Дело №2-781/2025 (2-970-2024)

УИД 42RS0005-01-2024-000314-07

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

город Кемерово 18 февраля 2025 года

Заводский районный суд города Кемерово в составе председательствующего судьи Александровой Ю.Г.,

при секретаре Красновой О.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «Логистическая компания «ТУЛПАР» о возмещении ущерба, причиненного в результате ДТП,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ООО «Логистическая компания «ТУЛПАР» о возмещении ущерба, причиненного в результате ДТП.

Свои требования мотивирует тем, что ДД.ММ.ГГГГ в районе адрес произошло ДТП с участием автомобиля «<данные изъяты><данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, принадлежащего ей, и автомобиля «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя ФИО2, принадлежащего ООО «Логистическая компания «Тулпар».

ДТП произошло в результате нарушения водителем ФИО2 п. 9.10 ПДД, за что последний привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ, что подтверждается постановлением по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ.

Гражданская ответственность водителя ФИО2 застрахована в «Ресо», полис № №, ее ответственность - в «Ингострах», полис № №, страховая компания ей выплатила в возмещение ущерба 400000 руб.

Однако, согласно экспертному независимому заключению № от ДД.ММ.ГГГГ размер возмещения на восстановление поврежденного в ДТП ее автомобиля без учета износа составляет 722 0000 рублей, в связи с чем причинённый ей ущерб составляет 322000 рублей (722000 – 400000).

Полагает, что в связи с тем, что ДТП произошло в тот момент, когда водитель ФИО2 действовал по поручению и в интересах ООО «Логистическая Компания «Тулпар» на транспортном средстве, принадлежащем указанному юридическому лицу, возмещение вреда надлежит взыскивать с владельца транспортного средства.

Просит суд взыскать с ответчика ОО «Логистическая компания «ТУЛПАР» в ее пользу ущерб, причиненный в результате ДТП, в размере 322000 руб.; расходы по оплате эксперта в размере 8000 руб.; расходы по оплате услуг представителя в размере 30000 руб.; расходы по оплате государственной пошлины в размере 6500 руб.

Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечен ФИО3 (л.д. 59).

Протокольным определением суда от ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечено САО «Ресо-Гарантия» (л.д. 147).

Заочным решением Заводского районного суда г. Кемерово от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования ФИО1 удовлетворены частично (л.д. 230 т.1)

Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ заочное решение суда от ДД.ММ.ГГГГ отменено, производство по делу возобновлено.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явилась, о дате и времени судебного заседания извещена надлежащим образом, ходатайствовала о рассмотрении дела в свое отсутствие.

Представитель ответчика ООО «Логистическая компания «ТУЛПАР» в судебное заседание не явился, о рассмотрении дела был извещен надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщил. Ранее представил письменные возражения, в которых указал о несогласии с размером ущерба, в заявлении об отмене заочного решения суда ссылался на то, что ООО «ЛК-Тулпар» не является надлежащим ответчиком, поскольку ФИО2 не состоял с трудовых отношениях с обществом, развоз и доставка товара осуществлялась на основании заявок, направляемых обществом в адрес ФИО2 (л.д. 97).

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований – ФИО2, ФИО3, САО «Ресо-Гарантия» в судебное заседание не явились, о рассмотрении дела извещены надлежащим образом.

Суд, руководствуясь положениями ст. 167 ГПК РФ, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие явившихся лиц.

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В соответствии с п. 3 ст. 1079 ГК РФ, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях (статья 1064).

Согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии со статьей 1072 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою ответственность в порядке добровольного или обязательного страхования в пользу потерпевшего (статья 931, пункт 1 статьи 935), в случае, когда страховое возмещение недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный вред, возмещают разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба.

Как следует из абзаца 2 п. 1 ст. 1079 ГК РФ обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.).

Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 18 постановления от 26 января 2010 г. N 1 "О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина", вред, причиненный жизни или здоровью граждан деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих (источником повышенной опасности), возмещается владельцем источника повышенной опасности независимо от его вины.

В соответствии с абзацем 4 пункта 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 2010 г. N 1 "О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина" вред считается причиненным источником повышенной опасности, если он явился результатом его действия или проявления его вредоносных свойств.

