Дело № 2-611/2022
УИД 22RS0045-01-2022-000697-19
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
(мотивированное решение)
05 декабря 2022 г. с.Смоленское
Смоленский районный суд Алтайского края в составе:
председательствующего судьи Шатаевой И.Н.,
при секретаре судебного заседания Богомоловой Е.Е.,
с участием истца ФИО4,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО6, ФИО4 к Администрации Новотырышкинского сельсовета Смоленского района Алтайского края, об установлении факта принятия наследства, признании права собственности на имущество,
УСТАНОВИЛ:
ФИО6 и ФИО4 обратились в суд с вышеуказанным иском, просили установить факт принятия ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, наследства, открывшегося после смерти ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, скончавшейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>. Включить в наследственную массу имущество, оставшееся после смерти ФИО3, скончавшейся ДД.ММ.ГГГГ в виде земельного участка, общей площадью 2200 кв.м., кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес>. Признать за ФИО6 право собственности на земельный участок, общей площадью 2200 кв.м., кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>. Признать за ФИО6, ФИО4 право общей совместной собственности на жилой дом, общей площадью 27,5 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>.
В обосновании иска указали, что истец ФИО6 родился ДД.ММ.ГГГГ в семье ФИО2 и ФИО3. Кроме него в семье родителей были еще дети, его родной брат ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО2 скончался ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ умерла мама - ФИО3. После ее смерти в права наследования имущества покойной вступил истец, ее сын - ФИО6. На день смерти ФИО12 ФИО19 проживала по адресу: <адрес>, в жилом доме, принадлежащем истцу и его бывшей супруге ФИО4 по праву общей совместной собственности. После смерти мамы, они с ФИО4 вселились в свой дом (<адрес>), стали пользоваться предметами обстановки, цветным телевизором, хозяйственным инвентарем (грабли, вилы, лопаты), оставшимися после смерти ФИО12 С.А., а также употребили в пищу заготовки продуктов, оставшихся после смерти мамы (картофель, консервированные овощи, варенье). Земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства он использовал для выращивания овощей. С мая 2010 года он контролировал содержание наследственного имущества, нес расходы по оплате коммунальных услуг, ДД.ММ.ГГГГ погасил задолженность за электроэнергию в сумме 102 руб. 14 коп. Земельный участок в мае 2010 года очистил от мусора, осенней листвы, посадил огород. Земельный участок, считает принадлежащим ему по праву собственности по наследству. После смерти ФИО12 С.А. с заявлением о принятии наследства к нотариусу Смоленского нотариального округа никто не обращался, наследственное дело не заводилось. Кроме него наследником имущества покойной ФИО12 С.А. является его брат - ФИО12 В.Н., который в наследство после смерти мамы не вступал, спора о правах на наследство между ними нет. На день смерти ФИО12 С.А. в браке не состояла, ее супруг ФИО2 скончался ДД.ММ.ГГГГ. Завещательных распоряжений на случай смерти мама не оформляла, других наследников по закону первой очереди нет. После смерти ФИО12 С.А. кроме предметов обстановки, сложно-бытовой техники, хозяйственного инвентаря осталось недвижимое имущество, в виде земельного участка, площадью 2200 кв.м., кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес>, который истец ФИО6 желает оформить в собственность. Земельный участок Постановлением Администрации Новотырышкинского сельсовета <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Указом Президента РФ от 27.12.1991г. № 323 «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР», был передан ФИО12 С.А. в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства, выдано свидетельство № на право собственности на землю от ДД.ММ.ГГГГ Права собственности на землю при жизни ФИО12 С.А. не регистрировала, в настоящее время адрес земельного участка уточнен, земельному участку, общей площадью 2200 кв.м., кадастровый №, присвоен адрес: <адрес>. В связи с чем, ФИО6, принявший наследство после смерти ФИО12 С.А., вправе заявить требования о включении в наследственную массу земельного участка, признании за ним права собственности на земельный участок, которым на законных основаниях владела наследодатель. Земельный участок был предоставлен в собственность ФИО12 С.