УИД 71RS0013-01-2025-000903-17

Решение

Именем Российской Федерации

8 июля 2025 г. г. Киреевск Тульской области

Киреевский районный суд Тульской области в составе:

председательствующего судьи Подчуфарова А.А.,

при ведении протокола помощником судьи Синяевой И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело №2-905/2025 по иску ФИО4 к ФИО5 и ФИО6 об установлении факта принятия наследства о признании права собственности в порядке наследования по закону,

установил:

ФИО4 обратилась в суд с исковым заявлением к ФИО5 и ФИО6 об установлении факта принятия наследства и признании права собственности в порядке наследования по закону, требования по которому мотивированы тем, что 04.04.1963 отец истца ФИО1, которым по договору купли-продажи были приобретены в собственность жилой дом общей площадью 58,1 кв.м и земельный участок площадью 1200 кв.м, расположенные по <адрес>. 17.05.2009 ФИО1 умер. Истец указывает, что после его смерти она, супруга умершего и сын наследства не оформляли. 05.03.2012 умерла мать истца ФИО2. 02.05.2021 умер брат истца ФИО3. После смерти указанных лиц открылось наследство, состоящее из вышеуказанных жилого дома с кадастровым № и земельного участка с кадастровым №. Завещаний наследодателями не оставлено. Истец и ФИО3 являются наследниками первой очереди к имуществу ФИО1 и ФИО2, а ответчики являются наследниками первой очереди к имуществу ФИО3 После смерти ФИО3 ответчики оформили свои наследственные права, тогда как истец в установленный законом срок к нотариусу не обратилась. Как указывает истец, она фактически приняла наследство, поскольку с момента смерти родителей по настоящее время следит за домом, производит в нем ремонт, возделывает земельный участок.

На основании изложенного, истец просит суд:

установить факт принятия ФИО4 наследства после смерти отца ФИО1, последовавшей 17.05.2009.

Признать за ФИО4 право общей долевой собственности (1/2 доля в праве) на жилой дом с кадастровым №, общей площадью 58,1 кв.м, расположенный по <адрес> на земельный участок с кадастровым №, площадью 1200 кв.м, расположенный по <адрес>.

Стороны и иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом. Истцом и ответчиками представлены письменные заявления в которых просят рассмотреть дело без их участия, истец исковые требования поддерживает, ответчики заявленные исковые требования признают.

Руководствуясь ст. 167 ГПК РФ суд рассмотрел данное гражданское дело в отсутствие неявившихся лиц.

Исследовав письменные доказательства по делу, суд приходит к следующему.

Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 16.01.1996 №1-П, раскрывая конституционно-правовой смысл права наследования, предусмотренного ч. 4 ст. 35 Конституции РФ и урегулированного гражданским законодательством, отметил, что оно обеспечивает гарантированный государством переход имущества, принадлежавшего умершему (наследодателю), к другим лицам (наследникам). Это право включает в себя как право наследодателя распорядиться своим имуществом, так и право наследников на его получение.

В соответствии со ст. 218 ГК РФ в случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

Статьей 1111 ГК РФ предусмотрено, что наследование осуществляется по завещанию и по закону.

В силу ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

В соответствии со ст. ст. 1113, 1114 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина и временем открытия наследства является день смерти гражданина.

Согласно ст. 1124 ГК РФ завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных п. 7 ст. 1125, ст. 1127 и п. 2 ст. 1128 настоящего Кодекса.

На основании ст. 1141 ГК РФ наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 настоящего Кодекса.

Согласно ч. 2 ст. 1145 ГК РФ в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи призываются к наследованию в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Статьей 1152 ГК РФ установлено, что для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

В соответствии со ст. 1153 ГК РФ принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник: вступил во владение или управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Вместе с этим, признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства (часть 2).

Согласно разъяснениям, данным в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа его принятия считается собственником наследственного имущества, носителем имущественных прав и обязанностей со дня открытия наследства вне зависимости от факта государственной регистрации прав на наследственное имущество и ее момента (если такая регистрация предусмотрена законом) (п. 34).

