УИД: 77RS0017-02-2025-004044-76

№ 2-7513/2025

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 ноября 2025 года адрес

Нагатинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Авдеевой Н.К., при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-7513/2025 по иску ФИО1 к Департаменту городского имущества адрес о включении имущества в наследственную массу, признании права собственности,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратилась в суд с вышеуказанным иском, в котором просит включить имущество, а именно квартиру, расположенную по адресу: адрес в наследственную массу наследодателя фио, умершей 21.07.2024, признать за истцом право собственности на указанную квартиру.

Заявленные исковые требования мотивированы тем, что 21.07.2024 умерла бабушка истца фио Наследственное имущество наследодателя состоит из квартиры по адресу: адрес, кадастровой стоимостью на момент смерти сумма и прав на денежные средства, находящиеся на счете № 42306810738061928564 с остатком на момент смерти сумма, с причитающимися процентами в ПАО Сбербанк.

Родство истца с наследодателем подтверждается свидетельством о рождении истца, свидетельством о заключении брака, свидетельством о рождении фио

Кроме того, истец является наследником по завещанию, удостоверенным 11.09.2023 нотариусом адрес врио нотариуса адрес фио Согласно указанному завещанию истец является наследником 9/10 долей на объект наследственного имущества в виде квартире.

26.09.2024 истец обратился к нотариусу адрес с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство на 9/10 доли в праве общей долевой собственности на квартиру: адрес, однако истцу было отказано, в связи с невозможностью установить совместное нажитое имущество с фио и определить размер доли в вышеуказанной квартире, принадлежавшей умершей 21.07.2024 фио

Вместе с тем, истец полагает, что квартира подлежит включению в наследственную массу наследодателя в полном объеме, без выделения доли бывшего супруга наследодателя фио, поскольку наследодатель единоличным собственником квартиры, так как квартира принадлежала наследодателю на праве собственности, о чем внесена запись в ЕГРН от 22 октября 2009 года. В качестве документа - основания для государственной регистрации права собственности указана справка ЖСК "Живописный" б/н выданная 14.09.2009. Из указанных документов следует, что с 05 октября 1970 года наследодатель являлась членом ЖСК "Живописный", с 05 октября 1986 года выплачен пай наследодателем полностью, 22 октября 2009 года оформлено единоличное право собственности наследодателя на квартиру.

Согласно справке о заключении брака между фио и фио (ФИО2) Т.В. наследодатель состояла в зарегистрированном браке с фио с 27 октября 1965 года. 02.06. 1981 брак между ними был расторгнут. В соответствии с данными финансово-лицевого счета в спорной квартире постоянно проживали наследодатель с 31.08.1971 и ее сын фио - с 28.07.1992.

Таким образом, полная выплата пая на квартиру, а также регистрация единоличного права собственности на квартиру за наследодателем произведена после расторжения брака между наследодателем и ФИО3 фио момента выплаты пая в полном объеме бывший супруг наследодателя фио снялся с регистрационного учета и сменил место своего жительства.

При указанных обстоятельствах, как указывает истец спорная квартира является единоличной собственностью наследодателя и на нее не распространяется режим совместной собственности супругов.

В судебном заседании представитель истца фио в суд явилась, исковые требования поддержала.

Ответчик ДГИ адрес в суд не явился, извещен надлежащим образом.

Третьи лица фио, ЖСК Живописный, Росреестр по адрес, нотариус фио в суд не явились, извещены надлежащим образом.

Выслушав представителя истца, исследовав письменные доказательства, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20).

В соответствии с ч. 1 ст. 1110 ГК РФ при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.

В силу положений ст. 1111 ГК РФ наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по закону.

Согласно положениям ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

В силу ст. 1141 ГК РФ, наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 настоящего Кодекса.

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

В силу ст. 1145 ГК РФ, если нет наследников первой, второй и третьей очереди (статьи 1142 - 1144), право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

В соответствии с пунктом 1 настоящей статьи призываются к наследованию, в том числе в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

В силу положений ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять (ч. 1).

Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось (ч. 2).

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации (ч. 4).

В силу положений ст. 1153 ГК РФ принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство (ч. 1).

Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства (ч. 2).

Положениями ч. 1 ст. 1154 ГК РФ предусмотрено, что наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Как разъяснено в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа его принятия считается собственником наследственного имущества, носителем имущественных прав и обязанностей со дня открытия наследства вне зависимости от факта государственной регистрации прав на наследственное имущество и ее момента (п. 34).

Положениями п. 36 указанного Постановления также разъяснено, что под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу.

Судом в ходе рассмотрения дела установлено, что 21.07.2024 умерла бабушка истца фио

Наследственное имущество наследодателя состоит из квартиры по адресу: адрес, кадастровой стоимостью на момент смерти сумма и прав на денежные средства, находящиеся на счете № 42306810738061928564 с остатком на момент смерти сумма, с причитающимися процентами в ПАО Сбербанк.