А. ДД.ММ.ГГГГ, после смерти мужа ФИО12 Н.А., скончавшегося ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем, являлся личной собственностью покойной ФИО12 С.А. Установление факта принятия наследства имеет для истца юридическое значение, позволит реализовать права на наследство, оставшееся после смерти наследодателя ФИО12 С.А. Жилой дом, общей площадью 27,5 кв., расположенный по адресу: <адрес> был приобретен истцом у ФИО5 по договору купли-продажи жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ. Договор купли-продажи жилого дома зарегистрирован в исполнительном комитете Новотыршкинского Совета народных депутатов ДД.ММ.ГГГГ, сделана запись в реестре №. Жилой дом приобретен в период брака с ФИО4 на общие совместные средства. Брак с ФИО4 был заключен ДД.ММ.ГГГГ Новотырышкинским сельским Советом народных депутатов <адрес>, запись акта о заключении брака №. В настоящее время брачные отношения прекращены, брак расторгнут ДД.ММ.ГГГГ. Учитывая, что жилой дом был приобретен в период брака, дом является общей совместной собственностью и принадлежит истцу ФИО6 и ФИО4 по праву общей совместной собственности. В договоре купли-продажи жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ адрес дома указан «<адрес>», в настоящее время адрес объекта уточнен, жилому дому присвоен адрес: <адрес>. Жилой дом на кадастровом учете не состоит, сведения об объекте недвижимости в ЕГРН отсутствуют, для постановки жилого дома на кадастровый учет БТИ выдан технический план здания, где уточнена площадь дома, которая составляет 27,5 кв.м. Учитывая, что договор купли-продажи жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ содержит недостатки, не указан полный адрес объекта, его индивидуальные характеристики, отсутствует в договоре общая площадь дома, указана лишь жилая площадь <адрес> кв.м., что не позволяет идентифицировать объект. В связи с чем, истцы вынуждены обратиться в суд с требованиями о признании права общей совместной собственности ФИО6, ФИО4 на жилой дом по адресу: <адрес>.
Истица ФИО4 в судебном заседании поддержала исковые требования в полном объеме, ссылаясь на те же доводы, что указаны в исковом заявлении. Просила удовлетворить исковые требования.
Истец ФИО6, ответчик - Администрация Новотырышкинского сельсовета Смоленского района Алтайского края, третьи лица: нотариус Смоленского нотариального округа, Управление Росреестра по Алтайскому краю, ФИО8 в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, не известили суд о причине не явки, не просили об отложении судебного заседания.
По смыслу ст.14 Международного пакта о гражданских и политических правах лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе. Лицо, определив свои права, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими правами является одним из основополагающих принципов судопроизводства. Поэтому неявка лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве иных процессуальных правах.
С учетом требований ст.167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ), суд рассмотрел дело в отсутствие не явившихся лиц, надлежащим образом извещенных о дате и месте судебного заседания, с вынесением решения.
Выслушав истца участвующего в судебном заседании, допросив свидетеля, изучив материалы гражданского дела, представленные доказательства в их совокупности, разрешая дело в пределах заявленных требований, суд приходит к следующему.
Как следует из свидетельства о рождении истца на л.д. 14, ФИО6 родился ДД.ММ.ГГГГ, его родителями указаны: отец - ФИО2, мать - ФИО3.
Согласно свидетельству о смерти II-ТО № (копия на л.д.20), ФИО3 умерла ДД.ММ.ГГГГ, о чём ДД.ММ.ГГГГ составлена запись акта о смерти №. Согласно справке о смерти № А-00445 ФИО2 умер ДД.ММ.ГГГГ, о чём составлена актовая запись о смерти № (л.д.19).
Части 1 и 4 статьи 35 Конституции Российской Федерации гарантируют право наследования и охрану права частной собственности законом.
Согласно ст.1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чём бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.
В силу ст.1153 ГК РФ принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Кроме того, признаётся, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвёл за свой счёт расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счёт долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.
