Дело № 2-470/2023

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28.11.2023 г. г. Владивосток

Первомайский районный суд в составе:

председательствующего судьи Долженко Е.А.

при секретаре Юнусове М.Ф.

с участием:

истицы ФИО1

представителя истицы ФИО2

представителя ответчика Бескровной Е.Е.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО3 о возмещении ущерба

УСТАНОВИЛ

03.11.2020 г. в районе <адрес> произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого были причинены повреждения автомобилю <данные изъяты>, принадлежащего ФИО1

ФИО1 обратилась в суд с иском к ФИО3, указывая, что виновником дорожно-транспортного происшествия являлся водитель ФИО, допустивший нарушение правил дорожного движения при управлении транспортным средством <данные изъяты>, собственником которого является ФИО3, при этом гражданская ответственность ФИО при управлении указанной автомашиной застрахована не была. Кроме того, водитель ФИО умер ДД.ММ.ГГГГ, после чего 08.07.2022 г. возбужденное в отношении последнего уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ прекращено.

Указала, что согласно экспертному заключению стоимость восстановительного ремонта автомашины <данные изъяты> составляет 762 610 руб., указанную сумму просит суд взыскать с ответчика. Кроме того, просит суд взыскать с ответчика расходы на оплату экспертного заключения по оценке стоимости ущерба в размере 8 500 руб., расходы на оплату юридических услуг в размере 30 000 руб., расходы по хранению автомобиля на автостоянке в сумме 12 960 руб. и расходы по оплате госпошлины в размере 10 826 руб.

В ходе судебного заседания, после проведения судебной экспертизы, представитель истицы изменил исковые требования, просил взыскать сумму ущерба в размере 1 287 800 руб., расходы на оплату экспертного заключения по оценке стоимости ущерба в размере 8 500 руб., расходы на оплату юридических услуг в размере 70 000 руб. и расходы по оплате госпошлины в размере 10 826 руб.

В судебном заседании истец и ее представитель поддержали исковые требования с учетом их изменений в полном объёме по основаниям, указанным в исковом заявлении, просили взыскать сумму ущерба, оценивая ее как убытки и судебные расходы с собственника транспортного средства. Требования о взыскании суммы в размере 12 960 руб., понесенные на оплату хранения автомобиля на автостоянке не поддержали, указав об отсутствии документов об оплате. Кроме того пояснили, что поскольку принадлежащий истице автомобиль был сильно поврежден, эксплуатировать его было невозможно, последняя реализовала его по договору купли –продажи от 13.04.2021 г. за 70 000 руб.

Представитель ответчика не оспаривал факт ДТП, а также отсутствие на дату ДТП оформленного ответчиком полиса ОСАГО, заявил о несогласии с суммой восстановительного ремонта. Указал, что в рассматриваемом случае не может быть взыскана сумма восстановительного ремонта без учета износа, так как она значительно превышает среднерыночную стоимость принадлежащего истице транспортного средства на дату ДТП, в противном случае это приведет к обогащению истицы. С учетом выводов судебной экспертизы полагает подлежащей к взысканию суммы ущерба в размере 327 300 руб. Кроме того не согласился с заявленной суммой расходов на услуги представителя, указывая о том, что последние значительно завышены, а также с требованиями об оплате стоимости хранения автомобиля истицы на автостоянке, ввиду отсутствия подтверждающих документов об оплате.

Ответчик в судебное заседание не явился, судебное извещение, направленное ответчику заказной почтой по месту жительства, возвращено в суд оператором связи за истечением срока хранения.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о злоупотреблении ответчиками своими процессуальными правами в виде отказа от получения судебного извещения, в связи с чем, с учётом требований ст.ст. 117, 167 ГПК РФ и мнения участников судебного разбирательства полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившегося лица.

Выслушав участников судебного разбирательства, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему:

Факт дорожно-транспортного происшествия с участием автомашины <данные изъяты>, принадлежащего ФИО1 и автомашины <данные изъяты>, под управлением ФИО; факт смерти ФИО; наличие постановления Первореченского районного суда г.Владивостока от 08.07.2022 г. о прекращении уголовного дела № в отношении ФИО обвиняемого по ч.1 ст.264 УК РФ в связи со смертью подсудимого; наличие причинённого истице ущерба подтверждаются представленными суду доказательствами и не вызывают сомнения у суда, при этом из материалов дела усматривается, что гражданская ответственность ФИО на момент ДТП застрахована не была.

По правилам ч. 1 ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Абзацем 2 ч. 3 ст. 1079 ГК РФ предусмотрено, что вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях (ст. 1064 ГК РФ).