Родство истца с наследодателем подтверждается свидетельством о рождении истца, свидетельством о заключении брака, свидетельством о рождении фио

Кроме того, истец является наследником по завещанию, удостоверенным 11.09.2023 нотариусом адрес врио нотариуса адрес фио Согласно указанному завещанию истец является наследником 9/10 долей на объект наследственного имущества в виде квартире.

26.09.2024 истец обратился к нотариусу адрес с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство на 9/10 доли в праве общей долевой собтсвенности на квартиру: адрес, однако истцу было отказано, в связи с невозможностью установить совместное нажитое имущество с наследодателя с ее супругом фио и определить размер доли в вышеуказанной квартире, принадлежавшей умершей 21.07.2024 фио

Обращаясь в суд с настоящим иском истец указала, что спорная квартира подлежит включению в наследственную массу наследодателя в полном объеме, без выделения доли бывшего супруга наследодателя фио, поскольку наследодатель единоличным собственником квартиры, так как квартира принадлежала наследодателю на праве собственности, о чем внесена запись в ЕГРН от 22 октября 2009 года.

В качестве документа - основания для государственной регистрации права собственности спорная квартира указана справка ЖСК "Живописный" б/н выданная 14.09.2009.

Из представленных со стороны истца документов следует, что с 05 октября 1970 года наследодатель являлась членом ЖСК "Живописный", с 05 октября 1986 года выплачен пай наследодателем полностью, 22 октября 2009 года оформлено единоличное право собственности наследодателя на квартиру.

Согласно справке о заключении брака между фио и фио (ФИО2) Т.В. от 28.07.2024 выданной Органом ЗАГС Москвы №119 Многофункциональный центр предоставления государственных услуг окружного значения адрес наследодатель состояла в зарегистрированном браке с фио с 27 октября 1965 года.

02.06.1981 брак между ними был расторгнут, что подтверждается свидетельством о расторжении брака выданного Красногвардейским отделом ЗАГС адрес.

В соответствии с данными финансово-лицевого счета и выпиской из домовой книги в спорной квартире постоянно проживали наследодатель с 31.08.1971 и ее сын фио - с 28.07.1992.

Таким образом, полная выплата пая на квартиру, а также регистрация единоличного права собственности на квартиру за наследодателем произведена после расторжения брака между наследодателем и ФИО3 фио момента выплаты пая в полном объеме бывший супруг наследодателя фио снялся с регистрационного учета и сменил место своего жительства.

При указанных обстоятельствах, как указывает истец спорная квартира является единоличной собственностью наследодателя и на нее не распространяется режим совместной собственности супругов.

Согласно п. 9 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 11.10.1991 № 11 «О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел по спорам между гражданами и жилищно-строительными кооперативами», - право пользования жилыми помещениями в домах жилищно-строительных кооперативов основано на членстве гражданина в кооперативе, а в случае полной выплаты паевого взноса - на праве собственности на квартиру.

Пунктом 10 названного Постановления от 11.10.1991 № 11 установлено, что квартира в доме кооператива может принадлежать на праве общей собственности, если, например, паевой взнос за нее был выплачен супругами во время брака, либо на праве общей долевой собственности, когда право на квартиру перешло к двум и более наследникам. В этой связи необходимо иметь в виду, что член кооператива не вправе распорядиться квартирой без согласия супруга, если она является их совместной собственностью, а также без согласия другого лица, являющегося участником общей собственности на квартиру.

Согласно ст. 38 Семейного Кодекса РФ, раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов, а также в случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе супругов.

В связи с чем, в силу положений п. 2 ст. 218 ГК РФ, учитывая, что спорная квартира при жизни фио являлась ее единоличной собственностью, регистрация единоличного права собственности на спорную квартиру за наследодателем произведена после расторжения брака между наследодателем и фио, до момента выплаты пая в полном объеме бывший супруг наследодателя фио выписался из квартиры с сменил место жительство, суд приходит к выводу о том, что заявленные исковые требования обоснованы и подлежат удовлетворению, а спорная квартира подлежит включению в наследственную массу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Включить квартиру №120, расположенную по адресу: адрес, в состав наследственного имущества после смерти фио, умершей 21.07.2024 г.

Признать за ФИО1 право собственности на 9/10 доли квартиры № 120, расположенной по адресу: адрес, кадастровый номер 77:05:0010003:1211 в порядке наследования по завещанию после смерти фио.

Решение является основанием для внесения в Единый государственный реестр недвижимости соответствующих записей в отношении указанной доли объекта недвижимости.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд путем подачи апелляционной жалобы в Нагатинский районный суд адрес в течение месяца с момента изготовления решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено в окончательной форме 27.03.2026 г.

Судья Н.К. Авдеева