Из материалов дела следует, что ФИО12 С.А. на праве собственности принадлежал земельный участок, площадью 2200 кв.м. с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, что подтверждается копией свидетельства № на право собственности на землю бессрочное (постоянное) пользование землёй от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.24).
Согласно п.1 ст.1142 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту ГК РФ) наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.
Учитывая, что истец приходится сыном умершей, в силу закона он является наследником первой очереди.
В случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом (абз. 2 п. 2 ст. 218 данного Кодекса).
На основании ч.1 ст.1112 ГК Российской Федерации, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
В соответствии со ст.1111 Гражданского кодекса Российской Федерации наследование осуществляется по завещанию и по закону.
Согласно наследственного дела № открытого нотариусом Смоленского нотариального округа ФИО14 к имуществу ФИО12 С.А. (л.д.61-64), обращался ФИО12 Ю.Н. которому было выдано постановление о возмещении расходов на похороны наследодателя.
В судебном заседании было установлено, что ФИО12 Ю.Н. является братом истца ФИО6, который умер в 2016 году.
Истец ФИО6, после смерти матери в течение шести месяцев в нотариальную контору за выдачей ему свидетельства о праве на наследство не обращался.
Таким образом, при рассмотрении дела установлено, что наследник по закону первой очереди ФИО6 в установленный законом шестимесячный срок, наследство не принимал.
Согласно ст.264 ГПК РФ суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан, организаций.
В соответствии со ст.265 ГПК РФ суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение, только при невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти факты.
В силу ст.1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
В силу п. п.2, 4 ст.1152 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чём бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.
Принятое наследство признаётся принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.
Исходя из требований ст.1153 ГК РФ принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Признаётся, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвёл за свой счёт расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счёт долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.
Как указал Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п.36 своего Постановления от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» в качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нём на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания), обработка наследником земельного участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счёт наследственного имущества расходов, предусмотренных статьёй 1174 ГК РФ, иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом. При этом такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами. Указанные действия должны быть совершены в течение срока принятия наследства, установленного статьёй 1154 ГК РФ.
Согласно положениям статей 55, 56, 67 ГПК РФ, доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. Недоказанность обстоятельств, на которые истец ссылается в обоснование своих требований, является самостоятельным основанием для отказа в иске.
В подтверждение доводов, указанных в обоснование требований о фактическом принятии наследства, истцом представлены документы, подтверждающие несение расходов по уплате коммунальных услуг, также указано о проживании в доме, использовании земельного участка для выращивания овощей.
Эти обстоятельства подтверждены в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО12 Н.П., который суду показал, что ФИО4 это его мама, ФИО2 и ФИО7 были его бабушкой и дедушкой с папиной стороны. А ФИО6 его отец. Дом, расположенный по адресу: <адрес> был куплен примерно в 1986 или 1987 году, в нём проживала одна бабушка - ФИО7. Дедушка - ФИО2 умер в ДД.ММ.ГГГГ году. В ДД.ММ.ГГГГ году бабушка умерла. Её хоронил отец и стал присматривать за этим домом, за земельным участком. Осенью 2010 года в этот дом заехали и стали проживать его родители - Ираида Николаевна и ФИО9, на тот момент они еще состояли в браке. После смерти бабушки в этом доме остались её вещи, родители пользовались ими, как своими собственными. Сейчас в этом доме проживет его мама, оплачивает коммунальные услуги. Мама с его братом делали там ремонт. Брат отца - ФИО1 только приезжал на похороны бабушки. Денежных средств на похороны не давал. В этом доме он не появлялся уже около 5 лет. Родители не обратились за оформлением документов в 6-тимесячный срок, потому что не знали об этом сроке.
У суда нет оснований, ставить под сомнение истинность фактов, сообщённых свидетелем, данных о какой-либо заинтересованности свидетеля в исходе дела, нет. Данные, сообщённые свидетелем, не противоречат другим доказательствам по делу, а наоборот согласуются с ними.
