Дело № 33-3478/2023 докладчик – Михеев А.А.
Суд 1-ой инстанции №2-55/2023 судья – Коновалова А.В.
УИД 33RS0017-01-2022-001163-24
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда в составе:
председательствующего Глебовой С.В.,
судей Михеева А.А., Афанасьевой К.Е.,
при секретаре Павловой Е.И.,
рассмотрела в открытом судебном заседании в городе Владимире 16 августа 2023 г. гражданское дело по апелляционной жалобе ФИО1 на решение Собинского городского суда Владимирской области от 3 мая 2023 г., которым постановлено:
исковое заявление ФИО2 к ФИО1 о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия удовлетворить.
Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО2 компенсацию ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия в сумме 144 900 руб., компенсацию расходов, связанных с проведением осмотра транспортного средства 800 руб., компенсацию расходов, связанных с проведением независимой технической экспертизы - 6 500 руб., компенсацию почтовых расходов в сумме 213 руб. 80 коп., компенсацию расходов, связанных с оплатой государственной пошлины в сумме 3 041 руб., компенсацию расходов, связанных с оплатой услуг представителя – 52 000 руб.
Взыскать с ФИО1 в пользу ООО Консалтинговый центр «Астрея» компенсацию расходов по проведению судебной экспертизы в сумме 55 000 руб.
Заслушав доклад судьи Михеева А.А., объяснения представителя ответчика и третьего лица ФИО3 поддержавшей доводы апелляционной жалобы, возражения истца ФИО2, представителя истца ФИО4 и третьего лица ФИО5, полагавших о законности принятого судебного постановления, изучив материалы дела, судебная коллегия
установил а:
ФИО2 обратился в суд с исковым заявлением к ФИО1 о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия (далее ДТП). В обоснование заявленных исковых требований указано, что 13 марта 2022 г. в 15 часов 40 мин. произошло ДТП при участии транспортных средств: Хендэ Солярис, с государственным регистрационным знаком ****, принадлежащего ФИО6, находящегося под управлением ФИО1 и Шевроле Нива, с государственным регистрационным знаком ****, принадлежащего ФИО2, находящегося под управлением ФИО5
В результате указанного ДТП поврежден автомобиль, принадлежащий истцу. Согласно постановлению по делу об административном правонарушении, виновником ДТП является ФИО1
АО «ГСК «Югория» произвело страховую выплату в размере 61 000 руб.
Согласно заключению ИП **** стоимость восстановительного ремонта транспортного средства истца составила 118 500 руб., величина утраты товарной стоимости автомобиля - 36 400 руб.
Ссылаясь в качестве правового обоснования на положения ст. ст. 15, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, после уточнения заявленных требований просил взыскать с ФИО1 возмещение ущерба в размере 144900 руб., величину утраты товарной стоимости автомобиля в размере 36 400 руб., расходы, связанные с осмотром транспортного средства в сумме 800 руб., компенсацию расходов на проведение независимой экспертизы в сумме 6500 руб.; расходы на услуги представителя в размере 52 000 руб.; компенсацию расходов по оплате государственной пошлины в размере 3 041 руб., почтовые расходы в сумме 213 руб. 80 коп.
Определением суда от 3 мая 2023 г. прекращено производству по делу в части взыскания величины товарной стоимости автомобиля в размере 36400 руб., в связи с отказом истца от иска в указанной части.
Истец – ФИО2 в судебном заседании просил удовлетворить уточненные исковые требования.
Ответчик – ФИО1 надлежащим образом извещен о дате, времени и месте рассмотрения гражданского дела, в судебное заседание не явился.
Представитель ответчика и третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора – ФИО6 – ФИО3 в судебном заседании возражала против удовлетворения заявленных исковых требований, полагала, что виновность ответчика в произошедшем дорожно-транспортном происшествии не доказана, заключение судебной экспертизы полагала недопустимым доказательством по делу. Кроме того, указала, что в действиях истца имеются признаки злоупотребления правом, так как ФИО2 добровольно подписал соглашение со страховой компанией, согласовав сумму страхового возмещения, в то время как обладал правом оспорить оценку, выполненную АО ГСК «Югория».
Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора - ФИО5 полагала исковые требования обоснованными, подлежащими удовлетворению.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: АО ГСК «Югория», ФИО6 надлежащим образом извещены о дате и месте судебного заседания, в суд не явились.
Судом постановлено вышеуказанное решение, с которым не согласился ответчик ФИО1, обратившись с апелляционной жалобой на предмет его отмены.
В апелляционной жалобе ссылается на необоснованное заключение со страховщиком соглашения о страховой выплате в размере 61 000 руб., при лимите ответственности в 400 000 руб., что повлекло необоснованное взыскание разницы между выплаченным страховым возмещением и ущербом с ответчика. Выражает несогласие с квалификацией эксперта и выводами изложенными в заключении судебной экспертизы, со ссылкой на заключение специалиста ООО «ЭКЦ Вектор». Указывает, что суд не привел в судебном постановлении расчет взысканной суммы ущерба, необоснованно отказал в отложении гражданского дела для предоставления рецензии, назначении по делу повторной экспертизы и принятии к производству встречного иска.
Апелляционное рассмотрение на основании ч.3 ст. 167 ГПК РФ проведено в отсутствие неявившихся лиц участвующих в дела, извещенных о дате, времени и месте рассмотрения дела своевременно и надлежащим образом.
Выслушав лиц участвующих в деле, проверив законность и обоснованность решения суда, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к следующему.
В силу абзаца 2 п.3 ст. 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях (статья 1064).
Общие основания деликтной ответственности предполагают, что лицо, причинившее вред, освобождается от его возмещения в том случае, если докажет, что вред причинен не по его вине (п. 2 ст. 1064 ГК РФ).
По смыслу закона установлена презумпция вины причинителя вреда, который может быть освобожден от ответственности лишь в том случае, если докажет, что вред причинен не по его вине.
Таким образом, на истце лежит бремя доказывания факта причинения ему вреда и факта противоправности действий лица причинившего вред, а ответчик должен доказать, что вред причинен не по его вине.
Согласно ст.15 ГК РФ во взаимосвязи со ст.1064 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Судом установлено и следует из материалов дела, что ФИО2 на дату ДТП являлся собственником автомобиля Шевроле Нива, с государственным регистрационным знаком ****.
13 марта 2022 г. произошло ДТП, в котором автомобиль марки Шевроле Нива, с государственным регистрационным знаком ****, принадлежащий ФИО2, получил повреждения.
Согласно материалам административного дела, водитель – ФИО1, управляя транспортным средством Хендэ Солярис, с государственным регистрационным знаком ****, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с транспортным средством Шевроле Нива.
Из объяснений ответчика и его представителя, полученных в ходе судебного заседания, следует, что постановление по делу об административном правонарушении ФИО1 не обжаловалось.
На основании заявления истца, с учетом заключенного между ФИО2 и АО «ГСК «Югория» соглашением об урегулировании убытка по договору ОСАГО, страховой компанией ФИО2 было перечислено страховое возмещение за поврежденное транспортное средство в сумме 61 000 руб.
Разрешая заявленные требования, руководствуясь положениями статей 15, 1064, 1072, 1079, 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции пришел к выводу о праве истца получить полное возмещение причиненных убытков, взыскав с ответчика установленную судом разницу между стоимостью восстановительного ремонта транспортного средства без учета износа и выплаченным страховым возмещением.
Вопреки доводам апелляционной жалобы судебная коллегия полагает указанный вывод верным в связи со следующим.
Согласно преамбуле Закона об ОСАГО данный Закон определяет правовые, экономические и организационные основы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в целях защиты прав потерпевших.
Однако в отличие от норм гражданского права о полном возмещении убытков причинителем вреда (статья 15, пункт 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации) гарантирует возмещение вреда, причиненного имуществу потерпевших, в определенных пределах, установленных этим Законом (абзац второй статьи 3 Закона об ОСАГО).
При этом страховое возмещение вреда, причиненного повреждением транспортных средств потерпевших, ограничено названным Законом как лимитом страхового возмещения, установленным статьей 7 Закона об ОСАГО, так и предусмотренным пунктом 19 статьи 12 Закона об ОСАГО специальным порядком расчета страхового возмещения, осуществляемого в денежной форме - с учетом износа комплектующих изделий (деталей, узлов, и агрегатов), подлежащих замене, и в порядке, установленном Единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, утвержденной положением Центрального банка Российской Федерации от 19 сентября 2014 г. № 432-П (далее - Единая методика).