Согласно пункту 1 статьи 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей.

Применительно к правилам, предусмотренным настоящей главой, работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или должны были действовать по заданию соответствующего юридического лица или гражданина и под его контролем за безопасным ведением работ.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 63 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 8 ноября 2022 года N 31 "О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", причинитель вреда, застраховавший свою ответственность в порядке обязательного страхования в пользу потерпевшего, возмещает разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба только в случае, когда надлежащее страховое возмещение является недостаточным для полного возмещения причиненного вреда (статья 15, пункт 1 статьи 1064, статья 1072, пункт 1 статьи 1079, статья 1083 Гражданского кодекса Российской Федерации). К правоотношениям, возникающим между причинителем вреда, застраховавшим свою гражданскую ответственность в соответствии с Законом об ОСАГО, и потерпевшим в связи с причинением вреда жизни, здоровью или имуществу последнего в результате дорожно-транспортного происшествия, положения Закона об ОСАГО, а также Методики не применяются.

В судебном заседании установлено, что истец ФИО1 является собственником автомобиля «<данные изъяты><данные изъяты>», г\н № (л.д. 33).

ДД.ММ.ГГГГ в адрес произошло ДТП с участием автомобилей «<данные изъяты><данные изъяты>», г\н №, под управлением ФИО1, автомобиля «<данные изъяты>», г\н №, под управлением ФИО2, принадлежащего ООО «ЛК «ТУЛПАР», и автомобиля «<данные изъяты>», г\н №, под управлением ФИО3 что подтверждается приложением по материалу ДТП (Т.1 л.д.9), определением об отказе в возбуждении дела об АП (Т.1 л.д.10).

Факт наличия трудовых отношений ФИО2 в ООО «ЛК «ТУЛПАР» подтвержден его объяснениями, данными сотруднику ГИБДД, при производстве дела об административном правонарушении.

Из определения об отказе в возбуждении дела об АП следует, что ФИО2, управляя автомобилем «<данные изъяты>», г\н №, допустил столкновение с автомобилем«<данные изъяты><данные изъяты>», г\н №, под управлением ФИО1, с последующим столкновением «<данные изъяты>», г\н №, под управлением ФИО3

Согласно объяснениям ФИО2, данным сотруднику ГИБДД, ДД.ММ.ГГГГ он двигался на автомобиле «<данные изъяты>», г\н №, по адрес, впереди него двигался автомобиль «<данные изъяты><данные изъяты>», г\н №, который применил торможение. Он не смог избежать столкновения, поскольку не позволило расстояние между машинами.

Из объяснений ФИО1, данных сотруднику ГИБДД, следует, что ДД.ММ.ГГГГ она двигалась на автомобиле «<данные изъяты><данные изъяты>», г\н №, в адрес, перед ней остановился автомобиль, после чего остановилась она, а через несколько секунд почувствовала удар сзади, в результате которого ее отбросило на впереди стоящий автомобиль «<данные изъяты>», г\н №.

Анализируя в совокупности представленные и исследованные доказательства, суд считает, что именно действия водителя ФИО2, который в нарушение п. 9.10 ПДД РФ, управляя автомобилем «<данные изъяты>», г\н №, не соблюдал необходимую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, в результате чего совершил наезд на автомобиль «<данные изъяты><данные изъяты>», г\н №, под управлением ФИО1, находятся в прямой причинно-следственной связи с наступившими в результате указанного ДТП последствиями.

При этом, суд не усматривает в действиях водителей ФИО1 и ФИО3 нарушений требований правил дорожного движения или иных действий, которые способствовали бы причинению ущерба транспортному средству, принадлежащему истцу.

Руководствуясь принципами диспозитивности гражданского процесса, равноправия и состязательности сторон, руководствуясь положениями ст. 56 ГПК РФ, согласно которым стороны сами обязаны доказывать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований и возражений, суд приходит к выводу о доказанности истцом факта наличия вины ФИО2 в ДТП.

В результате произошедшего ДТП автомобиль истца «<данные изъяты><данные изъяты>», г\н №, получил механические повреждения.

Совокупность представленных доказательств, достоверно свидетельствующих о действиях ФИО2, повлекших ДТП, в результате которого истцу причинен имущественный ущерб, дает основание признать заявленные требования законными и обоснованными.

