Факт дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 27 декабря 2022 года, участие в нем ФИО1 и ФИО2, а также виновности последнего в его совершении, подтверждается материалами дела об административном правонарушении № исследованными в судебном заседании.

Тот факт, что гражданская ответственность ФИО2 на момент ДТП не была застрахована в порядке закона об ОСАГО, подтверждается справкой о дорожно-транспортном происшествии от 28.12.2022 года, а также сведениями РСА.

Также согласно данной справки, автомобилю истца были причинены следующие повреждения: 2 бампера, крышка багажника с подсветкой госномера, задний правый стоп, переднее правое крыло и дверь, правое зеркало, капот.

В соответствии с ч.1 ст.1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред.

Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Законом может быть установлена обязанность лица, не являющегося причинителем вреда, выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 18 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2010 N 1 "О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина", в силу статьи 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный жизни или здоровью граждан деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих (источником повышенной опасности), возмещается владельцем источника повышенной опасности независимо от его вины.

Согласно ч.ч.1 и 2, ст. 1079 ГК РФ, юридическое лицо или гражданин, деятельность которого связана с повышенной опасностью для окружающих, обязан возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.).

При этом надлежит учитывать, что вред считается причиненным источником повышенной опасности, если он явился результатом его действия или проявления его вредоносных свойств. В противном случае вред возмещается на общих основаниях (например, когда пассажир, открывая дверцу стоящего автомобиля, причиняет телесные повреждения проходящему мимо гражданину).

Из приведенных выше положений следует, что юридически значимым обстоятельством при решении вопроса о взыскании компенсации вреда, причиненного имуществу истца в результате столкновение автомобилей, является установление обстоятельств причинения вреда, а именно, причинен ли вред истцу в результате действия или проявления вредоносных свойств транспортного средства, что позволяет расценить ущерб, как причиненный источником повышенной опасности и, как следствие применение к спорным правоотношениям положений статьи 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Учитывая вышеприведенные нормы материального права, регулирующие основания гражданской правовой ответственности в виде возмещения убытков, установив факт виновного поведения ФИО2 при управлении им транспортным средством, являющимся источником повышенной опасности, владельцем которого по смыслу положений п. 1 ст. 1079 ГК РФ являлся ФИО5 (юридически на момент ДТП), суд приходит к выводу о наличии оснований для защиты прав истца, избранным им способом.

Как было установлено судом, ДТП произошло по вине водителя ФИО2, который в нарушение требований п. 9.10 Правил дорожного движения РФ, управляя автомобилем, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с а/м ФИО1 с последующим столкновением а/м Ниссан Альмера, г.н. №, под управлением ФИО3, в результате чего автомобили получили мехповреждения. В этой связи в отношении ФИО2 установлен состав правонарушения, предусмотренный ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ по которому назначено наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей. Несмотря на указание ФИО2 о несогласии с постановлением, последнее не обжаловалось виновником, и вступило в законную силу.

Таким образом, действия ФИО2 находящиеся в прямой причинно-следственной связи с наступившими последствиями в виде повреждения имущества – автомобиля ФИО1, судом установлены.

Ссылка в справке ДТП и в объяснениях, имеющихся в административном материале о заключенном договоре купли-продажи автомобиля ФИО4, г.н. № от 20.12.2022 свидетельствуют о выбытии транспортного средства из законного владения и пользования ФИО5

Таким образом, установив характер спорного правоотношения, определив по делу юридические значимые обстоятельства, проанализировав представленные в материалы дела доказательства, отвечающие принципам относимости и допустимости в их совокупности, суд, на основе оценки исследованных доказательств по правилам, предусмотренным ст. ст. 56, 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации считает, что ФИО2 является надлежащим ответчиком по делу.

Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, в таких случаях несут лица, противоправно завладевшие источником. При наличии вины владельца источника повышенной опасности в противоправном изъятии этого источника из его обладания ответственность может быть возложена как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности.

При таких обстоятельствах, в пользу истца подлежат взысканию материальный ущерб и убытки с ответчика, как причинителя вреда и фактического владельца источника повышенной опасности.

В обоснование размера ущерба истцом представлен отчет об оценке стоимости автомобиля № от 16.01.23 ООО «Перспектива24 – Шебекино» стоимость расходов на материалы, запасные части, оплату услуг, связанных с восстановлением ремонтом автомобиля Форд Фокус составляет 397210 рублей (л.д. 14-57).

Данный отчет проведен лицом, обладающим специальными познаниями для его проведения, выводы заключения логичны, научно обоснованы и не доверять им оснований у суда не имеется.

Ответчиком указанный отчет не оспорен, альтернативного экспертного заключения о размере ущерба ответчиком также не представлено.

Согласно ст.15 ГК РФ, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. В случае причинения реального ущерба, под убытками понимаются расходы, которое лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права.

Закрепленный в приведенной норме закона принцип полной компенсации причиненного ущерба подразумевает, что возмещению подлежат любые материальные потери потерпевшей стороны, позволяющие ей восстановить нарушенное право в полном объеме путем приведения имущества в прежнее состояние, исключая неосновательное обогащение с ее стороны.

Таким образом, с ответчика ФИО2 в пользу истца подлежит взысканию ущерб в размере 397210 рублей (стоимость восстановительного ремонта).

При обращении в суд истец понес судебные расходы в виде оплаты производства осмотра и подготовки отчета в размере 8000 рублей, почтовых расходов, связанных с направлением уведомления на осмотр – 229,80 рублей, расходы по составлению искового заявления в размере 5000 рублей и оплаты государственной пошлины в размере 7302 рубля, которые, на основании ст.ст. 98,100 ГПК РФ, подлежат взысканию с ответчика в пользу истца пропорционально части удовлетворенных требований.

Руководствуясь ст.ст. 194 – 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск ФИО1 к ФИО2 о взыскании материального ущерба, причиненного ДТП и судебных расходов признать обоснованным.

Взыскать с ФИО2 (паспорт №) в пользу ФИО1 (паспорт №) денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного ДТП в размере 397 000 рублей; расходы за проведение экспертизы в размере 8000 рублей; почтовые расходы – 229,80 рублей; расходы по составлению искового заявления – 5000 рублей и расходы по уплате госпошлины 7302 рубля.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Белгородского областного суда в течение месяца с момента изготовления мотивированного решения суда путем подачи апелляционной жалобы через Октябрьский районный суд г. Белгорода.

Судья

Мотивированный текст

решения суда изготовлен 27.04.2023