Согласно пункту 15 статьи 12 Закона об ОСАГО по общему правилу страховое возмещение вреда, причиненного транспортному средству потерпевшего, может осуществляться по выбору потерпевшего путем организации и оплаты восстановительного ремонта на станции технического обслуживания либо путем выдачи суммы страховой выплаты потерпевшему (выгодоприобретателю) в кассе страховщика или перечисления суммы страховой выплаты на счет потерпевшего (выгодоприобретателя).
Однако этой же нормой установлено исключение для легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан и зарегистрированных в Российской Федерации.
В силу пункта 15.1 указанной статьи Закона об ОСАГО страховое возмещение вреда, причиненного легковому автомобилю, находящемуся в собственности гражданина и зарегистрированному в Российской Федерации, осуществляется (за исключением случаев, установленных пунктом 16.1 указанной статьи) в соответствии с пунктами 15.2 или 15.3 данной статьи путем организации и (или) оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства потерпевшего (возмещение причиненного вреда в натуре).
Пунктом 16.1 статьи 12 Закона об ОСАГО установлен перечень случаев, когда страховое возмещение осуществляется в денежной форме, в том числе и по выбору потерпевшего; в частности, подпунктом «ж» установлено, что страховое возмещение в денежной форме может быть выплачено при наличии соглашения об этом в письменной форме между страховщиком и потерпевшим (выгодоприобретателем).
Реализация потерпевшим такого права соответствует целям принятия Закона об ОСАГО, указанным в его преамбуле, и каких-либо ограничений для его реализации при наличии согласия страховщика действующее законодательство не содержит.
Закон об ОСАГО не возлагает ни на потерпевшего, ни на страховую компанию обязанности по получению согласия причинителя вреда на выплату ему страхового возмещения в денежной форме.
В то же время пунктом 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Согласно статье 1072 названного Кодекса юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою ответственность в порядке добровольного или обязательного страхования в пользу потерпевшего (статья 931, пункт 1 статьи 935), в случае, когда страховое возмещение недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный вред, возмещают разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба.
В постановлении от 10 марта 2017 г. № 6-П Конституционный Суд Российской Федерации признал взаимосвязанные положения статьи 15, пункта 1 статьи 1064, статьи 1072 и пункта 1 статьи 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации не противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования и во взаимосвязи с положениями Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» они предполагают - исходя из принципа полного возмещения вреда - возможность возмещения потерпевшему лицом, гражданская ответственность которого застрахована по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, вреда, причиненного при эксплуатации транспортного средства, в размере, который превышает страховое возмещение, выплаченное потерпевшему в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности.
Таким образом, потерпевший при недостаточности страховой выплаты на покрытие причиненного ему фактического ущерба вправе рассчитывать на восполнение образовавшейся разницы за счет лица, в результате противоправных действий которого образовался этот ущерб, путем предъявления к нему соответствующего требования.
Как следует из разъяснений, содержащихся в п.63 и 64 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 8 ноября 2022 г. № 31 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» причинитель вреда, застраховавший свою ответственность в порядке обязательного страхования в пользу потерпевшего, возмещает разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба только в случае, когда надлежащее страховое возмещение является недостаточным для полного возмещения причиненного вреда (статья 15, пункт 1 статьи 1064, статья 1072, пункт 1 статьи 1079, статья 1083 ГК РФ). К правоотношениям, возникающим между причинителем вреда, застраховавшим свою гражданскую ответственность в соответствии с Законом об ОСАГО, и потерпевшим в связи с причинением вреда жизни, здоровью или имуществу последнего в результате дорожно-транспортного происшествия, положения Закона об ОСАГО, а также Методики не применяются.