Как следует из материалов дела, транспортное средства «<данные изъяты>», г\н №, принадлежит на праве собственности ООО «ЛК «ТУЛПАР», на дату ДТП также было зарегистрировано за данным юридическим лицом, что подтверждается данными предоставленными ОГИБДД УМВД России по г. Кемерово (л.д. 118 т.1), и не оспаривалось что представителем ответчика.

Определяя лицо, подлежащее привлечению к гражданско-правовой ответственности, суд исходит из следующего.

В пунктах 19 и 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» разъяснено, что под владельцем источника повышенной опасности следует понимать юридическое лицо или гражданина, которые используют его в силу принадлежащего им права собственности, права хозяйственного ведения, оперативного управления либо на других законных основаниях (например, по договору аренды, проката, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности); лицо, в отношении которого оформлена доверенность на управление транспортным средством, признается его законным владельцем, если транспортное средство передано ему во временное пользование, и он пользуется им по своему усмотрению.

На момент дорожно-транспортного происшествия автомобилем «<данные изъяты>», г\н №, управлял ФИО2, который на момент ДТП состоял в трудовых отношениях с ООО «ЛК «ТУЛПАР», на должности водителя- экспедитора. Автомобиль «<данные изъяты>», г\н №, принадлежит на праве собственности ООО «ЛК «ТУЛПАР», и на момент ДТП не выбывал из владения ответчика, в том числе и помимо его воли. Доказательств неправомерного использования ФИО2, либо использования служебной машины в личных целях, суду не представлено, в том числе, вместе с отзывом на исковое заявление (л.д. 97 т.1).

Вопреки доводам ответчика ООО «ЛК «ТУЛПАР», факт трудовых отношений между ООО «ЛК «ТУЛПАР» и ФИО2, в том числе, на момент дорожно-транспортного происшествия, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ, сведениями предоставленными по запросу суда ОСФР по Кемеровской области-Кузбассу о трудовой деятельности ФИО2 в ООО «ЛК «ТУЛПАР» в период с апреля 2021 по февраль 2024 года, и сведениями МИФНС России № 15 по Кемеровской области-Кузбассу о доходах от налогового агента ООО «ЛК Тулпар» за период с 2021 года по февраль 2024 года в отношении ФИО2

Из взаимосвязанных положений в соответствии со ст. 56 и п. 2 ст. 195 ГПК РФ следует, что суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были представлены ему сторонами и исследованы в судебном заседании.

В соответствии с п. 1 ст. 1068 ГК РФ юридическое лицо возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей.

При этом, в силу абз. 2 данного пункта применительно к правилам, предусмотренным настоящей главой, работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или должны были действовать по заданию соответствующего юридического лица или гражданина и под его контролем за безопасным ведением работ.

Согласно абз.1 ч. 1 ст. 12 Закона об ОСАГО потерпевший вправе предъявить страховщику требование о возмещении вреда, причиненного его жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортного средства, в пределах страховой суммы, установленной настоящим Федеральным законом, путем предъявления страховщику заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков и документов, предусмотренных правилами обязательного страхования.

Заявление о страховом возмещении в связи с причинением вреда имуществу потерпевшего направляется страховщику, застраховавшему гражданскую ответственность лица, причинившего вред, а в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 14.1 настоящего Федерального закона, страховщику, застраховавшему гражданскую ответственность потерпевшего, направляется заявление о прямом возмещении убытков (абз.2 ч. 1 ст. 12 Закона).

Действующим законодательством предусмотрен как прямой порядок возмещения убытков, причиненных в результате ДТП, так и опосредованный порядок, когда ущерб возмещается страховой компанией причинителя вреда.

В силу статей 927, п. 1 ст. 931 ГК РФ по договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, может быть застрахован риск ответственности самого страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена.

В соответствии с пунктом 4 статьи 931 ГК РФ в случае, если ответственность за причинение вреда застрахована в силу обязательного страхования, а также в других случаях, предусмотренных законом или договором страхования такой ответственности, лицо, в пользу которого считается заключенным договор страхования, вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы.