В связи с чем, суд считает установленным, что истец ФИО6 после смерти ФИО12 С.А. фактически принял наследство, поскольку он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии им данного наследства.
Как было установлено в судебном заседании из показаний истца ФИО4, свидетеля ФИО12 Н.П., после смерти ФИО12 С.А., ФИО6 в течение шести месяцев в нотариальную контору за выдачей ему свидетельства о праве на наследство не обращался.
Между тем, судом установлено, что истец ФИО6 фактически принял наследство после смерти матери ФИО12 С.А., так как он следит за земельным участком, очищает от мусора, выращивает овощи.
На основании вышеизложенного, оценивая в совокупности доказательства по делу, суд приходит к выводу, что требования истца законны и обоснованы, доводы истца, указанные в обоснование заявленных требований подтверждены письменными материалами дела, действия по вступлению в права наследования совершены истцом в течение срока, установленного пунктами 1, 3 статьи 1154 Гражданского кодекса Российской Федерации, что свидетельствует о принятии им наследства, одним из указанных в статье 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации, способов.
Ответчиком, доказательств, опровергающих доводы истца и представленные им доказательства, в нарушение статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, не представлено.
Каких-либо споров относительно наследственного имущества, не имеется.
Установление юридического факта принятия наследства для истца имеет юридическое значение, поскольку позволит ему реализовать своё право на получение наследственного имущества.
Обсуждая вопрос об обоснованности заявленных истцом требований о включении в наследственную массу имущества, оставшегося после смерти ФИО3 в виде земельного участка, общей площадью 2200 кв.м., кадастровый №, расположенной по адресу: <адрес>, суд приходит к следующему.
В соответствии с п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 (ред. от 23.04.2019) "О судебной практике по делам о наследовании", при отсутствии надлежаще оформленных документов, подтверждающих право собственности наследодателя на имущество, судами до истечения срока принятия наследства (статья 1154 ГК РФ) рассматриваются требования наследников о включении этого имущества в состав наследства, а если в указанный срок решение не было вынесено, - также требования о признании права собственности в порядке наследования.
Земельный участок Постановлением Администрации Новотырышкинского сельсовета <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Указом Президента РФ от 27.12.1991г. № 323 «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР», был передан ФИО12 С.А. в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства, выдано свидетельство № на право собственности на землю от ДД.ММ.ГГГГ Права собственности на землю при жизни ФИО12 С.А. не регистрировала, в настоящее время адрес земельного участка уточнен, земельному участку, общей площадью 2200 кв.м., кадастровый №, присвоен адрес: <адрес>.
Наличие у умершей ФИО12 С.А. наследственного имущества в виде земельного участка, общей площадью 2200 кв.м., кадастровый №, расположенной по адресу: <адрес>, подтверждаетсяпредставленными вышеперечисленными документами.
Исходя из чего, суд приходит к выводу о том, что в состав наследства, открывшегося после смерти ФИО12 С.А. должен быть включён спорный земельный участок, следовательно, исковое требование истца о включении в наследственную массу имущества в виде земельного участка, открывшегося после смерти ФИО12 С.А., подлежит удовлетворению.
Рассматривая требования истцов о признании за ФИО6, ФИО4 права общей совместной собственности на жилой дом, общей площадью 27,5 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, суд приходит к следующему.
Согласно ст.34 Семейного кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ) имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.
Из разъяснений, содержащихся в пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 05.11.1998 № 15 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака", следует, что раздел общего имущества супругов производится по правилам, установленным статьями 38, 39 Семейного кодекса Российской Федерации и статьей 254 Гражданского кодекса Российской Федерации. Стоимость имущества, подлежащего разделу, определяется на время рассмотрения дела. В состав имущества, подлежащего разделу, включается общее имущество супругов, имеющееся у них в наличии на время рассмотрения дела либо находящееся у третьих лиц. При разделе имущества учитываются также общие долги супругов (пункт 3 статьи 39 Семейного кодекса Российской Федерации) и право требования по обязательствам, возникшим в интересах семьи. Не является общим совместным имущество, приобретенное хотя и во время брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак, полученное в дар или в порядке наследования, а также вещи индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши (статья 36 Семейного кодекса Российской Федерации).