Суд может уменьшить размер возмещения ущерба, подлежащего выплате причинителем вреда, если последним будет доказано или из обстоятельств дела с очевидностью следует, что существует иной, более разумный и распространенный в обороте способ восстановления транспортного средства либо в результате возмещения потерпевшему вреда с учетом стоимости новых деталей произойдет значительное улучшение транспортного средства, влекущее существенное и явно несправедливое увеличение его стоимости за счет причинителя вреда.
При реализации потерпевшим права на получение страхового возмещения в форме страховой выплаты, в том числе в случаях, предусмотренных пунктом 16.1 статьи 12 Закона об ОСАГО, с причинителя вреда в пользу потерпевшего подлежит взысканию разница между фактическим размером ущерба и надлежащим размером страховой выплаты. Реализация потерпевшим права на получение страхового возмещения в форме страховой выплаты, в том числе и в случае, предусмотренном подпунктом «ж» пункта 16.1 статьи 12 Закона об ОСАГО, является правомерным поведением и сама по себе не может расцениваться как злоупотребление правом.
Таким образом, с учетом приведенных норм материального права и разъяснений по их применению, вопреки доводам апелляционной жалобы, судебная коллегия полагает правомерным вывод суда о том, что истец вправе требовать с ответчика разницу между фактическим размером ущерба и надлежащим размером страховой выплаты, коим является сумма определенная соглашением истца и страховщика об урегулировании убытка от 8 апреля 2022 г., поскольку указанное соглашение не оспорено, а его заключение являлось правом потерпевшего.
Также судебная коллегия не усматривает оснований для отмены судебного акта по доводам жалобы в части несогласия с выводами проведенной по делу судебной экспертизы.
Принимая решение о наличии и вины и правовых оснований для взыскания с ответчика причиненного ущерба, суд первой инстанции обоснованно исходил из обстоятельств, установленных вступившим в законную силу постановлением по делу об административном правонарушении от 17 марта 2022 г. о привлечении ФИО1 к административной ответственности по ч.4 ст.12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также выводами содержащимися в заключении судебной экспертизы. Каких-либо доказательств своей невиновности ответчиком суду не представлено.
Определяя размер причиненного истцу ущерба, суд также руководствовался выводами судебной автотехнической экспертизы от 27 февраля 2023 г. ООО Консалтинговый центр «Астрея» г., сомнений в обоснованности которой у суда не возникло. Эксперт предупреждался об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения, имеет достаточный опыт судебной экспертной деятельности и специальные познания в области автотехники.
Вопреки доводам апелляционной жалобы экспертом в судебное заседание представлены оригиналы документов подтверждающих образование и квалификацию эксперта.
Доводы апелляционной жалобы о неверной дате и сумме оценки ущерба судебная коллегия отклоняет, поскольку как следует из представленного экспертного заключения, ущерб определен на дату ДТП - 13 марта 2022 г., с применением экспертом коэффициента инфляции в соответствии с п.7.17 методических рекомендаций по проведению судебных автотехнических экспертиз.
Поскольку ответчиком по данному делу не доказано, что существует иной, более разумный и распространенный в обороте способ исправления повреждений автомобиля, и в результате взыскания фактически понесенных расходов произойдет значительное улучшение транспортного средства, влекущее существенное и явно несправедливое увеличение его стоимости за счет лица, причинившего вред, суд, с учетом выводов судебной экспертизы обоснованно взыскал с ответчика в пользу истца материальный ущерб, причиненный в результате ДТП в виде разницы между стоимостью восстановительного ремонта без учета износа запасных частей и выплаченной суммой страхового возмещения, в заявленном размере 144 900 руб. (205 900 руб. -61000 руб.).
На основании ст.ст. 98,100 ГПК РФ, суд взыскал с ответчика в пользу истца процессуальные издержки, которые складываются из расходов по оплате услуг представителя в размере, расходов связанных с осмотром транспортного средства, проведением независимой технической экспертизы, почтовых расходов, а также расходов по уплате государственной пошлины, которые подтверждены истцом документально.
Также с ответчика, как проигравшей стороны, в пользу экспертного учреждения взысканы расходы по оплате судебной экспертизы и госпошлина в размере в доход местного бюджета.
С такими выводами суда первой инстанции соглашается судебная коллегия, поскольку они соответствуют обстоятельствам дела.