Соответственно, при наступлении страхового случая вследствие взаимодействия (столкновения) двух транспортных средств истец обоснованно обратился за страховой выплатой в СПАО «Ингосстрах».

Гражданская ответственность ООО «ЛК «ТУЛПАР» на момент ДТП была застрахована в установленном законом порядке в САО «Ресо-Гарантия», гражданская ответственность ФИО1 была застрахована СПАО «Ингосстрах». Страховая компания признала случай страховым и выплатила истцу страховое возмещение в сумме 400 000 рублей (л.д 73- 93 т.1).

Данная выплата осуществлена страховщиком на основании калькуляции страховой компании по определению стоимости восстановительного ремонта транспортного средства истца, следует, что восстановительная стоимость автомобиля, явно превышает выплаченное страховое возмещение, которое не является необходимым и достаточным для приведения автомобиля в то состояние, в котором он находился до наступления страхового случая (ДТП).

Таким образом, страховая выплата истцу произведена в размере 400000,00 руб., установленного законом об ОСАГО.

Применительно к случаю причинения вреда транспортному средству это означает, что в результате возмещения убытков в полном размере потерпевший должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы его право собственности не было нарушено, т.е. ему должны быть возмещены расходы на полное восстановление эксплуатационных и товарных характеристик поврежденного транспортного средства.

Давая в Постановлении от 31 мая 2005 года N 6-П оценку Федеральному закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в целом исходя из его взаимосвязи с положениями главы 59 ГК Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации пришел к следующим выводам: требование потерпевшего (выгодоприобретателя) к страховщику о выплате страхового возмещения (об осуществлении страховой выплаты) в рамках договора обязательного страхования является самостоятельным и отличается от требований, вытекающих из обязательств вследствие причинения вреда; выплату страхового возмещения обязан осуществить непосредственно страховщик, причем наступление страхового случая, влекущее такую обязанность, само по себе не освобождает страхователя от гражданско-правовой ответственности перед потерпевшим за причинение ему вреда; различия в юридической природе и целевом назначении вытекающей из договора обязательного страхования обязанности страховщика по выплате страхового возмещения и деликтного обязательства обусловливают и различия в механизмах возмещения вреда в рамках соответствующих правоотношений; смешение различных обязательств и их элементов, одним из которых является порядок реализации потерпевшим своего права, приводит к подмене одного гражданско-правового института другим и может повлечь неблагоприятные последствия для стороны, в интересах которой он устанавливался, в данном случае - потерпевшего (выгодоприобретателя), и тем самым ущемление его конституционных прав и свобод.

Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», как специальный нормативный правовой акт, не исключает распространение на отношения между потерпевшим и лицом, причинившим вред, общих норм Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах из причинения вреда. Следовательно, потерпевший при недостаточности страховой выплаты на покрытие причиненного ему фактического ущерба вправе рассчитывать на восполнение образовавшейся разницы за счет лица, в результате противоправных действий которого образовался этот ущерб, путем предъявления к нему соответствующего требования.

Истцом было организовано проведение независимого исследования с целью определения стоимости восстановительного ремонта ТС.

Согласно экспертному заключению № ООО «<данные изъяты>» - стоимость восстановительного ремонта повреждений указанного автомобиля вне рамок ОСАГО на дату ДТП, без учета износа составляет 721908 руб. (л.д. 22-36).

Указанное экспертное заключение № стороной ответчика было оспорено в письменных возражениях.

Определением Заводского районного суда г. Кемерово от ДД.ММ.ГГГГ по делу назначена судебная автотехническая экспертиза, производство которой поручено АНО «<данные изъяты>». Перед экспертам поставлены следующие вопросы:

1. Какова стоимость восстановительного ремонта автомобиля «<данные изъяты><данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, поврежденного в результате дорожно-транспортного происшествия, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ, без учета износа, на дату дорожно-транспортного происшествия, исходя из повреждений, полученных непосредственно в рассматриваемом ДТП, которые будут определены как полученные при заявленных обстоятельствах и отнесены к заявленному событию?

Из заключения эксперта АНО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 190-196) следует: стоимость восстановительного ремонта автомобиля «<данные изъяты><данные изъяты>», г\н №, поврежденного в результате ДТП, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ, исходя из повреждений, полученных непосредственно в рассматриваемом ДТП, которые определены как полученные при заявленных обстоятельствах и отнесены к заявленному событию, без учета износа, на дату ДТП, составляет – 668400 руб. (л.д. 189-197).

