Мотивированное заочное решение изготовлено 15.04.2025

Дело № 2-1765/2025

66RS0006-01-2025-000559-90

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

08 апреля 2025 года Орджоникидзевский районный суд города Екатеринбурга в составе председательствующего судьи Королёвой Е.В. при помощнике судьи Святове М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО2, ООО ГК «БЕТОН СТРОЙ» о возмещении ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием, взыскании судебных издержек,

установил:

Истец обратился в суд с иском к ФИО2, ООО ГК «БЕТОН СТРОЙ» о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, взыскании судебных издержек.

В обоснование исковых требований указано, что 06.07.2024 по адресу: <...> произошло дорожно-транспортное происшествие с участием транспортных средств ХОВО госномер < № >, принадлежащего ООО ГК «БЕТОН СТРОЙ» и под управлением ФИО2 и Хонда Фит госномер < № > под управлением ФИО1 Виновником ДТП является ФИО2, нарушивший Правила дорожного движения Российской Федерации. Автомобилю истца причинены механические повреждения.

На момент ДТП автогражданская ответственность потерпевшего застрахована в САО «РЕСО-Гарантия» на основании полиса ОСАГО < № >.

Истец обратился в страховую компанию, которая выплатила страховое возмещение в размере 400000 рублей, чего не достаточно для восстановительного ремонта автомобиля потерпевшего.

Согласно экспертному заключению, стоимость восстановительного ремонта автомобиля потерпевшего составляет 648 500 рублей, стоимость годных остатков составила 110900 рублей.

Учитывая изложенное, материальный ущерб, причиненный истцу, составляет 137600 рублей (648500 – 110900 – 400000).

Истец полагает, что ФИО2 на момент ДТП являлся работником ООО ГК «БЕТОН СТРОЙ».

Ссылаясь на ст. 15, 1064, 1072, 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец просит взыскать с надлежащего ответчика сумму ущерба, причиненного в результате ДТП, в размере 137600 рублей, расходы по уплате госпошлины в размере 5128 рублей, расходы на оплату юридических услуг в размере 35000 рублей, расходы на оплату экспертных услуг в размере 28000 рублей, почтовые расходы в размере 379 рублей 20 копеек.

В судебное заседание истец, его представитель не явились, извещены о времени и месте рассмотрения дела, представителем заявлено ходатайство о рассмотрении дела в их отсутствие.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом и в срок, причина неявки суду неизвестна.

Представитель ответчика ООО ГК «БЕТОН СТРОЙ» в судебное заседание не явился, ответчик о времени и месте судебного разбирательства извещен надлежаще и в срок, причина неявки суду неизвестна.

Третьи лица АО «Совкомбанк Страхование», САО «РЕСО-Гарантия» в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом. От страховщика автогражданской ответственности истца САО «РЕСО-Гарантия» поступили материалы выплатного дела.

Суд рассматривает дело в отсутствие неявившихся участников процесса, на основании ст. 167, ст. ст. 233-235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в порядке заочного производства.

Исследовав материалы дела и представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В силу ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина подлежит возмещению лицом, причинившим вред.

Согласно п. 1 ст. 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, в том числе с использование транспортных средств, обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.).

Исходя из данной правовой нормы, законным владельцем источника повышенной опасности, на которого законом возложена обязанность по возмещению вреда, причиненного в результате использования источника повышенной опасности, является юридическое лицо или гражданин, эксплуатирующие источник повышенной опасности в момент причинения вреда в силу принадлежащего им права собственности, права хозяйственного ведения, права оперативного управления, либо в силу иного законного основания.

В силу п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина», под владельцем источника повышенной опасности следует понимать юридическое лицо или гражданина, которые используют его в силу принадлежащего им права собственности, права хозяйственного ведения, оперативного управления либо на других законных основаниях (например, по договору аренды, проката, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности).