Принятие наследником по закону какого-либо незавещанного имущества из состава наследства или его части (квартиры, автомобиля, акций, предметов домашнего обихода и т.д.) означает принятие всего причитающегося наследнику по соответствующему основанию наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, включая и то, которое будет обнаружено после принятия наследства (п. 35).

Под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных п. 2 ст. 1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу (п. 36).

Судом установлено следующее.

Согласно выписке из реестровой книги о праве собственности на объект капитального строительства, помещение (до 1998 года), выданной ГУ ТО «Областное БТИ» Киреевское отделение 27.05.2025 жилой дом по <адрес> принадлежит на праве собственности ФИО1

Из кадастрового паспорта здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, технического паспорта, составленных ГУ ТО «Областное БТИ» Киреевское отделение, выписки из ЕГРН следует, что жилой дом по <адрес> имеет общую площадь 58,1 кв.м, в том числе жилую площадь 42,5 кв.м. Жилой дом поставлен на кадастровый учет с кадастровым №. Расположен на огороженном земельном участке. Право собственности в ЕГРН не зарегистрировано.

Земельный участок по <адрес> также поставлен на кадастровый учет, как ранее учтенный, с кадастровым № площадь земельного участка 1200 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

17.05.2009 умер отец истца ФИО1, 05.03.2012 умерла мать истца ФИО2, 02.05.2021 умер брат истца ФИО3, что подтверждается соответствующими документами, выданными органами ЗАГС.

Завещаний наследодателями не оставлено. Истец и ФИО3 являются наследниками первой очереди к имуществу ФИО1 и ФИО2, а ответчики являются наследниками первой очереди к имуществу ФИО3

Наследственные дела после смерти ФИО1 и ФИО2 не открывались.

После смерти ФИО3 открыто наследственное дело №. Наследником, принявшим наследство является дочь наследодателя ФИО5

Согласно справок МКУ «Городское хозяйство» от 25.08.2025 ФИО1, ФИО2 и ФИО3 постоянно и по день смерти проживали по <адрес>.

Как указывает истец, она фактически приняла наследство, поскольку с момента смерти родителей по настоящее время следит за домом, производит в нем ремонт, возделывает земельный участок. Данные обстоятельства признали в своих заявлениях ответчики.

Суд приходит к выводу о том, что спорные объекты недвижимости входят в наследственную массу.

Установленные судом обстоятельства, подтвержденные исследованными доказательствами, свидетельствуют о том, что ФИО4 приняла наследство после смерти своего отца ФИО1, не оформив своих наследственных прав.

Суд приходит к выводу о том, что указанные земельный участок и жилой дом входят в состав наследственной массы.

Таким образом, ФИО4 приняла оставшееся наследство в виде спорных земельного участка и жилого дома, принадлежавших её родителям в равной доле вместе со своим братом ФИО3, но не оформив до конца своих наследственных прав. Доля в праве общей долевой собственности истца на спорное имущество в соответствии с ч. 2 ст. 1141 ГК РФ, составляет 1/2.

Установленные судом обстоятельства полностью подтверждаются письменными доказательствами.

Письменные доказательства суд признает относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами как каждое в отдельности, так и в совокупности в их взаимной связи, и достаточными. Оснований не доверять указанным письменным доказательствам у суда не имеется, поскольку они являются обстоятельными, последовательными и, взаимно дополняя друг друга, согласуются между собой.

Проанализировав установленные по делу обстоятельства, полно, всесторонне и объективно исследовав собранные по делу доказательства, каждое в отдельности и в совокупности с другими доказательствами, оценив их относимость, допустимость и достоверность в соответствии со ст. 67 ГПК РФ, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования ФИО4 к ФИО5 и ФИО6 об установлении факта принятия наследства о признании права собственности в порядке наследования по закону удовлетворить.

Установить факт принятия ФИО4 наследства после смерти отца ФИО1, последовавшей ДД.ММ.ГГГГ.

Признать за ФИО4 (<данные изъяты>) право общей долевой собственности (1/2 доля в праве) на жилой дом с кадастровым №, общей площадью 58,1 кв.м, расположенный по <адрес> на земельный участок с кадастровым №, площадью 1200 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по <адрес>.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы в Киреевский районный суд Тульской области в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Мотивированное решение составлено 22 июля 2025 г.

Судья А.А. Подчуфаров