Суд принимает во внимание указанное экспертное заключение № от ДД.ММ.ГГГГ эксперта АНО «<данные изъяты>», поскольку выводы эксперта основаны на всех представленных на экспертизу материалах, им сделан соответствующий анализ, заключения соответствуют всем необходимым нормативным и методическим требованиям, являются ясными, полными, объективными, мотивированными, не имеющими противоречий, содержат подробное описание проведенного исследования, выполнены специалистами с соответствующей квалификацией. Оснований не доверять заключениям данных экспертиз не имеется. Сторонами данное заключение не оспорено.

При этом, учитывая разъяснения Конституционного суда РФ, изложенные в Постановлении Конституционного Суда РФ от 10.03.2017 N 6-П, суд приходит к выводу о правомерности требований ФИО1, заявленных к причинителю вреда, о возмещении реального ущерба без учета износа автомобиля и применения Единой методики, утвержденной с целью определения размера страховой выплаты по договору обязательного страхования. Указанный размер ущерба соответствует реальному ущербу, причиненному истцу в связи с ДТП, произошедшим 07.08.2023. Поскольку часть указанного ущерба возмещена истцу путем выплаты страхового возмещения в размере 400000,00 руб., то оставшаяся сумма, а именно в размере 268 400,00 руб. (668400 руб., исходя из стоимости восстановительного ремонта автомобиля, определенного заключенного судебной экспертизы, назначенной судом, – 400000 руб., выплаченное страховое возмещение) подлежит взысканию с ответчика ООО «ЛК «ТУЛПАР» в счет восстановительного ремонта транспортного средства истца.

Согласно абз. 1 п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 года N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ» разъяснено, что при разрешении споров, связанных с возмещением убытков, необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права.

При этом согласно абз. 2 п. 13 того же Постановления, если для устранения повреждений имущества истца использовались или будут использованы новые материалы, то за исключением случаев, установленных законом или договором, расходы на такое устранение включаются в состав реального ущерба истца полностью, несмотря на то, что стоимость имущества увеличилась или может увеличиться по сравнению с его стоимостью до повреждения. Размер подлежащего выплате возмещения может быть уменьшен, если ответчиком будет доказано или из обстоятельств дела следует с очевидностью, что существует иной более разумный и распространенный в обороте способ исправления таких повреждений подобного имущества.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание вышеизложенные положения ст.ст. 15, 1064, 1072, 1079 ГК РФ, суд приходит к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика ООО «ЛК «ТУЛПАР» в пользу ФИО1 возмещение реально причиненного ущерба в размере 268400 руб., в связи с чем, требования истца о взыскании стоимости ущерба, причиненного в результате ДТП, являются обоснованными и подлежащими частичному удовлетворению.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

ФИО1 заявлено требование о взыскании с ответчика судебных расходов за подготовку экспертного заключения № в размере 8000 руб.

В подтверждении заявленных требований истцом предоставлены договор на проведение независимой технической экспертизы транспортерного средства (л.д. 37-38) и кассовые чеки №, № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате услуг за проведение указанной экспертизы денежных средств в размере 8000 руб. (л.д.20, 21).

Поскольку суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований ФИО1, при этом, установлено, что истец оплату услуг эксперта произвела и просит взыскать с ответчика понесенные ею в связи с оплатой услуг эксперта расходы, суд полагает, что указанные расходы подлежат взысканию с ответчика ООО «ЛК «ТУЛПАР» в пользу ФИО1 в размере 8000 руб., как доказательства, необходимого для реализации права на обращение в суд.

Истцом ФИО1 также заявлены требования о взыскании расходов по оплате услуг представителя в размере 30000 руб.

В соответствии со ст. 48 ГПК РФ граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя.

Согласно ч. 1 ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В силу положений ст. 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: расходы на оплату услуг представителей, другие признанные судом необходимыми расходы.

Согласно ч. 1 ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Таким образом, из содержания ст.ст. 98, 100 ГПК РФ следует, что возмещение судебных расходов осуществляется той стороне, в пользу которой вынесено решение суда. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.

Согласно пункту 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 года №1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек.

Таким образом, заявитель имеет право на компенсацию судебных расходов и издержек пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, если докажет, что они были понесены в действительности и по необходимости и являются разумными по количеству.

Как установлено выше, иск ФИО1 удовлетворен частично на 268 400 рублей, при заявленных требованиях на 322 000 рублей, что составляет 83 %.

По смыслу ст. 100 ГПК РФ суд может ограничить взыскиваемую в возмещение соответствующих расходов сумму, если сочтет ее чрезмерной с учетом конкретных обстоятельств, используя критерий разумности понесенных расходов, т.е. речь идет, по существу, об обязанности суда установить баланс между правами лиц, участвующих в деле.

Таким образом, взыскание расходов на оплату услуг представителя в разумных пределах процессуальным законодательством отнесено к компетенции суда и направлено на пресечение злоупотребления правом и недопущения взыскания несоразмерных нарушенному праву сумм.

Верховный Суд Российской Федерации в п. 13 Постановления Пленума от 21.01.2016 года №1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» разъяснил, что разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.

При этом, взыскание судом расходов на оплату услуг представителя, понесенных лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя, и тем самым - на реализацию требования ч.3 ст.17 Конституции РФ и его обязанностью.

Законом не ограничен размер вознаграждения представителя за оказываемые услуги, однако его соразмерность оказываемым услугам, определяет суд.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом ФИО1 и ИП ФИО5 был заключен договор на оказания юридической помощи на ведение гражданского дела о взыскании недополученного ущерба, причиненного автомобилю ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ЛК Тулпар». В рамках настоящего договора исполнитель обязуется: ознакомиться с материалами дела, оказать разъяснительную консультационную помощь, составить и направить претензию, иск, ходатайства, а также заявления по определению суда. Размер вознаграждения составил 30000 рублей (п.2.1 договора). Оплата денежных средств производится в момент подписания договора (л.д. 165). Согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 оплачено ИН ФИО5 30000 руб. (л.д. 171).

Из материалов гражданского дела следует, что представителем были оказаны следующие услуги: правовая консультация, подготовка искового заявления, подготовка документов по делу, в том числе, претензия.

Исходя из принципа разумности при определении размера расходов, с учетом характера заявленного спора, степени сложности дела, продолжительности рассмотрения дела, ценности защищаемого права, объема произведенной представителем работы, объема подготовленных документов, достигнутого результата, соблюдения баланса между правами лиц, участвующих в деле, средние расценки на юридические услуги, а также отсутствие у представителя статуса адвоката, с учетом частичного удовлетворения исковых требований истца, суд считает разумным размером расходов на оплату услуг представителя по настоящему делу является сумма 8300 рублей, которая подлежит взысканию с ответчика ООО «ЛК «ТУЛПАР» в пользу истца, исходя из следующего расчета: 5000 руб. – за составление искового заявления, 5000 руб. - правовая консультация, подготовка и составление претензии, всего 10000 руб. х 83 % от удовлетворенных исковых требований.

Судом установлено, что истцом ФИО1 при подаче искового заявления оплачена государственная пошлина в общем размере 6500 руб. (л.д.40).

Размер удовлетворенного имущественного требования истца составляет 268 400 руб.

Размер государственной пошлины от указанного размера исковых требований составит 5884 руб.

Таким образом, с ответчика ООО «ЛК «ТУЛПАР» подлежат взысканию в пользу истца расходы по оплате государственной пошлины в размере 4883,72 руб. (5884 руб. х 83%).

Таким образом, исковые требования ФИО1 являются обоснованными и подлежащими частичному удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «Логистическая компания «Тулпар» (ИНН №) в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (паспорт №):

- 268 400 руб. – в возмещение ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего ДД.ММ.ГГГГ;

- 8000 руб. – расходы на проведение оценки ущерба;

- 8300 руб. - расходы по оплате юридических услуг;

- 4883,72 руб. – расходы по уплате государственной пошлины,

а всего: 289583,72 руб.

В удовлетворении исковых требований ФИО1 в большем размере отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Заводский районный суд г. Кемерово в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Мотивированное решение суда составлено 04.03.2025.

Председательствующий: Ю.Г. Александрова