Следовательно, для возложения на лицо обязанности по возмещению вреда, причиненного источником повышенной опасности, необходимо установление его юридического и фактического владения источником повышенной опасности, на основании представленных суду доказательств.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что 06.07.2024 по адресу: <...> произошло дорожно-транспортное происшествие с участием транспортных средств ХОВО госномер < № >, принадлежащего ООО ГК «БЕТОН СТРОЙ» и под управлением ФИО2 и Хонда Фит госномер < № > под управлением ФИО1

Из письменных объяснений ФИО1, содержащихся в административном материале, следует, что он двигался по дублеру ул. Бебеля в сторону ул. Таватуйская, выехал по крайней правой полосе, остановился для того, чтобы пропустить поток автомобилей, через 5-10 секунд в заднюю часть автомобиля въехал автомобиль ХОВО, который перестраивался в крайнюю правую полосу.

Из письменных объяснений ФИО2 следует, что он двигался на автомобиле ХОВО по ул. Бебеля в сторону ул. Таватуйская, впереди двигался контейнеровоз, при спуске с моста принял решение перестроиться в правую полосу. Из-за ограниченной видимости не увидел стоящий автомобиль Хонда, в результате допустил ДТП. Вину в ДТП признает.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что именно противоправные действия ответчика ФИО2 явились непосредственной причиной рассматриваемого ДТП, соответственно находятся в прямой причинно-следственной связи с возникшим у потерпевшего ФИО1 материальным ущербом.

На момент ДТП автомобиль ХОВО госномер < № >, которым управлял ФИО2, принадлежал ООО ГК «БЕТОН СТРОЙ», что следует из ответа на судебный запрос ГУ МВД России по Свердловской области.

Письменными объяснениями ФИО2 подтверждается, что при управлении автомобилем ХОВО госномер < № >, он являлся работником ООО ГК «БЕТОН СТРОЙ», занимал должность водителя-экспедитора.

Кроме того, согласно сведениям, представленным по запросам суда Управлением ФНС по Свердловской области и Отделением Фонда пенсионного и социального страхования по Свердловской области, ФИО2 на момент ДТП являлся работником ООО ГК «БЕТОН СТРОЙ».

Согласно п. 2 ст. 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации, владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, в таких случаях несут лица, противоправно завладевшие источником. При наличии вины владельца источника повышенной опасности в противоправном изъятии этого источника из его обладания ответственность может быть возложена как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г. № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина», следует, что при наличии вины владельца источника повышенной опасности в противоправном изъятии этого источника из его обладания ответственность по возмещению вреда может быть возложена как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности, в долевом порядке в зависимости от степени вины каждого из них (например, если владелец транспортного средства оставил автомобиль на неохраняемой парковке открытым с ключами в замке зажигания, то ответственность может быть возложена и на него).

По смыслу приведенных положений Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежащих истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, законный владелец источника повышенной опасности может быть привлечен к ответственности за вред, причиненный данным источником, наряду с непосредственным причинителем вреда, в долевом порядке при наличии вины.

Вина может быть выражена не только в содействии противоправному изъятию источника повышенной опасности из обладания законного владельца, но и в том, что законный владелец передал полномочия по владению источником повышенной опасности другому лицу, использование источника повышенной опасности которым находится в противоречии со специальными нормами и правилами по безопасности, содержащими административные требования по его охране и защите.

Как следует из п. 1 ст. 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей. Применительно к правилам, предусмотренным настоящей главой, работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или должны были действовать по заданию соответствующего юридического лица или гражданина и под его контролем за безопасным ведением работ.

Оценив имеющиеся в деле доказательства, свидетельствующие о том, что при управлении автомобилем ХОВО госномер < № > ФИО2 действовал по заданию ООО ГК «БЕТОН СТРОЙ», в отсутствие каких-либо возражений со стороны ответчика ООО ГК «БЕТОН СТРОЙ» относительно данных обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что надлежащим ответчиком по делу, ответственным за вред, причиненный истцу, является ООО ГК «БЕТОН СТРОЙ», как работодатель водителя ФИО2

Водитель ФИО2 в момент ДТП не являлся законным владельцем источника повышенной опасности по смыслу ст. 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации, так как использовал автомобиль не в своих интересах, а выполнял задание работодателя.