Как установлено статьей 256 ГК РФ, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, является его собственностью.
Из части 4 статьи 256 ГК РФ следует, что правила определения долей супругов в общем имуществе при его разделе и порядок такого раздела устанавливаются семейным законодательством.
Судом установлено, что ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ вступили в брак, после заключения брака присвоена фамилия «Черниковы», что подтверждается справкой о заключении брака № № на л.д.15.
Согласно копии свидетельства о расторжении брака на л.д.16 следует, что брак между супругами Ч-выми прекращён ДД.ММ.ГГГГ на основании решения мирового судьи судебного участка <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, о чём ДД.ММ.ГГГГ составлена запись акта о расторжении брака №.
В соответствии с п.1 ст.33 Семейного кодекса РФ (действующей на период рассмотрения спора в суде), законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности. Законный режим имущества супругов действует, если брачным договором не установлено иное.
Как следует из договора купли-продажи жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного в <адрес> между ФИО5 и ФИО6 (л.д.17) ФИО5 продал ФИО6 деревянный дом состоящий из двух комнат, жилой площадью 20 кв.м., находящийся в <адрес>. Как следует из п.2 указанного договора за проданный дом ФИО5 получил с покупателя ФИО6 800 руб. Указанный договор зарегистрирован в исполнительном комитете Новотыршкинского Совета народных депутатов ДД.ММ.ГГГГ, сделана запись в реестре №.
Согласно копии постановления Администрации Новотырышкинского сельсовета <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, жилому дому, принадлежащему по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, присвоен адрес: <адрес>. (л.д.18)
В соответствии с уведомлением Росреестра от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества - жилой дом по <адрес> в ЕГР прав на недвижимое имущество и сделок с ним, отсутствуют. При этом площадь объекта указана - 1.0 кв.м.
Согласно техническому плану здания Сибирского филиала АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» от ДД.ММ.ГГГГ, уточнена площадь дома, расположенного по адресу: <адрес>, которая составляет 27,5 кв.м. (л.д.28-39)
Таким образом, судом установлено, что договор купли-продажи жилого дома по <адрес> был заключен между ФИО5 и ФИО6 в период брака с ФИО4
Поскольку спорный жилой дом был приобретен на имя одного из супругов в период их брака, то есть, поступил в собственность в период брака, в связи с чем, суд приходит к выводу о том, что спорный жилой дом является общим совместным имуществом супругов Ч-вых, приобретенный ими во время брака.
С учетом изложенного, исковые требования истцов подлежат удовлетворению в полном объеме.
В соответствии со ст.98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесённые по делу судебные расходы пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, ст. 103 ГПК РФ, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.Поскольку ответчиком каких-либо неправомерных действий, послуживших основаниями для обращения в суд истцов с указанным иском, не совершено, материально-правовых требований к данному ответчику не заявлено, поэтому судебные издержки, связанные с оплатой государственной пошлины, суд полагает не взыскивать с ответчика.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ :
Исковые требования ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (СНИЛС №), ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (СНИЛС №) удовлетворить.
Установить факт принятия ФИО6, наследства, открывшегося после смерти ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, умершей ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>.
Включить в наследственную массу имущество, оставшееся после смерти ФИО3, скончавшейся ДД.ММ.ГГГГ в виде земельного участка, общей площадью 2200 кв.м., кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес>.
Признать за ФИО6 право собственности на земельный участок, общей площадью 2200 кв.м., кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>.
Признать за ФИО6, ФИО4 право общей совместной собственности на жилой дом, общей площадью 27,5 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>.
Решение может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Смоленский районный суд Алтайского края в течение месяца со дня изготовления мотивированной части решения, которая будет изготовлена ДД.ММ.ГГГГ.
Судья И.Н. Шатаева