Доводы апелляционной жалобы об отсутствии правовых оснований для взыскания с ответчика материального ущерба в размере установленном заключением эксперта, судебной коллегией отклоняется ввиду нижеследующего.
Согласно ст. 1072 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою ответственность в порядке добровольного или обязательного страхования в пользу потерпевшего, в случае, когда страховое возмещение недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный вред, возмещают разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба.
Статья 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что, удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (п. 2 ст. 15 ГК РФ).
Статья 15 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Таким образом, структура убытков, обусловленная их характером, включает в себя: расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права; реальный ущерб; упущенную выгоду.
Приведенная позиция согласуется с разъяснениями, изложенными в п. п. 11, 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
Так, применяя ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, следует учитывать, что по общему правилу лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. Возмещение убытков в меньшем размере возможно в случаях, предусмотренных законом или договором в пределах, установленных гражданским законодательством.
При разрешении споров, связанных с возмещением убытков, необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права (п. 2 ст. 15 ГК РФ).
Если для устранения повреждений имущества истца использовались или будут использованы новые материалы, то за исключением случаев, установленных законом или договором, расходы на такое устранение включаются в состав реального ущерба истца полностью, несмотря на то, что стоимость имущества увеличилась или может увеличиться по сравнению с его стоимостью до повреждения. Размер подлежащего выплате возмещения может быть уменьшен, если ответчиком будет доказано или из обстоятельств дела следует с очевидностью, что существует иной более разумный и распространенный в обороте способ исправления таких повреждений подобного имущества.
Как указал в своем Постановлении Конституционный Суд РФ от 10 марта 2017 г. № 6-П, размер страховой выплаты, расчет которой производится в соответствии с Единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства с учетом износа подлежащих замене деталей, узлов и агрегатов, может не совпадать с реальными затратами на приведение поврежденного транспортного средства - зачастую путем приобретения потерпевшим новых деталей, узлов и агрегатов взамен старых и изношенных - в состояние, предшествовавшее повреждению. Кроме того, предусматривая при расчете размера расходов на восстановительный ремонт транспортного средства их уменьшение с учетом износа подлежащих замене деталей, узлов и агрегатов и включая в формулу расчета такого износа соответствующие коэффициенты и характеристики, в частности срок эксплуатации комплектующего изделия (детали, узла, агрегата), данный нормативный правовой акт исходит из наиболее массовых, стандартных условий использования транспортных средств, позволяющих распространить единые требования на типичные ситуации, а потому не учитывает объективные характеристики конкретного транспортного средства применительно к индивидуальным особенностям его эксплуатации, которые могут иметь место на момент совершения дорожно-транспортного происшествия.
Между тем замена поврежденных деталей, узлов и агрегатов - если она необходима для восстановления эксплуатационных и товарных характеристик поврежденного транспортного средства, в том числе с учетом требований безопасности дорожного движения, - в большинстве случаев сводится к их замене на новые детали, узлы и агрегаты. Поскольку полное возмещение вреда предполагает восстановление поврежденного имущества до состояния, в котором оно находилось до нарушения права, в таких случаях - при том, что на потерпевшего не может быть возложено бремя самостоятельного поиска деталей, узлов и агрегатов с той же степенью износа, что и у подлежащих замене, - неосновательного обогащения собственника поврежденного имущества не происходит, даже если в результате замены поврежденных деталей, узлов и агрегатов его стоимость выросла.
Соответственно, при исчислении размера расходов, необходимых для приведения транспортного средства в состояние, в котором оно находилось до повреждения, и подлежащих возмещению лицом, причинившим вред, должны приниматься во внимание реальные, то есть необходимые, экономически обоснованные, отвечающие требованиям завода-изготовителя, учитывающие условия эксплуатации транспортного средства и достоверно подтвержденные расходы, в том числе расходы на новые комплектующие изделия (детали, узлы и агрегаты).
Таким образом, фактический размер ущерба, подлежащий возмещению согласно требованиям ст. ст. 15, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, не может исчисляться исходя из стоимости деталей с учетом износа, поскольку при таком исчислении убытки, причиненные повреждением транспортного средства, не будут возмещены в полном объеме.