В силу требований ст. 1064 ГК РФ, вред, причинённый имуществу гражданина, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, при наличии его вины, законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда, при этом в судебном заседании установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло по вине ФИО, при этом суд приходит к выводу о том, что ФИО при установленных в судебном заседании обстоятельствах было допущено нарушение требований п. 9.10 Правил дорожного движения, выразившееся в том, что он не выдержал безопасную дистанции до впереди движущегося транспортного средства. В отношении ФИО было возбуждено уголовное дело за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ, т.е. нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Нарушение ФИО вышеназванных требований ПДД повлекло столкновение автомашины под его управлением с автомашиной, принадлежащей истице, доказательств обратного суду не представлено.

Обсуждая вопрос об ответственности ответчика ФИО3 по иску, как собственника транспортного средства, суд учитывает следующие обстоятельства и требования закона:

В соответствии со ст. 1079 ГК РФ юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего, при этом обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.).

Абзацем 3 п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.06.2019 г. № 20 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 КоАП РФ» разъяснено, что доказательствами, подтверждающими факт нахождения транспортного средства во владении (пользовании) другого лица, могут, в частности, являться полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в котором имеется запись о допуске к управлению данным транспортным средством другого лица, договор аренды или лизинга транспортного средства, показания свидетелей и (или) лица, непосредственно управлявшего транспортным средством в момент фиксации административного правонарушения.

В силу ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» владельцы транспортных средств обязаны на условиях и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом и в соответствии с ним, страховать риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании транспортных средств.

На основании изложенного, лицо, пользующееся транспортным средством с согласия собственника, без включения его в полис страхования, либо заключения таким лицом самостоятельного договора страхования гражданской ответственности, может считаться законным участником дорожного движения (пункт 2.1.1 Правил дорожного движения РФ), но не может считаться владельцем источника повышенной опасности (пункт 2.1.1(1) Правил дорожного движения РФ).

В нарушение положений ст. 210 ГК РФ, ФИО3, как собственник, не обеспечил сохранность своего транспортного средства, не осуществлял надлежащий контроль за принадлежащим ему источником повышенной опасности.

Таким образом, поскольку гражданская ответственность ФИО при управлении автомашиной <данные изъяты>, застрахована не была, указанная автомашина использовалась им в отсутствие законных оснований, факт управления ФИО автомашиной с разрешения собственника сам по себе не дает основания для вывода о признании водителя, чья гражданская ответственность в указанном качестве не застрахована, законным владельцем транспортного средства.

При этом факт передачи ключей, регистрационных документов, совершение иных действий в отношении автомашины подтверждает волеизъявление собственника на передачу данного имущества в пользование, но не свидетельствует о передаче права владения автомашиной в установленном законом порядке, поскольку использование другим лицом имущества собственника не лишает последнего права владения им, а, следовательно, не освобождает от обязанности по возмещению вреда, причиненного этим источником.

С учетом вышеназванных обстоятельств, отсутствия возражений со стороны представителя ответчика в указанной части, суд приходит к выводу, что ФИО3 является надлежащим ответчиком по исковым требованиям о возмещении ущерба, причинённого истице повреждением автомашины.

Обсуждая размер причиненного истице ущерба суд приходит к следующему.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 23.06.2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснил, что, применяя ст. 15 ГК РФ, следует учитывать, что по общему правилу лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. Возмещение убытков в меньшем размере возможно в случаях, предусмотренных законом или договором в пределах, установленных гражданским законодательством (п. 11).

Если для устранения повреждений имущества истца использовались или будут использованы новые материалы, то за исключением случаев, установленных законом или договором, расходы на такое устранение включаются в состав реального ущерба истца полностью, несмотря на то, что стоимость имущества увеличилась или может увеличиться по сравнению с его стоимостью до повреждения. Размер подлежащего выплате возмещения может быть уменьшен, если ответчиком будет доказано или из обстоятельств дела следует с очевидностью, что существует иной более разумный и распространенный в обороте способ исправления таких повреждений подобного имущества (п. 13).

Из анализа приведенных норм и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации следует, что защита права потерпевшего посредством полного возмещения вреда должна обеспечивать восстановление нарушенного права потерпевшего, но не приводить к неосновательному обогащению последнего. Возмещение потерпевшему реального ущерба не может осуществляться путем взыскания денежных сумм, превышающих стоимость поврежденного имущества, стоимость работ по приведению этого имущества в состояние, существовавшее на момент причинения вреда.

Согласно абз. 3 п. 5.3 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 10.03.2017 г. № 6-П, в силу вытекающих из Конституции Российской Федерации, в том числе ее ст. 55 (ч. 3), принципов справедливости и пропорциональности (соразмерности) и недопустимости при осуществлении прав и свобод человека и гражданина нарушений прав и свобод других лиц (ст. 17 ч. 3) регулирование подобного рода отношений требует обеспечения баланса интересов потерпевшего, намеренного максимально быстро, в полном объеме и с учетом требований безопасности восстановить поврежденное транспортное средство, и лица, причинившего вред, интерес которого состоит в том, чтобы возместить потерпевшему лишь те расходы, необходимость осуществления которых непосредственно находится в причинно-следственной связи с его противоправными действиями.