По указанным выше обстоятельствам, ответчик ФИО2 не является надлежащим ответчиком по делу, на которого должна быть возложена гражданско-правовая ответственность по настоящему спору.

В соответствии со ст. 931 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, может быть застрахован риск ответственности самого страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена. В случае, когда ответственность за причинение вреда застрахована в силу того, что ее страхование обязательно, а также в других случаях, предусмотренных законом или договором страхования такой ответственности, лицо, в пользу которого считается заключенным договор страхования, вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы.

В соответствии со ст. 1072 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою ответственность в порядке добровольного или обязательного страхования в пользу потерпевшего (статья 931, пункт 1 статьи 935), в случае, когда страховое возмещение недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный вред, возмещают разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба.

Из материалов дела следует, что автогражданская ответственность участников ДТП застрахована в установленном законом порядке: истца – в САО «РЕСО-Гарантия», ответчиков – в АО «Совкомбанк Страхование».

Страховщик потерпевшего (САО «РЕСО-Гарантия») осуществил истцу страховую выплату в сумме 400 000 рублей на основании акта о страховом случае от 15.07.2024, что подтверждается реестром < № > от 25.07.2024.

Из представленного истцом экспертного заключения < № > от 29.01.2025, составленного ИП ФИО3 следует, что рыночная стоимость восстановительного ремонта автомобиля истца составляет 648500 рублей, стоимость годных остатков 110900 рублей.

Данное заключение ответчиками иными допустимыми доказательствами не опровергнуто, ходатайств о назначении по делу судебной экспертизы для определения материального ущерба истца не заявлено.

При таком положении судом в качестве обоснования суммы материального ущерба истца принимается представленное заключение < № > от 29.01.2025.

За вычетом суммы выплаченного страхового возмещения с ответчика ООО ГК «БЕТОН СТРОЙ» в пользу истца подлежит взысканию сумма материального ущерба в размере 137600 рублей (648500 – 110900 – 400000).

Истцом заявлено о взыскании с ответчиков расходов на оплату услуг по оценке ущерба в сумме 28 000 рублей, факт несения которых подтвержден документально (л.д. 15), расходов на уплату государственной пошлины – 5 128 рублей (л.д. 6), расходов на оплату юридических услуг – 35000 рублей (л.д. 70-71), почтовых расходов а размере 379 рублей 20 копеек (л.д. 7, 11).

В соответствии с ч. 1 ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Поскольку исковые требования удовлетворены в части суммы материального ущерба, требование истца о взыскании с ответчика расходов на оценку ущерба в сумме 28000 рублей, на уплату государственной пошлины – 5 128 рублей, почтовых расходов в размере 379 рублей 20 копеек, подлежат удовлетворению. Данные расходы по смыслу ст. 94 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации являются судебными издержками истца, связанными со сбором доказательств и представлением их суду.

Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах (ч. 1 ст. 100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Расходы истца на оплату юридических услуг в сумме 35000 рублей соответствуют требованиям разумности, справедливости, сложности дела, проделанной представителями истца работы по делу, длительности судебного разбирательства, учитывая, что представителем ответчиков о чрезмерности данных расходов не заявлено. Следовательно, указанная сумма подлежит взысканию с ответчика ООО ГК «БЕТОН СТРОЙ» в пользу истца в счет компенсации представительских расходов.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 12, 56, 167, 233-235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования ФИО1 к ФИО2, ООО ГК «БЕТОН СТРОЙ» о возмещении ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием, взыскании судебных издержек, удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью ГК «БЕТОН СТРОЙ» (ИНН <***>) в пользу ФИО1 (ИНН < № >) в счет возмещения ущерба 137600 рублей, расходы на уплату государственной пошлины в сумме 5 128 рублей, почтовые расходы в размере 379 рублей 20 копеек, расходы на оценку ущерба – 28000 рублей, на оплату услуг представителя – 35000 рублей.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Королёва Е.В.