Поскольку действующее законодательство не предусматривает взыскание убытков с причинителя вреда в меньшем размере с учетом амортизации, доводы подателя жалобы об обратном являются несостоятельными и основанными на ошибочном толковании норм материального права.
Доводы апелляционной жалобы, со ссылкой на представленную в материалы дела рецензию ЭКЦ «Вектор» о недопустимости принятия в качестве надлежащего доказательства заключения ООО Консалтинговый центр «Астрея» от 27 февраля 2023 г. являются несостоятельными.
Допрошенный в суде апелляционной инстанции эксперт **** дал подробные пояснения по доводам специалиста содержащимся в рецензии, подтвердив выводы изложенные в заключении экспертизы, которые согласуются также с представленным в материалы дела материалом проверки по факту дорожного-транспортного происшествия, виновником в котором признан водитель ФИО1
Указанное заключение эксперта обоснованно принято в качестве допустимого доказательства, отвечающего требованиям, предъявляем к экспертным заключениям, в нем имеется ссылка на используемую литературу и технику, содержатся мотивированные выводы по каждому поставленному на разрешение вопросу. Выводы экспертного заключения не содержат неясностей и противоречий.
Доказательств, указывающих на недостоверность проведенной экспертизы, либо ставящих под сомнение ее выводы ответчиком не представлено, а представленная рецензия является частным мнением специалиста, по своей сути сводится к несогласию с выводами эксперта при отсутствии выводов опровергающих либо ставящих под сомнение выводы проведенной судебной экспертизы.
Таким образом, доводы ответчика изложенные в апелляционной жалобе не нашли своего подтверждения и отклоняются судебной коллегией.
Доводы о необоснованном отказе в принятии встречного иска и не разрешении судом последнего по существу, судебной коллегией отклоняются ввиду нижеследующего.
В силу ст. 137 ГПК РФ ответчик вправе до принятия судом решения предъявить к истцу встречный иск для совместного рассмотрения с первоначальным иском. Предъявление встречного иска осуществляется по общим правилам предъявления иска.
Судебные постановления суда первой инстанции, которыми дело не разрешается по существу, выносятся в форме определения суда (ч. 1 ст. 224 ГПК РФ).
Из материалов дела следует, что определениями суда от 26 апреля 2023 г. вынесенными в ходе судебного разбирательства и занесенными в протокол судебного заседания, в принятии встречного искового заявления ФИО1 к ФИО2 и ФИО5 дважды отказано, по мотивам отсутствия условий, предусмотренных ст. 138 ГПК РФ.
В соответствии с абз. 3 п. 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2008 г. № 13 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» определение об отказе в принятии встречного иска по мотивам отсутствия условий, предусмотренных ст. 138 ГПК РФ, обжалованию в суд апелляционной или кассационной инстанции не подлежит, поскольку не препятствует реализации права на обращение за судебной защитой путем предъявления самостоятельного иска и возбуждения по нему другого производства (ст. ст. 331, 371 ГПК РФ).
Таким образом, ответчик не был лишен возможности реализовать свое право на обращение за судебной защитой путем предъявления самостоятельного иска и возбуждения по нему другого производства.
Отказы судом первой инстанции в принятии встречного иска, не свидетельствуют о нарушении судом норм процессуального права. Данные ходатайства разрешены судом по правилам предъявления иска установленными гл. 12 (ст. 131 - 138) ГПК РФ, с учетом мнения лиц, участвующих в деле.
Несогласие заявителя с оценкой имеющихся в деле доказательств и с толкованием судом норм законодательства, подлежащих применению к спорным правоотношениям, не является в силу ст. 330 ГПК РФ, обстоятельством, влекущим отмену решения суда.
С учетом изложенного, решение суда является законным и обоснованным, а апелляционная жалоба ФИО1 подлежит отклонению.
Руководствуясь ст.ст. 328, 329 ГПК РФ, судебная коллегия
определил а:
решение Собинского городского суда Владимирской области от 3 мая 2023 г., оставить без изменения, апелляционную жалобу ФИО1 без удовлетворения.
Председательствующий С.В. Глебова
Судьи А.А. Михеев
К.Е. Афанасьева
Мотивированное апелляционное определение изготовлено 17 августа 2023 г.