В абз. 4 названного пункта Постановления указано, что уменьшение возмещения допустимо, если в результате возмещения причиненного вреда с учетом стоимости новых деталей, узлов, агрегатов произойдет значительное улучшение транспортного средства, влекущее существенное и явно несправедливое увеличение его стоимости за счет лица, причинившего вред.

Из указанных правовых норм следует, что размер убытков (реальный ущерб), причиненных повреждением автомобиля в результате дорожно-транспортного происшествия, зависит от степени повреждения имущества и сложившихся цен.

В случаях, когда восстановление поврежденного автомобиля является экономически нецелесообразным, реальный ущерб должен определяться в виде разницы между действительной стоимостью автомобиля на момент дорожно-транспортного происшествия и стоимостью годных остатков. Под действительной стоимостью имущества понимается его рыночная стоимость.

Из заключения экспертизы ООО «ПримЭксперт» от ДД.ММ.ГГГГ №, проведенной по определению суда следует, что рыночная стоимость транспортного средства <данные изъяты> на дату ДТП (события) составляет 394 300 руб., стоимость годных остатков 66 953 руб., следовательно, восстановительный ремонт автомобиля истицы без учета износа заменяемых частей экономически нецелесообразен, поскольку затраты на его восстановление превысят рыночную стоимость автомобиля.

У суда отсутствуют основания сомневаться в приведённых в заключении выводах и в компетентности специалиста, подготовившего заключение, суд принимает указанное заключение в качестве допустимого доказательства по делу, поскольку истицей в нарушение требований ст. 56 ГПК РФ не представлено достоверных, допустимых и достаточных доказательств, опровергающих выводы заключения. Не доверять данному заключению у суда оснований не имеется, заключение является полным и ясным, составлено специалистом, имеющим соответствующий диплом и квалификацию.

С учетом установленных по делу обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что защита права потерпевшего посредством полного возмещения вреда должна обеспечивать восстановление его нарушенного права, но не приводить к его неосновательному обогащению, в то время как испрашиваемая истицей сумма ущерба, значительно превышающая рыночную стоимость автомобиля на момент дорожно-транспортного происшествия, не может являться реальным ущербом, поскольку без учета износа заменяемых частей она существенно превышает стоимость автомобиля на момент причинения вреда, а также не соответствует вышеуказанным нормам права и разъяснениям по их применению.

При таких данных, учитывая, что восстановление транспортного средства <данные изъяты>, принадлежащего истице, экономически нецелесообразно, следовательно, он вправе рассчитывать лишь на возмещение доаварийной стоимости автомобиля, размер которой составлял 394 300 руб., за вычетом стоимости годных остатков – 66 953 руб., что составляет 327 300 руб., которая подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Доводы истицы и её представителя о необходимости возмещения ущерба исходя из стоимости транспортного средства, на момент ДТП, как заявлено в иске, не могут быть признаны обоснованными, поскольку противоречат положениям ч.2 ст. 15 ГК РФ, определяющим возмещение ущерба исходя из рыночной стоимости поврежденного имущества на момент восстановления нарушенного права.

Таким образом, с ответчика ФИО3 в пользу истицы подлежит взысканию денежная сумма в размере 327 300 руб.

При этом суд не обсуждает указанные в иске расходы истицы, понесенные на оплату хранения автомобиля на автостоянке в сумме 12 960 руб., поскольку указанные требования не были поддержаны истицей и ее представителем в ходе судебного заседания, в названной части иска суд полагает необходимым отказать.

В силу требований ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истицы подлежит взысканию госпошлина в сумме 6473 руб., рассчитанная из цены по имущественному требованию в размере 327 300 руб. и судебные расходы, которыми, в соответствии со ст. 94 ГПК РФ, суд признаёт расходы в размере 8500 руб. на оплату заключения о стоимости восстановительного ремонта.

В соответствии со ст. 100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах, при этом, с учётом характера и сложности настоящего гражданского дела и степени участия представителя в его рассмотрении, суд находит соразмерными понесённые истицей расходы в размере 50 000 руб.

Общая сумма подлежащих с ответчика. в пользу истицы судебных расходов составляет 64 973 руб. (50 000+8500+6473).

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ

Взыскать с ФИО3 (паспорт №) в пользу ФИО1 (паспорт №) денежную сумму в размере 327 300 руб., судебные расходы в размере 64 973 руб., всего взыскать 392 273 руб. (триста девяносто две тысячи двести семьдесят три руб.).

В удовлетворении требований ФИО1 о взыскании расходов услуг автостоянки в размере 12 960 руб. отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Первомайский районный суд г. Владивостока в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 05.12.2023

Судья: